姜 豪
(上海海事大學(xué),上海 200135)
1999 年12 月25 日,《中華人民共和國海事訴訟特別程序法》(以下簡稱《海訴法》)于全國人大常務(wù)委員會第13次會議修訂通過。至今《海訴法》已出臺20 余年,盡管其為海事審判提供了可操作性較強(qiáng)的法律依據(jù),但其同樣在司法實踐中暴露出許多問題。2019 年7 月,最高院民四庭印發(fā)了《關(guān)于開展〈中華人民共和國海事訴訟特別程序法〉修改研究工作的通知》,《海訴法》的修法研究工作正式開始[1]。
海事強(qiáng)制令制度是我國《海訴法》所特有的制度。在訴訟前或訴訟中,根據(jù)海事請求人申請責(zé)令被請求人作出或不作出某種行為,其目的在于保護(hù)申請人的合法利益免于侵害。海事強(qiáng)制令通常在當(dāng)事人之間法律關(guān)系尚未明確的情況下作出,且作出錯誤則可能給被請求人造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。為此,如何限制海事請求令濫用是至關(guān)重要的課題?!逗TV法》第56 條規(guī)定了海事強(qiáng)制令作出的三個要件:第一,請求人有具體的海事請求;第二,需要糾正被請求人違反法律規(guī)定或者合同約定的行為;第三,情況緊急,不立即作出海事強(qiáng)制令將造成損害或者使損害擴(kuò)大。但該規(guī)定過于籠統(tǒng),對何為“海事請求”?何為“緊急情況”等,均未作出詳細(xì)的規(guī)定,學(xué)界對此存在不同的看法。當(dāng)前,雖有部分學(xué)者對海事強(qiáng)制令的作出條件展開研究,產(chǎn)生了較為豐富的研究成果,但卻依然各持己見,并未形成相對統(tǒng)一的觀點,且多為理論分析,對海事司法實踐案例進(jìn)行分析的較少。
為此,正值《海訴法》修改之際,筆者對海事強(qiáng)制令的作出條件展開研究,文章首先闡述海事強(qiáng)制令制度的屬性及價值目標(biāo),以為后文奠定理論基礎(chǔ);其次結(jié)合海事司法實踐及學(xué)界爭議,闡述當(dāng)前海事強(qiáng)制令制度的適用困境與理論分歧;最后結(jié)合海事強(qiáng)制令的性質(zhì)及價值目標(biāo),對當(dāng)前困境提出相對應(yīng)的完善建議。
海事強(qiáng)制令制度誕生之前我國訴訟保全的對象僅為財產(chǎn),而不針對行為。但因海上貨物運輸?shù)奶厥庑?,海事司法實踐中存在著大量依靠財產(chǎn)保全制度而無法化解的難題,在此情況下海事法院不得不借用財產(chǎn)保全與先與執(zhí)行的規(guī)定來解決實踐中的矛盾,但此種做法并不具有法理依據(jù)[2]。為此,應(yīng)海事實踐需要,借鑒英國法下“瑪瑞瓦禁令”及大陸法系的“假處分”等制度的相關(guān)理論,海事強(qiáng)制令制度應(yīng)運而生。但由于海事強(qiáng)制令制度為舶來品,因此海事強(qiáng)制令的性質(zhì)學(xué)界一直存在爭議。海事強(qiáng)制令的性質(zhì),當(dāng)前學(xué)界主要存在以下四種觀點,即海事請求保全說、行為保全說、執(zhí)行令說以及緊急審理程序說。行為保全說為當(dāng)前學(xué)界的主流觀點,該觀點認(rèn)為:海事強(qiáng)制令雖表面上是責(zé)令被申請人為一定行為,屬于對現(xiàn)有狀態(tài)的變更,而非“保全”使事務(wù)維持現(xiàn)有狀態(tài)。但從本質(zhì)上看,此種責(zé)令被申請人作為的措施,也是為了使申請人與被申請人之間的法律關(guān)系能夠有效穩(wěn)定地保持,因此海事強(qiáng)制令其性質(zhì)上應(yīng)為海事行為保全[3]。盡管從學(xué)理上看海事強(qiáng)制令的性質(zhì)存在不同的看法,但從海事強(qiáng)制令于司法實踐中發(fā)揮的作用來看,其與行為保全發(fā)揮的作用最為相似。
海事強(qiáng)制令制度的價值目標(biāo)在于高效解決糾紛以及實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益最大化[4]。海上貨物運輸各環(huán)節(jié)緊密連接,一個環(huán)節(jié)發(fā)生糾紛即可能導(dǎo)致其他環(huán)節(jié)同樣無法順利進(jìn)行,如不能高效的解決糾紛,各環(huán)節(jié)中的商事主體的利益均會受到影響。海事強(qiáng)制令的申請不以實體糾紛解決為前提,審查時間極短,為當(dāng)事人提供便捷的救濟(jì)途徑,及時保障航運經(jīng)濟(jì)的順利進(jìn)行[5],進(jìn)而實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)利益最大化。
通過梳理發(fā)現(xiàn)當(dāng)前理論界及實務(wù)界對海事強(qiáng)制令作出條件的困惑主要集中在以下幾點:第一,《海訴法》56 條第1 款所規(guī)定的第一要件中,“海事請求”規(guī)定籠統(tǒng),學(xué)界對其是否需要細(xì)化出現(xiàn)分歧;第二,56 條第2款所規(guī)定的第二要件中,“違法違約”的概念闡述不清,同時當(dāng)前司法實務(wù)中出現(xiàn)當(dāng)事人合法留置權(quán),但法官基于經(jīng)濟(jì)利益考慮作出海事強(qiáng)制令的情形;第三,56 條第3款所規(guī)定的第三要件“緊急情況”難以認(rèn)定。為此,本章從海事強(qiáng)制令作出的三要件出發(fā),對上述困境與問題分而述之。
《海訴法》對“海事請求”概念規(guī)定不清是分歧產(chǎn)生的源頭?!逗TV法》56條第1款闡明海事強(qiáng)制令的適用,要求請求人有具體的海事請求。此款對海事請求人的請求作出了兩方面的限定:第一,應(yīng)為海事請求;第二,海事請求應(yīng)具體。“具體”的要求并不難理解,與《中華人民共和國民事訴訟法》(下文簡稱《民訴法》)122 條第3 款所規(guī)定的起訴條件一致,法院的目的就是解決當(dāng)事人之間的實體爭議,海事強(qiáng)制令制度也是為解決糾紛而生,因此要求海事請求人有具體的海事請求并不難理解。但何為“海事請求”,《海訴法》并未對此進(jìn)行明確的規(guī)定。國際公約或國內(nèi)法有關(guān)“海事請求”的不同規(guī)定,如表1所示:
表1 海事請求的有關(guān)規(guī)定
在此情形下,學(xué)界對如何處理“海事請求”這一籠統(tǒng)概念出現(xiàn)了分歧。有學(xué)者認(rèn)為,采用“具體的海事請求”這樣籠統(tǒng)的規(guī)定,無疑將擴(kuò)大海事請求令的適用范圍,違背海事強(qiáng)制令的設(shè)立初衷,因此應(yīng)將其細(xì)化。同時持此種觀點的學(xué)者還闡述了相應(yīng)的細(xì)化方法,但遺憾的是未有學(xué)者闡明《海訴法》修法時,具體應(yīng)以何種范圍進(jìn)行細(xì)化,海事強(qiáng)制令中的“海事請求”應(yīng)采用何種范圍[7]。而另有學(xué)者認(rèn)為,海上運輸及國際貿(mào)易實踐的需求是不斷變化的,過于嚴(yán)苛的條件會凸顯法律的滯后性,故海事強(qiáng)制令的法定條件應(yīng)體現(xiàn)一定的開放性和前瞻性。在《海訴法》修改過程中沒有必要對“有具體的海事請求”進(jìn)行限縮[8]。
從當(dāng)前學(xué)界的爭論中,不難看出有關(guān)海事強(qiáng)制令中“海事請求”的爭議,主要在于是否應(yīng)將海事強(qiáng)制令作出條件之一的“具體海事請求”細(xì)化,以及如將其細(xì)化應(yīng)采用何種范圍,為此有必要進(jìn)行探明。
被申請人行為為違法或違約行為是海事強(qiáng)制令的適用前提之一,海事強(qiáng)制令其目的在于糾正被申請人的不法行為[9]關(guān)于該要件的理解主要存在兩方面的問題。第一,違法違約的認(rèn)定問題。我國《海訴法》中僅采用“違反法律規(guī)定”“違反合同約定”的表述,并未對闡明哪些違法行為應(yīng)采取海事強(qiáng)制令,同時也未對其所適用的違約階段予以釋明,范圍籠統(tǒng)。導(dǎo)致海事強(qiáng)制令的適用一定程度上成為法官自由裁量權(quán)的事項,出現(xiàn)司法措施對物權(quán)保護(hù)等的過度干預(yù)[10]。
司法實踐中部分案件法院基于其他利益考量,即使被申請人的行為具有合法性,依然作出海事強(qiáng)制令。如南京中港船業(yè)有限公司與南京油運公司紫金山船廠船舶修理合同糾紛案中,紫金山船廠依據(jù)船舶修理合同合法留置“中港永和”輪,中港船業(yè)公司向法院申請海事強(qiáng)制令。盡管紫金山船廠方為合法留置,但法院卻以留置權(quán)行使時間過長會產(chǎn)生更大的營運損失,且請求人已提供相當(dāng)數(shù)額的修理費擔(dān)保為由,批準(zhǔn)了海事強(qiáng)制令。就該事件的評價,學(xué)界出現(xiàn)不同的觀點。有學(xué)者認(rèn)為,被申請人合法享有留置權(quán),而海事強(qiáng)制令的作出應(yīng)以糾正不法行為為前提,不得侵害被請求人合法的權(quán)益,因此法院應(yīng)駁回申請人的海事強(qiáng)制令申請[11]。但另有學(xué)者認(rèn)為,修船費用可以依靠其他方式擔(dān)保,堅持留置船舶不僅會使得船舶無法正常營運,導(dǎo)致船方遭受更大的經(jīng)濟(jì)損失,同時也可能因雙方矛盾升級而不利于修船方。從此角度考量法院應(yīng)當(dāng)作出海事強(qiáng)制令[12]。為此,如何評價法院的此種行為,尚待探討。
海事請求令在實體爭議尚未厘清前,為了保護(hù)申請人的利益而作出,因此要求必須處于緊急情況下。我國《海訴法》也將緊急情況作為海事強(qiáng)制令的作出條件之一,并對其進(jìn)行了解釋,即不立即作出海事強(qiáng)制令將造成損害或者使損害擴(kuò)大。事實上,將緊急性作為海事請求令的作出條件之一,也是以前很長一段時間我國理論界的主流觀點。該觀點認(rèn)為在不緊急的情況下,當(dāng)事人應(yīng)通過實體訴訟的方式解決糾紛。但近年來卻有學(xué)者提出,應(yīng)當(dāng)取消“緊急情況”的法律規(guī)定,放寬海事請求令的申請條件[13]。
司法實踐中不乏非緊急情況下作出海事強(qiáng)制令的例子。江蘇海外集團(tuán)國際技術(shù)工程有限公司與太倉新港物流管理中心有限公司倉儲合同糾紛案中,新港公司收到貨物后,拒不依約向請求人海外公司交付入庫單,且拒不依照請求人海外公司的指示發(fā)放貨物。為此江蘇海外公司向法院申請海事強(qiáng)制令,法院準(zhǔn)許了該申請,但此種情況卻并不構(gòu)成緊急情形,如不作出并不會對海事請求人產(chǎn)生嚴(yán)重的后果。在此背景下,緊急情況是否應(yīng)成為海事強(qiáng)制令的必備條件,是否應(yīng)將海事強(qiáng)制令的作出條件進(jìn)行放松,尚有待探討。
海事強(qiáng)制令的作出條件決定海事強(qiáng)制令的適用范圍,也是審查海事強(qiáng)制令制度是否濫用的標(biāo)準(zhǔn)。在《海訴法》修改背景下,有必要重新審視當(dāng)前海事令的作出條件是否能滿足司法實踐要求。以滿足我國海事司法實踐需求為導(dǎo)向,參考與海事強(qiáng)制令相關(guān)的其他制度,進(jìn)而完善我國海事強(qiáng)制令適用中的不足。
法律的生命力源于實踐,法律制定的目的就是為司法實踐服務(wù),因此判斷是否應(yīng)將“海事請求”細(xì)化,以及細(xì)化所采用的范圍,有必要探明當(dāng)前我國海事司法實踐中,法院是如何理解“海事請求”的。為此,筆者通過威科先行數(shù)據(jù)庫,以“海事強(qiáng)制令”“裁定書”“海事法院”為關(guān)鍵詞對近3 年的案例進(jìn)行檢索,共發(fā)現(xiàn)112 個案例,涉及8 家海事法院,經(jīng)篩選具有有效案例的共7 家海事法院。從各海事法院選取一個代表性的案例如表2所示,分析其對海事強(qiáng)制令作出條件中“海事請求”的理解。
高校多媒體管理工作涉及的部門較多,關(guān)系較為復(fù)雜,分工不明確,為避免出現(xiàn)互相推卸責(zé)任、扯皮的現(xiàn)象,各高校應(yīng)根據(jù)自身的特點,以服務(wù)師生為出發(fā)點,建立精簡有效的管理組織體系。各部門應(yīng)密切配合、各司其職、協(xié)同工作,同時也應(yīng)進(jìn)一步理順關(guān)系,明確各自責(zé)任和義務(wù)。理順多媒體管理體制,就需要實行“一體化”的管理模式,由某一部門來主管多媒體教學(xué)設(shè)備等,以達(dá)到高效率管理多媒體教學(xué)設(shè)備的目的。比如可以考慮由學(xué)校教務(wù)處主管多媒體,統(tǒng)一協(xié)調(diào)與批準(zhǔn)多媒體的使用。
表2 司法實踐中法院對于海事強(qiáng)制令的審查
通過分析不同海事法院對海事強(qiáng)制令的審查發(fā)現(xiàn),大多數(shù)法院于裁定書中對海事強(qiáng)制令作出的說理,均為“海事強(qiáng)制令申請符合法律規(guī)定”等類似籠統(tǒng)的表述,并未對海事強(qiáng)制令各要件展開詳細(xì)的說理。從其他法院的表述來看,對于“具體海事請求”的審查也僅審查“具體”部分,即相當(dāng)于判斷申請人是否具有“訴的利益”[14],并未對“海事請求”進(jìn)行審查。那么從此來看,海事司法實踐中法院”所采用“海事請求”的范圍實質(zhì)上就相當(dāng)于海事法院的受案范圍。
事實上,從歷史解釋的角度來看,司法實踐中所采用的范圍也具有一定的合理性。海事強(qiáng)制令制度在1999年12月修訂通過的《海訴法》中得到確立,其目的為滿足當(dāng)時的海事實踐需求。而行為保全制度產(chǎn)生于2012 年的《民事訴訟法》中,海事強(qiáng)制令制度的產(chǎn)生早于行為保全。在此背景下,《海訴法》第56條第1款將海事強(qiáng)制令制度的條件限定于“海事請求”,其目的為防止其擴(kuò)大適用于民法領(lǐng)域。那么從目的來看,將“海事請求”的范圍理解為海事法院的受案范圍也具有合理性。
而判斷“海事請求”是否需要細(xì)化的關(guān)鍵在于當(dāng)前規(guī)定是否能滿足當(dāng)前海事司法實踐的需求。從司法實踐來看,筆者以“海事強(qiáng)制令”“錯誤”“判決書”為關(guān)鍵詞在威科先行數(shù)據(jù)庫中檢索對海事強(qiáng)制令作出有爭議的案件,檢索發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人對海事強(qiáng)制令作出錯誤所主張的理由大部分為其行為合法,海事強(qiáng)制令作出不符合《海訴法》第56條第2款糾正違法行為的規(guī)定,亦或不滿足緊急情況的要件。但并未發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人以不符合海事請求為由向海事法院提起訴訟的。為此,從這一角度來看,事實上司法實踐中,當(dāng)事人對于海事請求的范圍并無異議,盡管我國《海訴法》中并未像船舶扣押制度一樣,將“海事請求”包含的具體領(lǐng)域具體闡明,但這并沒有影響司法實踐中對海事強(qiáng)制令制度的適用。
綜上筆者認(rèn)為,盡管當(dāng)前海事強(qiáng)制令作出條件對“海事請求”的規(guī)定籠統(tǒng),但當(dāng)前海事司法實踐中所采用的范圍是明確的,即海事法院受案范圍,且這并未對海事司法實踐造成影響,亦未出現(xiàn)權(quán)力濫用的情形。因此從穩(wěn)定性的角度出發(fā),修法時并無必要對其作出細(xì)化、變更。
海事強(qiáng)制令中所指的違法行為,應(yīng)當(dāng)為違反法律強(qiáng)制性規(guī)定的行為,而非違反任意性規(guī)范的行為[15]。海事強(qiáng)制令屬于行為保全,屬于私法范疇,私法的核心為意思自治,因此私法中多為任意性規(guī)范,在法律框架內(nèi)當(dāng)事人可根據(jù)自己的主觀意愿,確定自己的權(quán)利義務(wù),海事強(qiáng)制令中的“違法”不應(yīng)包含違反任意性規(guī)范。盡管私法以意思自治為核心,但法律在制定時為保護(hù)某些群體的基本利益,也會作出一些強(qiáng)制性規(guī)范。我國《海商法》海上貨物運輸一章中,規(guī)定了承運人的三大基本義務(wù)。這些規(guī)定均為承運人必須遵守的規(guī)定,如承運人違反將會對貨方利益造成嚴(yán)重威脅,承擔(dān)因違反規(guī)定所引起事故的后果,因此違反此種規(guī)定才應(yīng)為海事強(qiáng)制令中所指的“違法”。
事實上,合同成立并非等于合同有效。根據(jù)狀態(tài)的不同可將成立的合同分為五種狀態(tài)。有效合同,即成立且已生效的合同;無效合同,合同成立但因其違反法律或行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定而無效的合同;效力待定的合同,因當(dāng)事主體的權(quán)利不夠,有待權(quán)利人追認(rèn)而生效的合同;可撤銷的合同,因當(dāng)事人意思表示瑕疵,法律賦予權(quán)利人撤銷合同的權(quán)利;成立未生效的合同,即附條件或附期限的合同,待所約定的條件或期限成就,合同方發(fā)生效力的合同。海事強(qiáng)制令制度并非適用于每種狀態(tài)的合同,合同具有相對性,即因合同而享有的權(quán)利是依托于合同相對人存在的。海事強(qiáng)制令制度在于保護(hù)海事請求人的權(quán)益,合同成立且生效是海事請求人享有海事權(quán)益的基礎(chǔ),因此毫無疑問有效合同屬于海事強(qiáng)制令制度所指的合同范圍中。同時海事強(qiáng)制令通常在實體糾紛審判前或?qū)徟兄凶鞒?,可撤銷的合同在當(dāng)事人未實施撤銷行為之前處于有效狀態(tài),因此可撤銷合同也應(yīng)屬于海事強(qiáng)制令適用條件所指合同范圍。
綜上,海事強(qiáng)制令適用條件中的違反法律規(guī)定,此種規(guī)定應(yīng)為強(qiáng)制性規(guī)定,而非任意性規(guī)定;海事強(qiáng)制令適用條件所指的違反合同約定,此種合同應(yīng)為有效合同和可撤銷合同。
法院在被請求人合法享有留置權(quán)的情形下,基于雙方利益考量而作出海事強(qiáng)制令。有學(xué)者認(rèn)為,海事強(qiáng)制令基于公共利益原則,在被請求人合法行使留置權(quán)的情況下適用,看似是對被請求人合法權(quán)益的犧牲,實際上卻通過擔(dān)保變相對其予以了保障,其認(rèn)為這是對海事強(qiáng)制令作出條件的司法續(xù)造,具有合理性[16]。亦有學(xué)者認(rèn)為,盡管海事請求人提供的擔(dān)保,足以彌補(bǔ)因海事強(qiáng)制令作出錯誤所造成的損失,但海事法院沒有作出公正裁判,會嚴(yán)重?fù)p害海事法院的公平公正的形象[17]。
不難發(fā)現(xiàn)上述兩種觀點的爭論,實質(zhì)上是“合法性”與“合理性”之間的爭論。首先,法院如依照法律規(guī)定,在被申請人合法留置的情形下,駁回海事請求人的海事請求令申請,此種做法符合法律的規(guī)定,但必然會導(dǎo)致因船舶無法營運,而使當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)利益遭受損害,欠缺合理性。其次,法院如基于經(jīng)濟(jì)利益上的考量,而作出海事強(qiáng)制令,雖具有合理性,但并不符合當(dāng)前法律的規(guī)定,欠缺合法性。從此角度進(jìn)行考量,則與法理學(xué)上的“惡法非法與惡法亦法”問題無異,問題難以有圓滿的答案,而在于不同學(xué)者對不同價值的取舍。
筆者認(rèn)為,對該問題的認(rèn)識不應(yīng)局限于宏觀角度,而應(yīng)聚焦到具體問題上。一方面,法院應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定作出海事強(qiáng)制令。法官的自由裁量權(quán)應(yīng)后于法律規(guī)則,僅在沒有法律規(guī)定或法律規(guī)定不明時行使,自由裁量權(quán)不應(yīng)超越法律規(guī)則,其會破環(huán)現(xiàn)有規(guī)則的穩(wěn)定性。另一方面,就案件本身而言海事強(qiáng)制令的作出具有合理性。為此,此類案件可通過最高院發(fā)布典型案例或?qū)徟屑o(jì)要的方式予以規(guī)定,允許此種情況下適用海事強(qiáng)制令,實現(xiàn)當(dāng)事人雙方的經(jīng)濟(jì)利益最大化,這也符合海事強(qiáng)制令的價值目標(biāo)。
事實上,非緊急情況下適用海事強(qiáng)制令同樣具有現(xiàn)實需求。當(dāng)前制度要求海事強(qiáng)制令必須在緊急情況下作出,其能使緊急事態(tài)得以控制,有效避免損害的進(jìn)一步擴(kuò)大。但事實上,并非緊急情況才會導(dǎo)致申請人遭受利益損失。非緊急情況下,海事請求人同樣可能面對利益損失,如江蘇海外集團(tuán)國際技術(shù)工程有限公司與太倉新港物流管理中心有限公司倉儲合同糾紛案中,太倉物流拒絕放貨,雖表面上貨物處于倉庫中不會滅失或損壞,不會對江蘇海外公司的利益造成侵害,但法院審判周期通常較長,因市場變動等因素影響,同樣有可能對其預(yù)期利益造成損害。同時,海事強(qiáng)制令作出后并不要求當(dāng)事人一定提起訴訟或發(fā)起仲裁,因此海事司法實踐中也經(jīng)常出現(xiàn)海事請求令作出后,直接解決了當(dāng)事人之間實體糾紛的情形[18]。筆者對近1 年的海事強(qiáng)制令案件進(jìn)行檢索發(fā)現(xiàn),7 個有效案例中,當(dāng)事人撤回海事強(qiáng)制令申請的占據(jù)5例之多,且其中多達(dá)3 例達(dá)成和解協(xié)議,具體如表3 所示。據(jù)此來看海事強(qiáng)制令制度在當(dāng)今海事司法實踐中,不僅扮演著保全的作用,儼然變?yōu)橐环N促進(jìn)糾紛化解的機(jī)制。因此,非緊急情況下海事強(qiáng)制令同樣具有應(yīng)用需求。
表3 請求人撤回海事強(qiáng)制令的理由
比較法視角下海事強(qiáng)制令制度具有適用于非緊急情況的理論基礎(chǔ)。國外的“馬瑞瓦禁令”與“假處分”等制度為我國海事強(qiáng)制令的制定提供了理論參考,無論是來自英國的“馬瑞瓦禁令”還是大陸法系國家的“假處分”均不要求以情況緊急為前提。同時,我國《民事訴訟法》第103條關(guān)于行為保全的規(guī)定中也未將緊急情況作為行為保全的必要條件。因此,海事強(qiáng)制令在非緊急情況下適用具有可行性。
事實上,反對海事強(qiáng)制令制度擴(kuò)張適用于非緊急情況的學(xué)者,主要是基于海事強(qiáng)制令的立法初衷及被申請人利益保護(hù)的角度考慮[19]。首先,被申請人利益的保護(hù)可從其他角度出發(fā),如在非緊急情況下,延長法院審查的時限,使法官有充足的時間進(jìn)行合理判斷;法院也可通過舉行聽證,使當(dāng)事人雙方充分陳述意見,減少海事強(qiáng)制令作出錯誤的可能性。同時有學(xué)者統(tǒng)計2010年以來法院作出海事強(qiáng)制令的所有案件,其中90 個作出了海事強(qiáng)制令的案件中,僅少數(shù)案件海事強(qiáng)求令作出錯誤[20]。在僅有48 小時審查時限的情形下,法院依然有如此高的正確率,如審查時限充足裁判錯誤率必將更低。其次,立法初衷上,海事強(qiáng)制令制度的價值目標(biāo)為高效解決糾紛進(jìn)而使經(jīng)濟(jì)利益最大化,非緊急情況下海事強(qiáng)制令同樣為一種高效的糾紛解決機(jī)制,將海事強(qiáng)制令的適用擴(kuò)張至非緊急情況符合利益最大化的立法初衷。同時海事強(qiáng)制令制度實施已二十余年,具有深厚的理論、實踐基礎(chǔ),此時將海事強(qiáng)制令突破至非緊急情況更易讓人接受。
據(jù)此,筆者認(rèn)為海事強(qiáng)制令適用突破緊急情況的限制,不僅符合現(xiàn)實需求,而且具有可行性。同時使海事強(qiáng)制令制度不限于緊急情況,還能解決司法實務(wù)中緊急情況標(biāo)準(zhǔn)不清的問題。
我國海事強(qiáng)制令制度在訴前、訴中保護(hù)當(dāng)事人利益上發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,但其作出條件因過于籠統(tǒng),各學(xué)者對其理解產(chǎn)生分歧。結(jié)合各學(xué)者的觀點分析認(rèn)為:第一,盡管“海訴法”中未對海事強(qiáng)制令作出要件的“海事請求”詳細(xì)闡明,但其并未對海事司法實踐產(chǎn)生影響,因此并無必要對其進(jìn)行細(xì)化;第二,海事強(qiáng)制令適用條件中的“違反法律規(guī)定或者合同約定”,此處的“法律規(guī)定”應(yīng)為強(qiáng)制性規(guī)定而非任意性規(guī)定,此處的“合同”并非任何狀態(tài)的合同,而應(yīng)為有效合同或可撤銷的合同;第三,對于海事強(qiáng)制令與留置權(quán)之間的沖突,應(yīng)從具體問題的角度加以解決,應(yīng)認(rèn)識到法院的裁判應(yīng)符合合法性,不應(yīng)超出規(guī)則進(jìn)行裁判,同時可通過司法判例的形式使此類案件適用海事強(qiáng)制令,以保持合理性;第四,隨著海事強(qiáng)制令制度的不斷發(fā)展,在當(dāng)前海事司法實踐中儼然成為一中促進(jìn)糾紛解決的機(jī)制,在非緊急情況下依然具有適用的需求,為此強(qiáng)制令的作出應(yīng)擴(kuò)張至非緊急情形,以滿足海事司法實踐的現(xiàn)實需求。