李曉郛
(福建省人民檢察院,福建福州350013)
2013年初,美國司法部以在對抵押貸款債券進(jìn)行評級過程中涉嫌欺詐為由,對標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard& Poor’s)及其母公司麥格勞·希爾集團(tuán)((McGraw-Hill))提起民事訴訟,并要求其支付高達(dá)50億美元的賠償金。有人認(rèn)為,該案也許將成為美國聯(lián)邦政府對信用評級機構(gòu)就次貸危機所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任進(jìn)行清算的開端,無論該案的走向或者結(jié)局為何,其都為信用評級業(yè)敲響了警鐘。
在信用評級業(yè)發(fā)達(dá)的美國,評級機構(gòu)長期享有和新聞出版機構(gòu)一樣的法律地位,評級報告作為意見,能夠援引聯(lián)邦憲法第一修正案(First Amendment),享有言論自由、出版自由,可以允許錯誤。美國聯(lián)邦憲法第一修正案對言論自由、出版自由有多重保護(hù),而涉及“公共利益”(matter of public concern)的意見是保護(hù)的核心,在“思想市場理論”(market of ideas theory)、“聲譽資本理論”(reputational capital view)等理論的支持下,信用評級報告經(jīng)常被法院認(rèn)為是涉及“公共利益”的意見,和新聞媒體一樣,易于援引“實際惡意”(actual malice)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行免責(zé)抗辯。[1]通過司法判例可以發(fā)現(xiàn),美國法官判斷是否構(gòu)成“實際惡意”從主體政府(官員)轉(zhuǎn)換成客體公共利益,一旦言論涉及公共利益,即使抗辯不具有公職的“公眾人物”(public figure)也能夠適用“實際惡意”標(biāo)準(zhǔn)。 比如,1986 年“費城案(475 U.S.767)”,聯(lián)邦最高法院(Supreme Court)作出判決,如果將新聞媒體作為誹謗案件的被告,憲法第一修正案要求原告遵循“實際惡意”標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)同時證明存疑的言論是虛假陳述和被告具有這樣認(rèn)識的責(zé)任。又如,1990年“米爾克維奇案(497 U.S.1)”,雖然聯(lián)邦最高法院拒絕任何表述為“意見”的內(nèi)容都能毫無疑問地得到憲法第一修正案的保護(hù),但是一個涉及公共利益的言論應(yīng)先被 “實際惡意”標(biāo)準(zhǔn)證明為欺詐,之后法官才考慮發(fā)布者是否承擔(dān)州誹謗法的責(zé)任。多數(shù)大法官(justice)認(rèn)為,與公眾關(guān)心的事件的陳述內(nèi)容,如果原告無法證明其為虛假事實,被告就能得到最高層次的憲法保護(hù)。[2]這給起訴方,特別是普通大眾,增加了難度,因為評級屬于專業(yè)報告,圍繞的是發(fā)行方將來違約的可能性,是對未來的一種陳述或者預(yù)測。它是在一系列客觀數(shù)據(jù)調(diào)查、分析的基礎(chǔ)上作出的主觀判斷。不具備專業(yè)知識和能力的民眾很難證明這些陳述作出時是錯誤的或者虛假的,僅僅依靠事后證明評級有誤這樣一個事實難以得到法官的支持。相應(yīng)的,信用評級機構(gòu)里面的分析師也因此對“專家責(zé)任”豁免。
次貸危機發(fā)生后,美國司法界和學(xué)界反思過信用評級機構(gòu)的法律抗辯。由于公共利益的界定無統(tǒng)一意見,加上民怨,一些法院開始拒絕信用評級機構(gòu)援引憲法第一修正案,轉(zhuǎn)而適用合同法或者證券法等規(guī)則,但是起訴者仍然因為無法證明信用評級機構(gòu)欺詐或者錯誤而獲得合適的賠償。[3]
經(jīng)過30多年的改革開放,中國成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,總量屬于大國,但是算不上金融強國。目前,制約中國國內(nèi)金融參與國際金融競爭的關(guān)鍵因素不再是開放程度,而是綜合實力。信用評級是金融建設(shè)的重要內(nèi)容,對防范市場風(fēng)險、提高效率、推動發(fā)展具有積極作用。信用評級也是社會征信體系的基礎(chǔ)和核心,黨中央國務(wù)院高度重視社會信用體系建設(shè),十八屆三中全會提出《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》,要求“建立健全社會征信體系,褒揚誠信,懲戒失信”。
作為改革開放的產(chǎn)物,信用評級業(yè)在中國起步較晚,誕生于上個世紀(jì)末。最初的信用評級機構(gòu)由中國人民銀行組建,隸屬于各省市的分行系統(tǒng)。經(jīng)過一段時間政府的整頓和清理,信用評級機構(gòu)逐步脫離行政隸屬,走向獨立運營。目前全國信用評級機構(gòu)超過70家,規(guī)模較大(全國性)的信用評級機構(gòu)是大公國際、聯(lián)合資信、上海遠(yuǎn)東、上海新世紀(jì)和中誠信5家,它們的總部集中在北京或者上海。雖然中國信用評級業(yè)才初具規(guī)模,但是也面臨和歐美發(fā)達(dá)資本主義市場同樣的問題。信用評級報告具有很強的專業(yè)性,其制定和解讀都需要專業(yè)人士的參與,一旦信用評級報告出現(xiàn)欺詐或者不真實的情況,將引發(fā)所謂的“專家責(zé)任”問題。
本文認(rèn)為,“專家”是指“擅長某種技術(shù)的人”,更為常見的稱謂是“專業(yè)人士”;實際上,目前國內(nèi)法律規(guī)定的“專家責(zé)任”大多是與特定職業(yè)活動相關(guān)的法律責(zé)任問題,稱為“專業(yè)人士的法律責(zé)任(professional liability)”可能更為貼切。[4]下文主要從民事責(zé)任角度分析信用評級的“專家責(zé)任”問題。
中國民法繼受大陸法系民法及蘇聯(lián)民法思想,嚴(yán)格區(qū)分民事義務(wù)和民事責(zé)任這兩個概念。比如,在1986年《民法通則》的立法體例上,全國人大對債權(quán)債務(wù)(第5章第2節(jié))和民事責(zé)任(第6章)分別作出規(guī)定。按照《民法通則》第106條的規(guī)定,構(gòu)成民事責(zé)任須有違反合同或者不履行其他義務(wù)的情況發(fā)生。[5]國內(nèi)學(xué)者認(rèn)為,《民法通則》統(tǒng)一規(guī)定民事責(zé)任的方法并不適宜,因為各種不同的民事責(zé)任構(gòu)成要件不同,不易協(xié)調(diào)。于是,在專家的主導(dǎo)下,合同責(zé)任和侵權(quán)責(zé)任分別在《合同法》和《侵權(quán)責(zé)任法》中以專章出現(xiàn)。[6]盡管出現(xiàn)了這樣的變化,并且增加了若干部民事法律,但是現(xiàn)有的針對專家的民事賠償責(zé)任規(guī)定依然過于簡單。
在侵權(quán)行為法的制定過程中,國內(nèi)諸多專家都提出了有關(guān)“專家責(zé)任”的內(nèi)容,比如王利明教授等曾在《中國民法典·侵權(quán)行為法編》草案建議稿第3章“侵權(quán)的類型”中規(guī)定了“專家責(zé)任”的內(nèi)容(第5節(jié),第83至87條):“具有專門專業(yè)知識或者專門技能,向公眾提供專業(yè)服務(wù)的專家在執(zhí)業(yè)活動中,故意或者過失造成委托人或者第三人損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任?!睏盍⑿陆淌诘仍凇肚謾?quán)責(zé)任法草案》草案專家建議稿第3章“過錯推定的侵權(quán)行為”中規(guī)定了“專家責(zé)任”的內(nèi)容(第5節(jié),第91至95條):“以專業(yè)知識或者專門技能向公眾提供服務(wù)的專家,未遵循相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和操作規(guī)程,造成委托人或者第三人損害的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)本節(jié)規(guī)定承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任,但能夠證明沒有過錯的除外。”但是,2009年12月公布的《侵權(quán)責(zé)任法》卻沒有規(guī)制專家責(zé)任的內(nèi)容,這不能不說是一個遺憾。
另外,雖然“專家責(zé)任”的規(guī)定勢在必行,但是對于“專家責(zé)任”屬于合同責(zé)任還是侵權(quán)責(zé)任,中外學(xué)界和實務(wù)界一直存在爭議,這也可能是國家暫不將“專家責(zé)任”具體化的原因。
縱觀法律史,把“專家責(zé)任”作為合同責(zé)任的理由主要有:第一,通過以“意思自治”為原則的合同,委托人可以對專家(民事)責(zé)任作出具體而詳盡的規(guī)定。侵權(quán)責(zé)任作為一種法定義務(wù),只能抽象出一般規(guī)則,對于某些個性化服務(wù)可能出現(xiàn)法律空白。第二,合同法對損害賠償以可預(yù)見性為原則。能夠?qū)Α凹兇饨?jīng)濟(jì)上的損失”(pure economic loss)提供救濟(jì),這是“專家責(zé)任”導(dǎo)致?lián)p失的一種主要類型。委托人的損害賠償需要上升為一種權(quán)利,才能獲得侵權(quán)法的救濟(jì)。[7]
針對合同責(zé)任的理由,把“專家責(zé)任”作為侵權(quán)責(zé)任的學(xué)者認(rèn)為:第一,由于信息不對稱(information asymmetry),“意思自治”原則無法給處于不平等地位的委托人提供足夠的保護(hù)。侵權(quán)法可以通過援引各行業(yè)的原則、規(guī)范從而較為準(zhǔn)確地界定專家(民事)責(zé)任的范圍。第二,侵權(quán)法同樣能對“純粹經(jīng)濟(jì)上的損失”做出規(guī)制和處理。此外,把專家責(zé)任作為侵權(quán)責(zé)任還有兩點優(yōu)勢:第一,侵權(quán)責(zé)任的賠償范圍可以比合同法的違約責(zé)任范圍大,從而更好地保護(hù)委托人利益。締約時所能遇見的損失是合同損害賠償范圍的基礎(chǔ),而侵權(quán)賠償?shù)姆N類既可以分為物質(zhì)損害賠償和精神損害賠償,也可以分為補償性賠償和懲罰性賠償。有學(xué)者對此做過總結(jié),隨著人類生產(chǎn)和生活社會化的發(fā)展,私人領(lǐng)域的公共化趨勢加強,出現(xiàn)了20世紀(jì)的侵權(quán)法革命,是侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)負(fù)注意義務(wù)的對象的范圍不斷被拓寬,甚至合同內(nèi)部也出現(xiàn)了侵權(quán)的影子。第二,盡管委托人和專家之間的服務(wù)基于合同,但是存在合同責(zé)任之外又追究侵權(quán)責(zé)任或者請求權(quán)競合的情形。認(rèn)可侵權(quán)責(zé)任可以排除合同上的免責(zé)約定。[8]
現(xiàn)有規(guī)則給信用評級案件帶來法律困難。第一,信用評級機構(gòu)或者分析師追責(zé)無具體法律條款。依靠行政力量建立起來的中國信用評級業(yè)自有弊端,一個突出表現(xiàn)就是目前有關(guān)信用評級機構(gòu)的立法散亂且層級較低,缺乏專門性法律,主要條款來自行政法規(guī)和部門規(guī)章。[9]法律層面直接涉及信用評級業(yè)的僅有《證券法》第173條:“證券服務(wù)機構(gòu)為證券的發(fā)行、上市、交易等證券業(yè)務(wù)活動制作、出具審計報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)顧問報告、資信評級報告或者法律意見書等文件,應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),對所依據(jù)的文件資料內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行核查和驗證。其制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,給他人造成損失的,應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人、上市公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任,但是能夠證明自己沒有過錯的除外?!毙庞迷u級業(yè)主要依據(jù)中國人民銀行頒布的《信用評級管理指導(dǎo)意見(2006)》、《信貸市場和銀行間債券市場信用評級規(guī)范(2006)》、《中國人民銀行關(guān)于加強銀行間債券市場信用評級作業(yè)管理的通知(2008)》和證監(jiān)會頒布的 《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施辦法(2001)》、《資信評級機構(gòu)出具證券公司債券信用評級報告準(zhǔn)則(2003)》、《證券市場資信評級業(yè)務(wù)管理暫行辦法(2007)》等文件。這樣的現(xiàn)狀混淆了評級業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和評級機構(gòu)監(jiān)管兩個不同層面的立法,而且這些規(guī)范僅作粗略的方向指引,原則化且過于簡單,整體性差,針對性和操作性不強,致使信用評級的應(yīng)用、征信數(shù)據(jù)的采集與使用、評級行業(yè)管理等方面缺乏法律依據(jù)。[10]
第二,法律責(zé)任的不明確使得信用評級機構(gòu)及分析師缺乏對自身行為后果的合理預(yù)測,不利于保護(hù)信用評級業(yè)的發(fā)展和社會穩(wěn)定。法律責(zé)任內(nèi)容不明確及制度不健全不僅包括受評對象和第三人 (信用評級報告使用者),而且包括法院(法官)。信用評級法律責(zé)任應(yīng)當(dāng)包括民事責(zé)任、刑事責(zé)任和行政責(zé)任3個方面,但是這些責(zé)任都沒有得到足夠重視。會計師事務(wù)所是比信用評級機構(gòu)更早進(jìn)入國人視野的金融中介服務(wù)機構(gòu),但是直到2008年,作為重要金融中心的上海(靜安區(qū)人民檢察院)才首次以“出具證明文件重大失事罪”起訴會計師事務(wù)所。和會計師事務(wù)所類似,這個罪名目前也是對信用評級機構(gòu)(分析師)追究刑事責(zé)任的主要法律依據(jù)(《刑法》第229條、第231 條)。[11]
相對于美國,中國信用評級業(yè)可以說是處于初級發(fā)展階段,中國信用評級業(yè)最大的問題在于獨立性不強,原因來自三個方面:行政力量的強勢干預(yù)、(發(fā)行人)付費模式以及外資控制的現(xiàn)狀。[12]與之相對應(yīng)的問題是,目前國內(nèi)對信用評級相應(yīng)的監(jiān)管框架和制度規(guī)范比較簡單。從美國的司法判例可以發(fā)現(xiàn),在(外部)缺乏嚴(yán)格法律責(zé)任機制的情況下,僅僅依靠(內(nèi)部)行業(yè)自治和管理容易導(dǎo)致信用評級機構(gòu)的失職和錯誤,誤導(dǎo)消費者,損害評級市場。
以 《2010年華爾街改革和消費者保護(hù)法》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)為代表,各國開始檢討信用評級機構(gòu)的法律特權(quán)。[13]如前所述,目前中國民事賠償責(zé)任規(guī)定比較簡單,相應(yīng)的,有關(guān)“專家責(zé)任”的規(guī)定就無法具體化,司法實踐中很少有受評對象或者投資者針對信用評級機構(gòu)或者分析師起訴的案例。
向發(fā)行人收費是現(xiàn)今中國信用評級業(yè)的主要模式,即信用評級機構(gòu)依靠申請評級的企業(yè)支付評級費用生存,通過申請評級的企業(yè)提供信用資料對企業(yè)或者企業(yè)債券評級。這樣極易產(chǎn)生“道德風(fēng)險”(moral hazard),致使“允諾級別”等不規(guī)范現(xiàn)象發(fā)生。甚至有的信用評級機構(gòu)承諾按照一定比例返還費用,有的“以級定費”,形成實際上的“評級購買”。如前所述,在中國信用評級立法不健全的現(xiàn)狀下,法律只要求評級結(jié)果公開,評級方法和過程的信息披露沒有相關(guān)細(xì)則,這使得市場各方無法充分評估監(jiān)督評級質(zhì)量;另一方面,由于沒有具體的懲罰措施,責(zé)任人的法律意識淡薄,無法保障評級質(zhì)量。于是評級業(yè)市場陷入“機構(gòu)求評級——公司得到高評級——社會信任度下降”的惡性循環(huán)。國內(nèi)較大的信用評級機構(gòu)大公國際曾經(jīng)在1年之內(nèi),給包括鐵道部在內(nèi)的156 個單位給出“AAA”評級,廣遭詬病。[14]
曾經(jīng)有學(xué)者認(rèn)為,中國面臨的最大問題并不是“法治是什么”,而是“如何實現(xiàn)法治”。筆者同意這樣的觀點。“要實現(xiàn)法治,必須要突出行動能力,凸顯踐行觀,要發(fā)揚‘知行合一’的傳統(tǒng)精神,‘行’是更好的‘知’。法治問題和自然科學(xué)不同,自然科學(xué)是‘知難行易’,法治問題卻是‘知易行難’,因此,應(yīng)該強調(diào)‘行’,強調(diào)實踐?!保?5]對于由信用評級引發(fā)的“專家責(zé)任”,目前比“專家責(zé)任”法律屬性或者將“專家責(zé)任”放入合同責(zé)任或侵權(quán)責(zé)任更重要的問題是應(yīng)當(dāng)首先立法進(jìn)行規(guī)制,上述問題可以留給學(xué)界探討,以后可以進(jìn)一步修改,“有聲勝于無聲”。
中國法院可以從美國司法判例中借鑒一些做法。首先,針對信用評級機構(gòu)或者分析師制定的免責(zé)條款 (認(rèn)為信用評級報告不是擔(dān)?;蛘邔ν顿Y者進(jìn)行交易的建議),從有利于市場穩(wěn)定的角度認(rèn)定法律效力,而不是簡單地將其作為抗辯理由。其次,針對評級行為導(dǎo)致的多重法律關(guān)系(引發(fā)多重法律責(zé)任),各地法院可以結(jié)合本地實際情況,在請求權(quán)競合的情況下,選擇有利于市場穩(wěn)定的法律關(guān)系進(jìn)行案件審理。最后,雖然中美憲法文本以及背后的意識形態(tài)不同,中國信用評級業(yè)無法類似美國同行去援引“實際惡意”標(biāo)準(zhǔn)或者獲得憲法第一修正案的其他保護(hù),但是中國法院可以學(xué)習(xí)美國法院的做法,考察信用評級報告及分析師在商事交易中的作用,分析交易的具體因素,比如評級是否來自客戶要求、是否具有特別用途,進(jìn)而判定信用評級機構(gòu)及分析師有無責(zé)任、承擔(dān)何種責(zé)任。
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