余纓 宋遠(yuǎn)升
內(nèi)容摘要:偵查中心主義是將偵查機(jī)關(guān)作為刑事訴訟核心角色的刑事訴訟模式。在該模式下,偵查案卷對法官的判決具有直接的控制力,司法裁判生成的過程在某種程度上與偵查機(jī)關(guān)對案件事實(shí)的確認(rèn)無異,使得法院在很大程度上成為偵查機(jī)關(guān)的橡皮章,從而導(dǎo)致庭審程序嚴(yán)重虛化。與偵查中心主義相對的是審判中心主義,審判中心主義的基本特征是庭審的實(shí)質(zhì)化,這要求無論是定罪還是量刑都應(yīng)通過法庭的實(shí)質(zhì)性審判來完成。在“偵查中心主義”與“審判中心主義”中,檢察機(jī)關(guān)與審判機(jī)關(guān)具有不同的結(jié)構(gòu)關(guān)系。審判中心主義會促成新的訴審關(guān)系的生成,訴審關(guān)系的不同也會直接影響著審判中心主義目的的實(shí)現(xiàn),這也是重構(gòu)訴審關(guān)系的價(jià)值所在。
關(guān)鍵詞:偵查中心主義;審判中心主義;訴審關(guān)系;建構(gòu)
在西方國家,以審判為中心或者審判中心主義似乎屬于不證自明之事。但是,在我國,傳統(tǒng)上公安機(jī)關(guān)具有比較強(qiáng)勢的地位,在刑事訴訟中,偵查案卷對法官有著相當(dāng)大的控制作用,在很大程度上偵查案卷甚至直接轉(zhuǎn)化為法官的司法裁判,這也就是所謂的“偵查中心主義”?;趥刹橹行闹髁x的種種缺失,因此,在十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)中,明確提出要“推進(jìn)以審判為中心的訴訟制度改革”,實(shí)際上就是確立“審判中心主義”,其目的就是要改變過去偵查機(jī)關(guān)在刑事訴訟中過于強(qiáng)勢的做法,使得法官從過去偵查案卷的確認(rèn)者轉(zhuǎn)變?yōu)閭刹榻Y(jié)果的檢驗(yàn)者。在偵查中心主義向?qū)徟兄行闹髁x的轉(zhuǎn)化過程中,檢察機(jī)關(guān)作為連接公安機(jī)關(guān)與法院兩大山峰的中間橋梁,重新建構(gòu)訴審關(guān)系在實(shí)現(xiàn)審判中心主義的目標(biāo)中顯得作用尤為重要。
一、兩種對立的“中心主義”
從詞源上看,“審判中心主義”一詞,并非我國獨(dú)創(chuàng),而是一個(gè)舶來品?!皩徟兄行闹髁x”在語義上與“偵查中心主義”相對應(yīng),本系日本刑事訴訟法學(xué)界在討論偵查程序構(gòu)造時(shí)所創(chuàng)造并使用的一對范疇。 由此可知,在訴訟結(jié)構(gòu)意義上,審判中心主義是與偵查中心主義相對的一種訴訟理論范疇。一般而言,偵查中心主義主要包括如下內(nèi)涵:
其一,偵查中心主義意味著偵查機(jī)關(guān)在偵查、起訴和審判過程中占據(jù)了核心關(guān)節(jié)。在實(shí)質(zhì)意義上,偵查中心主義屬于訴訟流程的倒置。這是因?yàn)椋袁F(xiàn)代法治國通行的訴訟體例,在刑事案件的追訴過程中,無論是強(qiáng)制措施的采取,還是審判結(jié)果的確立;無論是在一審階段,還是在二審階段,法庭審判或者法官的裁量權(quán)都是處于終結(jié)者的位置。而對于偵查中心主義而言,偵查機(jī)關(guān)卻越俎代庖,篡奪了法官的職權(quán)。這種偵查機(jī)關(guān)權(quán)力嚴(yán)重越位的現(xiàn)象,將會導(dǎo)致庭審虛置。現(xiàn)代法治國家將刑事訴訟細(xì)分為偵查、起訴、審判三個(gè)階段,這不僅是法治進(jìn)步、人權(quán)理念提升的彰顯,更是一種訴訟規(guī)律的總結(jié)。因?yàn)橹挥薪?jīng)過偵查、起訴、審判三個(gè)階段的不同法律職官的審查,特別是通過具有中立者地位的法官的審查,才最能符合查明案件事實(shí)的要求。相反,在偵查階段,由于警察機(jī)關(guān)等偵查機(jī)構(gòu)具有極強(qiáng)的追訴傾向,本身很難做出客觀、公正的法律結(jié)論,因?yàn)檫@是與偵查機(jī)關(guān)的追訴本性不相一致的。同時(shí),在偵查階段,也不可能給犯罪嫌疑人及其辯護(hù)律師充分的訴訟參與機(jī)會,這樣,不僅使得犯罪嫌疑人的權(quán)利受損,而且也使得偵查得出的結(jié)論存疑。
其二,偵查中心主義在刑事訴訟過程中的具體體現(xiàn)就是案卷筆錄中心主義。所謂的案卷筆錄中心主義,是指法官并不是將庭審中控辯雙方的質(zhì)證辯論作為重點(diǎn),而是將重點(diǎn)放在對偵查案卷的審查認(rèn)定上。在“案卷筆錄中心主義”的作用下,偵查程序通過案卷筆錄對法庭審判的絕對影響,成為整個(gè)刑事訴訟的中心,法庭審判在一定程度上變成對偵查結(jié)論的審查和確認(rèn)過程,而失去了獨(dú)立自主地審查證據(jù)、認(rèn)定案件事實(shí)的能力。 由于法官并不是偵查行為的親自實(shí)施者,并且法官在開庭前往往先深入研讀偵查案卷,因此,即使以后法官開庭審判,這種先入為主的傾向會導(dǎo)致其庭審淪為表演或者形式,很容易將判決建立在偵查案卷的基礎(chǔ)上,這樣可能導(dǎo)致法官淪為偵查機(jī)關(guān)的橡皮章,只是履行了一種形式確認(rèn)的作用。我國現(xiàn)在刑事訴訟中就存在這樣的情形?,F(xiàn)行《刑事訴訟法》恢復(fù)了全卷移送的制度,盡管法律也明確規(guī)定法官在庭前要進(jìn)行形式審查而非實(shí)質(zhì)審查,但在實(shí)踐中,刑事法官要么就在庭前完成全部閱卷,形成定罪的心證,庭審時(shí)只關(guān)注自己在庭前不理解的問題;要么就在庭前作形式審查,庭審環(huán)節(jié)并不太認(rèn)真聽取控辯雙方質(zhì)證,而在庭后評議案件時(shí)認(rèn)真翻閱案卷,有不明白的問題與控辯雙方私下溝通。總之,法官內(nèi)心確信的來源并不是庭審調(diào)查,而是由公安機(jī)關(guān)制作,經(jīng)過檢察機(jī)關(guān)審查把關(guān)后移送上來的一冊冊卷宗。在庭審環(huán)節(jié),由于控方僅攜帶案卷出庭支持公訴,辯方的質(zhì)證對象并不是“人”而是“紙”,再加上控方可以根據(jù)需要進(jìn)行筆錄證據(jù)的宣讀,這使得庭審?fù)耆蔀榭胤街鲗?dǎo)的一場儀式。這些中國刑事司法實(shí)踐的形式綜合在一起,就形成了所謂的“案卷筆錄中心主義”。 其實(shí),如果法官采取庭前閱卷的方式,控辯雙方不在場且沒有經(jīng)過實(shí)質(zhì)性的辯護(hù)、質(zhì)證過程的檢驗(yàn),那么,將不可避免地導(dǎo)致法官對偵查案卷的依賴,這在某種程度上等于法官將偵查機(jī)關(guān)確認(rèn)的內(nèi)容再一次重現(xiàn),與偵查機(jī)關(guān)確認(rèn)的案件事實(shí)并無實(shí)質(zhì)性的差異。
其三,偵查中心主義意味著一種監(jiān)督制約失調(diào)的訴訟結(jié)構(gòu)。在偵查中心主義中,基于偵查機(jī)關(guān)的強(qiáng)勢地位,不僅是被告人或者辯護(hù)律師難以通過辯護(hù)權(quán)的方式對偵查權(quán)力予以制約,即使檢察機(jī)關(guān)也難以通過程序的方式對偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行法律約束,這樣就導(dǎo)致了一種偵查權(quán)力制約失調(diào)的法律現(xiàn)狀,從而使得刑事訴訟不再是一種控辯審三方參與的訴訟活動,而是成為偵查機(jī)關(guān)單方強(qiáng)力追訴的行政行為,這無疑是現(xiàn)代訴訟權(quán)利保障機(jī)制的大敵。審判的“離心化”傾向在司法實(shí)踐中產(chǎn)生了一定的后果。在我國,以偵査、審査起訴、審判之間相互平行、首尾相繼的“流水線”型訴訟結(jié)構(gòu)為例。一旦進(jìn)入公安機(jī)關(guān)在中國政法系統(tǒng)中居于強(qiáng)勢地位的法制傳統(tǒng),再結(jié)合公檢法三機(jī)關(guān)內(nèi)部不盡合理的考評機(jī)制,這一結(jié)構(gòu)在實(shí)踐中就異化為“偵查中心主義”。對于偵查中犯下的錯(cuò)誤,很難期待通過法庭審判予以糾正。如果審判的制約機(jī)制能夠有效發(fā)揮作用,即使偵査結(jié)論錯(cuò)誤,也不至于最終導(dǎo)致冤假錯(cuò)案的發(fā)生。因此,冤假錯(cuò)案的發(fā)生很大程度上是審判對偵查的制約作用失靈所致。 可以說,我國公安機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)、法院之間的關(guān)系不論是與英美國家還是歐陸國家都大相徑庭。與英美國家相比,我國沒有實(shí)行司法審查制度,因此,法官對警察機(jī)關(guān)沒有制約權(quán)。與歐陸國家相比,我國也沒有實(shí)行檢警一體化制度,即使檢察機(jī)關(guān)屬于偵查監(jiān)督機(jī)關(guān),在實(shí)際司法操作中,并沒有實(shí)質(zhì)性地監(jiān)督制約公安機(jī)關(guān)的權(quán)力。
對于審判中心主義而言,主要包括如下幾層含義:
其一,庭審實(shí)質(zhì)化。對于庭審實(shí)質(zhì)化而言,其將對被告人定罪量刑置于法庭審判之中。法官通過親歷審判,在抗辯雙方對人證及物證的充分質(zhì)證下獨(dú)立做出司法裁決??梢哉f,如能重視發(fā)揮庭審的實(shí)質(zhì)作用,真正做到事實(shí)證據(jù)調(diào)查在法庭,定罪量刑辯論在法庭,裁判結(jié)果形成于法庭,就能夠?yàn)楣门械於煽炕A(chǔ)。在這方面,念斌投放危險(xiǎn)物質(zhì)案不予核準(zhǔn)死刑發(fā)回重審后的二審?fù)徔芍^庭審實(shí)質(zhì)化的標(biāo)桿。此次二審的兩次公開開庭審理,十二位訴訟參與人,三十一人次出庭作證或說明,六天五夜六十小時(shí)的庭審,每位出庭人員平均接受交叉詢問近一個(gè)小時(shí),針鋒相對的激烈辯論,辯方對證據(jù)進(jìn)行刨根究底的追問,雙方專業(yè)人員對檢驗(yàn)結(jié)論進(jìn)行深入分析解讀,使法庭真正成為審理案件的中心。
其二,刑事訴訟權(quán)力中心的轉(zhuǎn)移。從偵查中心主義向?qū)徟兄行闹髁x轉(zhuǎn)移實(shí)質(zhì)上是一種刑事訴訟權(quán)力中心的轉(zhuǎn)移。無論是以審判為中心,還是以公訴或者偵查為中心,其實(shí)都反映了一種權(quán)力的競爭關(guān)系。雖然在法定意義上,對于公安機(jī)關(guān)的偵查權(quán)、檢察機(jī)關(guān)的檢察權(quán)及審判機(jī)關(guān)的審判權(quán)而言,并無權(quán)力優(yōu)越之分。在刑事訴訟的運(yùn)作過程中,公檢法三機(jī)關(guān)都分別在刑事訴訟流程中承擔(dān)著一種具體職責(zé)。在我國的刑事訴訟法中,公檢法之間的關(guān)系亦體現(xiàn)為“分工合作、互相配合、互相制約”,在表面上看不出公檢法哪家的權(quán)力處于優(yōu)勢位階。然而,在現(xiàn)實(shí)的司法操作中,權(quán)力因其實(shí)際在訴訟過程中作用不同而存在地位差異,從而導(dǎo)致公檢法三者權(quán)力在司法裁判形成過程中的實(shí)際功用不同。在我國傳統(tǒng)的司法操作中,實(shí)際上是偵查權(quán)在司法裁判的形成中具有更高的位階。以往在公檢法三機(jī)關(guān)的關(guān)系上,被形象地稱為“警察做飯、檢察官端飯、法官吃飯”。警察的偵查案卷在很大的程度上直接可以轉(zhuǎn)化為法官的判決。各個(gè)訴訟階段之間是平行并列的關(guān)系,并無誰是刑事訴訟中心的問題,有人形象地比喻為“鐵路警察,各管一段”。在訴訟階段論之下,立法設(shè)計(jì)也基本上秉持著各司其職的理念,每個(gè)訴訟階段高度自治。如此種種,釀成了司法權(quán)不張的后果,公安機(jī)關(guān)以其較高政治地位和強(qiáng)大偵查力量,“綁架”了審判程序,對于公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)認(rèn)定的犯罪事實(shí),法院幾乎無力抗拒,導(dǎo)致庭審過場化。整個(gè)刑事訴訟程序呈現(xiàn)出強(qiáng)烈的偵查本位色彩,偵查權(quán)成了一匹脫韁黑馬。 因此,偵查機(jī)關(guān)在司法裁判形成中的實(shí)際作用就超越了法官。而采取審判中心主義的訴訟模式,則將公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中的角色予以重定位。即使是公安機(jī)關(guān)所做的偵查筆錄或者案卷,也不具備法定的證據(jù)效力,需要接受控辯雙方的質(zhì)證,最關(guān)鍵的是需要接受法官的審查??梢哉f,我國現(xiàn)在偵查機(jī)關(guān)與審判機(jī)關(guān)的關(guān)系與美國等西方國家的做法存在很大差異。與此相印證的是,我國的無罪判決率非常之低,而美國法院的無罪判決率為百分之二十左右。究其原因,在我國的司法操作中,法官在很大程度上無力對偵查機(jī)關(guān)的錯(cuò)案進(jìn)行糾正,而美國法官則是真正的最終司法裁決者。在美國,偵查機(jī)關(guān)的案卷還需要窮盡法官之嚴(yán)苛審查,且經(jīng)過控辯雙方訴訟對質(zhì)后,最終才能真正成為司法裁判的依據(jù)。
對于檢察機(jī)關(guān)而言,其處于偵查機(jī)關(guān)與審判機(jī)關(guān)兩大山峰之間,是二者之間的連接或過渡地帶,因此,檢察機(jī)關(guān)與偵查機(jī)關(guān)或者審判機(jī)關(guān)之間的訴訟關(guān)系如何,直接與訴訟結(jié)構(gòu)的形成有著密切的關(guān)系。在偵查中心主義訴訟構(gòu)造下,公訴機(jī)關(guān)就成為訴訟流水線上的二傳手。這是因?yàn)?,基于偵查機(jī)關(guān)的強(qiáng)勢地位,以及其親臨第一線偵查的對第一手資料掌握的優(yōu)勢,特別是我國這種沒有實(shí)行檢警一體化的國家,檢察機(jī)關(guān)很難去監(jiān)督制約偵查機(jī)關(guān)的偵查行為。在很大程度上,公訴機(jī)關(guān)被偵查機(jī)關(guān)所“綁架”。然而,在審判中心主義的訴訟構(gòu)造下,公訴機(jī)關(guān)的地位發(fā)生了轉(zhuǎn)變。特別在法庭審判中,公訴機(jī)關(guān)不再是偵查案卷的照本宣科的宣讀員,而是以自己對案件事實(shí)的把握,根據(jù)證據(jù)裁判主義,展開與被告人及其辯護(hù)律師實(shí)質(zhì)性的對壘。因此,在審判中心主義下,公訴機(jī)關(guān)的參與是比較充分的,也更有利于案件事實(shí)的澄清及被告人法益的保護(hù)。
二、我國偵查中心主義向?qū)徟兄行闹髁x轉(zhuǎn)化的具體體現(xiàn)與實(shí)證分析
一般而言,我國現(xiàn)行刑事訴訟是以偵查為中心而展開的,這主要是體現(xiàn)為公安機(jī)關(guān)偵查行為及偵查案卷對檢察機(jī)關(guān)及法院的控制力。有學(xué)者統(tǒng)計(jì),在2004-2013年間,某市檢察機(jī)關(guān)接受偵査機(jī)關(guān)移送審査起訴的犯罪嫌疑人,絕大多數(shù)(90.1%)都被作出了起訴決定;在2006-2013年間,由該市檢察機(jī)關(guān)向人民法院提起公訴的被告人中,絕大多數(shù)(99.77%)都被作了有罪判決,無罪判決或者撤回起訴的只是少見的例外(0.23%)。鑒于該市檢察機(jī)關(guān)、法院在執(zhí)法理念和執(zhí)法規(guī)范性方面在全國都屬先進(jìn),由此推測,全國的起訴率、有罪判決率只會更高,不會更低。因此,一旦偵查機(jī)關(guān)作出犯罪嫌疑人有罪的認(rèn)定,絕大多數(shù)都會被檢察機(jī)關(guān)提起公訴;一旦檢察機(jī)關(guān)提起公訴,絕大多數(shù)都會被法院判決有罪。二者聯(lián)動的結(jié)果是,偵査結(jié)論在某種程度上決定著判決的結(jié)果。因此,中國刑事訴訟的實(shí)踐狀況更接近“偵查中心主義”,居高不下的有罪判決率反映了審判階段的尷尬地位:不是“以審判為中心”,相反,審判處于“離心”地位。
偵查中心主義的直接指標(biāo)之一,就是法院無罪判決率??梢哉f,我國法院的無罪判決率一直是非常低的,而近年更有持續(xù)下降的趨勢。據(jù)最高人民法院研究室馬劍先生撰寫的《人民法院審理宣告無罪案件的分析報(bào)告》,2008-2012年,全國法院共判處各類刑事案件被告人5239739人,其中宣告無罪5196人,無罪判決率0.1%。其中,公訴案件無罪判決率為0.05%,自訴案件無罪判決率為5.59%。2012年人民法院共宣告無罪727人,比2008年下降47.05%,五年來年均下降14.7%。其中公訴案件宣告無罪人數(shù)年均下降15.26%,自訴案件年均下降14.17%。 我們知道,大陸法系國家的無罪判決率一般在5%左右,英美法系國家的無罪判決率一般在20%左右。相比之下,我國法院的無罪判決率確實(shí)是“超低”的! 無罪判決率是與法庭審判的虛化直接勾連的,這說明法院在刑事案件結(jié)果的最終決定權(quán)力方面的不足。易言之,這種非常之低的無罪判決率實(shí)際上在很大程度上說明了法庭審判并不是實(shí)質(zhì)化,而是形式化或者表演化,從而導(dǎo)致法院不是刑事案件的最終決定者,而是異化為偵查機(jī)關(guān)的輔助機(jī)關(guān)。
當(dāng)然,同時(shí)也應(yīng)當(dāng)看出,在我國最近幾年的刑事訴訟中,這種偵查中心主義也不是一成不變的,也正悄然從偵查中心主義向著審判中心主義轉(zhuǎn)移,這不僅體現(xiàn)在政治制度設(shè)計(jì)方面,也體現(xiàn)在具體的刑事訴訟過程中,主要表現(xiàn)在:
其一,在頂層設(shè)計(jì)方面,我國省級以上的的公安廳(局)長一般不再兼任同級的政法委書記,這其實(shí)屬于政治頂層設(shè)計(jì)中的一個(gè)非常大的變化。雖然這只是在省級及以上層面上采取如此政治設(shè)計(jì),然而,其隱然傳遞的理念是法院在刑事訴訟中實(shí)際地位或者說對刑事案件的實(shí)際決策權(quán)力的提升。這已然與我國建國后傳統(tǒng)的公檢法三者之間的關(guān)系有了一定的距離?!霸谥袊男淌略V訟中,公安機(jī)關(guān)由于歷史原因成為政法系統(tǒng)的‘龍頭老大,檢察機(jī)關(guān)則穩(wěn)居法律監(jiān)督機(jī)關(guān)的憲法地位,其監(jiān)督對象也包括法院。因此,長期以來,公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)在中國現(xiàn)實(shí)政治生態(tài)中的地位均高于法院?!?誠然,我國現(xiàn)在基于地方維穩(wěn)或者治理的要求仍采取公安局長兼職政法委書記的方式,然而,省級及以上公安廳(局)長一般不再兼任同級的政法委書記的制度設(shè)計(jì),不僅減少了同級檢察院、法院的壓力,同時(shí)這種政治設(shè)計(jì)傳達(dá)出來的信息也為基層司法運(yùn)作中審判中心主義的形成提供了有利的外部政治環(huán)境。
其二,疑罪從無案件判決的增多。其中主要包括“陳灼昊案”、“陳滿案”等案件,“聶樹斌案”也被提起再審及復(fù)查。在這些具體的疑罪從無的案例中,可以比較清晰地看出法院或者法官在刑事訴訟中的地位上升。譬如,在2015年10月30日,廣東省高院2015年第二件死緩改判無罪案件30日宣判,廣東省高級人民法院對“陳灼昊故意殺人案”作出終審宣判:上訴人陳灼昊無罪。“陳灼昊故意殺人案”經(jīng)廣東省高院審判委員會討論,認(rèn)為該案存在非法搜查、指事問供、偽造書證等違反法定程序的行為,以上取證行為收集的證據(jù)屬非法證據(jù),應(yīng)依法認(rèn)定為非法證據(jù),予以排除。排除非法證據(jù)后,原審法院所采信的證據(jù)已經(jīng)無法形成一個(gè)完整的證明體系,無法用未被排除的證據(jù)去證實(shí)陳灼昊實(shí)施殺人行為,無法得出陳灼昊殺害被害人張某某的唯一的、排他性的結(jié)論。上訴人陳灼昊犯故意殺人罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足,原公訴機(jī)關(guān)指控上訴人陳灼昊的犯罪不能成立,二審終審改判陳灼昊無罪。 可以說,通過非法證據(jù)排除的方式,確立偵查機(jī)關(guān)獲得的證據(jù)不具有證據(jù)能力及證明力,從而判決被告人無罪的做法,在以往我國的刑事案件中特別是殺人等惡性案件中是很少見的。在以前的無罪判決中,無論是佘祥林案、杜培武案、李久明案等案件中,改判的原因主要有真兇被發(fā)現(xiàn),或者“死者復(fù)活”,幾乎很少有疑罪從無或者因非法證據(jù)排除導(dǎo)致案件無罪判決。然而,從筆者掌握材料看,從2012年中國電子報(bào)社副總編輯常林鋒殺妻案開始,此后還陸續(xù)出現(xiàn)了包括安徽叔侄案、“念斌案”等轟動一時(shí)的全國著名的疑罪從無的案例。這亦是非常值得關(guān)注的現(xiàn)象。疑罪從無案例逐漸增多,不能說是一種孤立的事件,其實(shí)這也呼應(yīng)了審判中心主義的新的訴訟模式,這說明審判機(jī)關(guān)正擺脫以往依附于偵查機(jī)關(guān)的做法,同時(shí),也不是基于公訴機(jī)關(guān)壓力而做出妥協(xié)式判決,而是獨(dú)立做出無罪的最終裁決,這也印證了審判中心主義的趨勢正在慢慢形成。
三、審判中心主義的可質(zhì)疑性
應(yīng)當(dāng)承認(rèn)審判中心主義在實(shí)用主義及程序方面具有雙重價(jià)值。在實(shí)用主義或者工具主義方面,多一道審查程序就增加了案件事實(shí)被查明的可能性。在程序意義上而言,采取以審判為中心的訴訟模式,由控辯兩造在場,通過質(zhì)證辯論的方式,使得案件在雙方充分參與的情況下形成司法裁判,這無疑可以增強(qiáng)被告人的訴訟防御能力,提高其權(quán)利的保障水平,也減少了冤獄或者錯(cuò)案的可能性。然而,審判中心主義也不是不能質(zhì)疑的制度設(shè)計(jì),以審判為中心的訴訟模式也會存在著一些弊端。這是因?yàn)椋瑢徟兄行闹髁x也是在作為社會人的法官主持下進(jìn)行的。眾所周知,在西方國家,法官是刑事訴訟程序的中心角色,無論是刑事強(qiáng)制措施的采取,還是司法裁判結(jié)論的生成,都實(shí)行司法最終裁決的原則。這樣的制度設(shè)計(jì),是建立在法官天然具有中立、客觀、公正的前提之上的。但是,這種前提存在可以商榷之處。是否法官就一定是中立無偏的法律人嗎?這無疑是值得懷疑的。可以說,法官的中立、客觀性只是相對而言的,特別是法治尚未完全健全之國家,或者在法官職業(yè)倫理尚未達(dá)到一定程度的情況下,法官往往會與案件具有一定的利益關(guān)系。這其中有政治的、職業(yè)的利益或者其他案外利益的影響因素。即使在英美等法治進(jìn)步國家,法官也是凡夫俗子,也具有七情六欲。如果將刑事訴訟中所有的終局裁判權(quán)力都毫無制約地交給審判法官,特別在法治尚不發(fā)達(dá)國家,可能會使得法官形成一種新的司法權(quán)力壟斷集團(tuán)??梢哉f,在司法裁判的職權(quán)范圍內(nèi),法官具有相當(dāng)大的自由裁量權(quán),是其職權(quán)范圍內(nèi)食物鏈中的“食肉者”,而其審判關(guān)系相對人譬如當(dāng)事人甚至是律師都是食物鏈上的“食草者”。在這個(gè)權(quán)力的鏈條上,法官處于上游或者頂端。因此,即使是基層的法官與公司職員相比,其在組織中的地位與角色顯然遠(yuǎn)超后者。因?yàn)榛鶎臃ü僭趯徟兄卸季哂邢喈?dāng)大的權(quán)力壟斷性以及話語控制權(quán)。特別是在我國這種司法現(xiàn)狀下,如果在喪失監(jiān)督約束機(jī)制的前提下將審判權(quán)完全交由法官獨(dú)立控制,確實(shí)讓人憂慮。 可以說,審判中心主義是司法獨(dú)立的技術(shù)表達(dá)。然而,司法獨(dú)立并不是一種絕對的不可爭議的主題。即使在美國,司法獨(dú)立也并不是絕對的。 并不是法官比檢察官或者警察具有更高的法律職業(yè)倫理及公平、正義精神,而是法律制度設(shè)計(jì)使然。 因此,即使我國確立了審判中心主義,也需要建立與此相適應(yīng)的監(jiān)督制約制度,譬如,檢察機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督制度,這也是保證審判中心主義健康發(fā)展之必要。
四、我國以審判為中心的訴審關(guān)系的建構(gòu)
建立以審判為中心的新型訴審關(guān)系,是一種系統(tǒng)建構(gòu)的過程。不僅需要在理念上改變檢察機(jī)關(guān)傳統(tǒng)的單純的追訴主義的做法,而且在實(shí)際操作中,也需要對具體的訴訟制度、公訴人的職業(yè)素質(zhì)等諸多方面進(jìn)行重新塑造。應(yīng)當(dāng)說,這種新型訴審關(guān)系對檢察機(jī)關(guān)而言是一種挑戰(zhàn),亦是一種改善司法環(huán)境、提高職業(yè)素質(zhì)能力的契機(jī),具體而言,這主要包括:
(一)在理念方面,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)確立有限司法論的觀點(diǎn)。我國司法機(jī)關(guān)傳統(tǒng)上是持無限司法論觀點(diǎn)的,認(rèn)為通過司法機(jī)關(guān)的努力,犯罪事實(shí)總是可以查明的。然而,這本身就與司法規(guī)律相違背。因?yàn)閭煽貙彊C(jī)關(guān)查明或者確認(rèn)的事實(shí)都是法律事實(shí)或者是證據(jù)事實(shí),并不是實(shí)際發(fā)生的事實(shí)?!皩κ聦?shí)的認(rèn)定,只是說訴訟中認(rèn)定的事實(shí)就性質(zhì)而言是通過訴訟法律規(guī)則(包括證據(jù)規(guī)則)的運(yùn)用而得出的‘法律事實(shí)或‘形式真實(shí),而非客觀事實(shí)” 。 由于案件具有一維性及不可逆性,無論多么高明的偵控手段也不能穿越回到案件發(fā)生當(dāng)時(shí)的情景中,這就決定了存在事實(shí)不能查明的可能性,這也是無限司法論不能自證其說的原因。因此,即使法官判決被告人無罪或者建議檢察機(jī)關(guān)撤回起訴,也是符合司法規(guī)律的表現(xiàn),并不是對檢察機(jī)關(guān)工作的否定。因此,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)改變以往狂熱的追訴主義的做法,如果確實(shí)難以定罪或者量刑,在法院判決被告人無罪的情況下也應(yīng)當(dāng)尊重法院的司法裁判。這也是審判中心主義的含義之一,從而在理念上實(shí)現(xiàn)從無限司法論向有限司法論的轉(zhuǎn)化。
(二)提高公訴人參加庭審的訴訟技藝或者公訴能力。在應(yīng)然意義上,檢察官是訴訟技藝的掌握者,雖然這種技藝主要是實(shí)踐性的,然而,這種實(shí)踐性應(yīng)當(dāng)以特殊知識為基礎(chǔ)或者前提。因?yàn)闄z察官的訴訟技藝的最終生成不是無源之水,無論檢察官思考、觀察還是具體的法律實(shí)踐,都必須建構(gòu)在一定的特殊知識的基礎(chǔ)之上。 以審判為中心,直接具體的體現(xiàn)就是庭審實(shí)質(zhì)化。此時(shí),法庭審判不再是法官主持下的一種儀式化表演,應(yīng)當(dāng)是在證據(jù)的基礎(chǔ)上控辯雙方進(jìn)行的實(shí)質(zhì)性交鋒的場域,這決定了公訴人訴訟技藝的重要性。對于公訴人庭審中的訴訟技藝而言,主要包括法庭質(zhì)證、詰問等訴訟技術(shù)??梢哉f,良好的質(zhì)證效果需要公訴人的質(zhì)證技藝的支撐。特別是隨著現(xiàn)代社會新聞媒體和自媒體的發(fā)達(dá),使得公訴人的質(zhì)證技藝的重要性更是凸顯。在2016年轟動一時(shí)的“快播案”中,公訴人的法庭質(zhì)證技藝就存在值得商榷之處,從而使得被告人及辯護(hù)人占盡優(yōu)勢。因此,無論此案判決結(jié)果如何,都說明了在以審判為中心的法庭質(zhì)證中,公訴人都不能再仰仗國家公權(quán)力之特權(quán),也不能依靠獲得法官關(guān)照生存,而是需要憑借自己的質(zhì)證的訴訟技藝獲得公訴的生命力??梢哉f,在審判為中心的質(zhì)證中,檢察官的質(zhì)證技藝已經(jīng)成為其賴以安身立命及決定其職業(yè)成敗的重要因素??梢钥闯?,對于公訴人而言,庭審實(shí)質(zhì)化對公訴人的舉證能力、質(zhì)證能力及審查證據(jù)能力等方面提出了更高的要求。作為審判中心主義對公訴機(jī)關(guān)的直接影響,“法庭審判顯得活絡(luò),檢察官之實(shí)質(zhì)舉證責(zé)任得以強(qiáng)化,無罪推定與證據(jù)裁判等諸證據(jù)法則可以進(jìn)一步落實(shí)?!?因此,基于審判中心主義對公訴人新的證據(jù)運(yùn)用能力的要求,決定了公訴機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)提升自己的法庭質(zhì)證或者辯論等能力,否則,就難以在新的訴訟模式中獲得生存及發(fā)展空間,更難以實(shí)現(xiàn)公訴機(jī)關(guān)追訴犯罪及人權(quán)保障的雙重目的。
(三)確立以審判為中心的檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督機(jī)制。基于我國檢察機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督者的地位,以及我國法官自身的素質(zhì)及內(nèi)外部環(huán)境對其不利的影響,因此,即使是采取審判中心主義,也不能完全弱化檢察機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督者的地位,而是應(yīng)當(dāng)建立以審判中心的檢察機(jī)關(guān)審判監(jiān)督制度。具體而言,在以審判為中心及檢察機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督之間,應(yīng)當(dāng)確立一種相對明確的界限,從而防止檢察監(jiān)督權(quán)與獨(dú)立審判權(quán)的沖突,具體而言:其一,審判獨(dú)立是實(shí)現(xiàn)審判公正的前提,對審判的監(jiān)督只能在不損害審判獨(dú)立的大前提下,對行使審判權(quán)的法官的行為進(jìn)行合理的制約。其二,檢察監(jiān)督只能針對法官個(gè)人進(jìn)行。其三,監(jiān)督的范圍只能限于法官故意違反程序的違法行為和職務(wù)犯罪行為。