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      在證據(jù)與事實之間:一種證據(jù)博弈觀*

      2019-06-13 06:36:02熊明輝杜文靜
      浙江社會科學(xué) 2019年6期
      關(guān)鍵詞:證據(jù)案件法律

      □ 熊明輝 杜文靜

      內(nèi)容提要 本文提出了一種新的證據(jù)觀,即證據(jù)博弈觀。在訴訟中,證據(jù)與事實之間有兩種基本思維活動:一是證據(jù)推理;二是事實論證。二者關(guān)注的是訴訟同一環(huán)節(jié)的兩個不同面向。證據(jù)推理是從法律證據(jù)推導(dǎo)出可能案件事實的思維過程,而事實論證則是為事實主張尋找法律證據(jù)支撐的思維過程。從思維進(jìn)程上講,前者關(guān)注的是“從前提到結(jié)論”的事實推導(dǎo),后者關(guān)注的是“從結(jié)論到前提,再回到結(jié)論”的證據(jù)挖掘。證據(jù)博弈說認(rèn)為,證據(jù)的選擇和呈現(xiàn)序次的不同均會導(dǎo)向案件事實和裁判結(jié)果的差異,而起、應(yīng)、審三方則可以各自進(jìn)行策略操控,以實現(xiàn)其最終目的。

      “證據(jù)”不僅有日常意義與法律意義之分、哲學(xué)意義與非哲學(xué)意義之別,而且在考古學(xué)和醫(yī)學(xué)等其他學(xué)科領(lǐng)域也是重要的基礎(chǔ)概念。不過,在未作特別交代的情況下,本文所討論的“證據(jù)”均指“法律證據(jù)”,“證據(jù)推理”和“事實論證”均指“法律證據(jù)推理”和“法律事實論證”。證據(jù)與事實之間的支持關(guān)系決定了二者密不可分,這一點在我國法律體系中得到了充分體現(xiàn),三大訴訟法都特別強調(diào)了證據(jù)推理和事實論證的重要地位。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第50條規(guī)定:“可以用于證明案件事實的材料,都是證據(jù)?!边@明確表明證據(jù)與事實密不可分。從邏輯觀點來看,這是一個標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵定義。本文擬以此定義為起點,去探尋法律意義上的證據(jù)推理與事實論證的相關(guān)理論問題。

      一、法律證據(jù):案件事實認(rèn)定的客觀根據(jù)

      “認(rèn)定案件事實”即習(xí)慣上所稱的“定案”,法律證據(jù)則是認(rèn)定案件事實的客觀根據(jù)。在司法體制中,證據(jù)具有不可或缺的地位,這種重要性從我國三大訴訟法的有關(guān)規(guī)定中得以明確體現(xiàn)。比如,《中華人民共和國刑事訴訟法》(以下簡稱《刑事訴訟法》)第50條第3款規(guī)定:“證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實,才能作為定案的根據(jù)”;《中華人民共和國民事訴訟法》第63條第2款規(guī)定:“證據(jù)必須查證屬實,才能作為認(rèn)定事實的根據(jù)”;《中華人民共和國行政訴訟法》第33條第2款規(guī)定:“證據(jù)經(jīng)法庭審查屬實,才能作為認(rèn)定案件事實的根據(jù)。”就證據(jù)與事實及其關(guān)系的術(shù)語表達(dá)而言,雖然三大訴訟法表述略有不同,但并沒有本質(zhì)差異,所謂“定案”即“認(rèn)定案件事實”,所謂“事實”即“案件事實”,它們的共識是:證據(jù)與事實是兩個不同的概念,不能混為一談,且二者存在著一種支持關(guān)系。

      “證據(jù)”不僅僅是律師、法官、檢察官等法律人耳熟能詳?shù)男g(shù)語,也是人類學(xué)家、歷史學(xué)家、自然科學(xué)家甚至哲學(xué)家們經(jīng)常使用的概念。尤其在認(rèn)識論和科學(xué)哲學(xué)中,證據(jù)概念更是居于核心地位。比如,休謨認(rèn)為,智者會把他們的信仰與證據(jù)結(jié)合起來;①艾耶爾認(rèn)為,如果要用一個短語來概括哲學(xué)發(fā)展到什么階段的話,“證據(jù)研究”將是比“語言研究”更好的選擇;②蒯茵和烏里安認(rèn)為,只要我們的信念是理性的,那么信念的強度往往與可獲得證據(jù)的堅固性相對應(yīng),并且只要我們是理性的,當(dāng)我們試圖尋找證據(jù)不果時,我們就會放棄一種信念。③由此可見,從一般意義上講,理性思考者總是尊重證據(jù),證據(jù)與理性決策緊密相關(guān),更不必說在法律訴訟中要尊重證據(jù)了。

      大體說來,關(guān)于證據(jù)界定,學(xué)界和立法界都曾有證據(jù)事實說與證據(jù)材料說之爭。證據(jù)材料說是我國現(xiàn)行刑事訴訟法的證據(jù)觀。這一證據(jù)觀2012年由《全國人民代表大會關(guān)于修改〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的決定》(2012年3月14日由第十一屆全國人民代表大會第五次會議通過)正式確立。根據(jù)證據(jù)材料說,證據(jù)即是指用于證明案件事實的材料。證據(jù)材料觀明確體現(xiàn)于《刑事訴訟法》的證據(jù)定義之中:一方面,從內(nèi)涵上把證據(jù)界定為一切能夠證明案件事實的材料;另一方面,從外延上把證據(jù)區(qū)分為物證、書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解、鑒定意見等八種類型。從這個意義上講,法律證據(jù)即作為物理對象的材料,常常是“證據(jù)材料”的簡稱,換言之,“證據(jù)即證據(jù)材料”。然而,如柯林伍德(R.G.Collingwood,1889-1943)所說,當(dāng)我們要去定義“證據(jù)”時,我們發(fā)現(xiàn)很難。④比如,在法醫(yī)學(xué)上,證據(jù)包括槍上的指紋、帶血的刀、沾有精液的衣服等等。這類證據(jù)是典型的材料,因為它們可以被放在塑料袋里,貼上“證據(jù)1”“證據(jù)2”“證據(jù)3”等標(biāo)簽。

      其次,證據(jù)事實說是我國《刑事訴訟法》目前已廢棄的證據(jù)觀。根據(jù)證據(jù)事實說,證據(jù)即證明案件真實情況的一切事實。這一證據(jù)觀確立于1979年的《刑事訴訟法》(已分別于1996、2012、2018年經(jīng)過三次修訂)。從1979年確立的證據(jù)事實說到2012年修改為證據(jù)材料說,是我國證據(jù)法史上的一個重大進(jìn)步。因為證據(jù)本來是用來證明案件事實的,但根據(jù)事實說,如果我們略去這個定義中的修飾語部分,只保留主-謂-賓部分,證據(jù)的定義就變成了“證據(jù)即事實”,既然證據(jù)是用來證成事實的,那么“證據(jù)即事實”從邏輯上又如何說得過去呢?這在邏輯上顯然是說不通的。證據(jù)事實說顯然把證據(jù)與事實混為一談了,完全忽略了證據(jù)和事實之間的證據(jù)推理和事實論證關(guān)系。當(dāng)我們基于這種證據(jù)觀去審視佘祥林案、趙作海案、聶樹斌案的裁判文書時,會很驚訝地發(fā)現(xiàn),似乎根本不存在“事實不清”的問題,因為這些重大冤假錯案的裁判結(jié)果顯然都是建立在“以事實為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩”這一原則之上的。這些慘痛教訓(xùn)的根源在于,基于證據(jù)事實觀,證據(jù)即事實,證據(jù)推理環(huán)節(jié)事實上被虛化了,證據(jù)博弈更無從談起,既然如此,冤假錯案的頻發(fā)也就可以想見了。

      那么,證據(jù)材料說確立了之后,證據(jù)與事實的關(guān)系問題是否迎刃而解了呢?答案可能令人遺憾。根據(jù)凱利的觀點,當(dāng)我們把證據(jù)概念在法律意義、哲學(xué)意義以及日常生活意義上進(jìn)行比較時,某種張力很快就出現(xiàn)了。比如,羅素傾向于把證據(jù)視為一種感覺材料;蒯茵主張證據(jù)是由對人的感覺接受器的刺激所構(gòu)成的;邏輯實證主義者認(rèn)為給定科學(xué)理論的證據(jù)是一些內(nèi)容受到適當(dāng)限制的語言實體——觀察陳述;威廉姆森更是明確提出,“證據(jù)即是已知命題的總和”。⑤他們的證據(jù)觀均與認(rèn)識論有關(guān)。由此,我們會發(fā)現(xiàn),證據(jù)概念在法律意義上與哲學(xué)意義上的微妙差異,前者鄰近的屬概念是材料,后者鄰近的屬概念則是命題或陳述,是一種建立在證據(jù)材料基礎(chǔ)上的思維形式,換句話說,“證據(jù)即已知為真的命題”。其實,在法學(xué)界,也有學(xué)者持這種證據(jù)觀,如將證據(jù)定義為事實命題。⑥這種證據(jù)觀與前文討論的證據(jù)事實說看似相近,但實質(zhì)上完全不同,因為它強調(diào)的是“證據(jù)即事實命題”,而事實說強調(diào)的是“證據(jù)即事實”。我們可以把這種證據(jù)觀稱為“證據(jù)命題說”。

      此外,在張保生看來,證據(jù)即信息,“證據(jù)是與案件事實相關(guān)的信息,用于證明所主張事實之存在的可能性”,⑦這種證據(jù)觀即“證據(jù)信息說”。鑒于信息是通過命題來表達(dá)的,在此,我們也將其歸入到證據(jù)命題說范圍之內(nèi)。值得注意的是,張志銘提出了一種基于材料說和命題說的混合證據(jù)說。在他看來,“證據(jù)由證據(jù)材料以及對證據(jù)材料所具有的性質(zhì)或聯(lián)系的如實陳述所構(gòu)成”。⑧我們可以把這種證據(jù)觀概括為“材料陳述說”,或者簡稱為“陳述說”。如果不深究形式邏輯與非形式邏輯的區(qū)別,我們也可以把張志銘的“證據(jù)陳述說”歸入“證據(jù)命題說”。

      從法律邏輯觀點出發(fā),本文首先傾向于共享哲學(xué)意義上的證據(jù)概念,即證據(jù)是一種已知為真的命題。法律邏輯的研究對象是法律推理或法律論證的分析、評價與建構(gòu)。法律推理或法律論證是一種在起、應(yīng)、審三方的訴訟論證博弈框架下的目的取向型的實踐推理或論證⑨,其中包括兩個子推理:一是從法律規(guī)范到規(guī)范解釋的解釋推理;二是從法律證據(jù)到案件事實的證據(jù)推理。從邏輯觀點來看,推理的前提和結(jié)論只能是命題或陳述,而不可能是作為物理對象的材料本身。從這個意義上講,槍上的指紋、帶血的刀、沾有精液的衣服均不是證據(jù),只是證據(jù)材料或證物,因為它們并不是命題,而只有命題(形式邏輯視角)或陳述(非形式邏輯視角)才有資格充當(dāng)推理的前提,只有在這些證物基礎(chǔ)之上提煉出來的命題,通常稱為“事實命題”或“事實陳述”,才能充當(dāng)證據(jù)推理的前提。

      藉此,也許我們可以希望化解最近兩年舒國瀅、宋旭光與陳波關(guān)于“以事實為依據(jù)還是以證據(jù)為依據(jù)”之爭。陳波提出,在司法審判中應(yīng)當(dāng)“以證據(jù)而非事實為依據(jù)”⑩,而這一觀點與傳統(tǒng)法律證據(jù)觀是相悖的。為此,舒國瀅和宋旭光對傳統(tǒng)法律證據(jù)觀進(jìn)行了維護(hù),并在整合陳波的證據(jù)觀以及傳統(tǒng)的事實觀和材料觀基礎(chǔ)上提出了一種他們認(rèn)為更為妥當(dāng)?shù)恼f法——“司法裁判以事實為根據(jù),事實認(rèn)定以證據(jù)為根據(jù)”?。陳波的觀點是建立在“在法律訴訟中,經(jīng)法庭辯論與認(rèn)定的‘事實’被用作裁決相關(guān)案件的‘證據(jù)’”,是一種典型的“證據(jù)即事實”(哲學(xué)意義上的事實)或“證據(jù)即事實命題”觀,而舒國瀅和宋旭光的證據(jù)觀則融合了事實說和材料說,代表了目前我國法律理論界與實務(wù)界的一種主流證據(jù)觀點。因此,我們認(rèn)為,他們的爭論并不存在本質(zhì)之別,只是因為在“事實”這一術(shù)語使用上的內(nèi)涵與外延有所不同罷了。

      不過,證據(jù)即已知為真的命題,并未得到法律邏輯學(xué)家的一致認(rèn)同。假如認(rèn)同證據(jù)即已知為真的命題,那就等于“證據(jù)即前提”,如圖1的實線框部分所示。然而,根據(jù)沃爾頓的觀點,證據(jù)即從前提到結(jié)論的推論。因此,沃爾頓的證據(jù)觀是建立在證據(jù)推理基礎(chǔ)上的,特別強調(diào)在證據(jù)與事實之間的推論關(guān)系基礎(chǔ)上來定義證據(jù),如圖1的虛線框所示。我們可把這種證據(jù)觀稱之為“推論證據(jù)觀”或“推理證據(jù)觀”?;谶@種證據(jù)觀,我們就可以很好地理解不可采證據(jù)問題。不僅如此,沃爾頓認(rèn)為他的證據(jù)概念是建立在邊沁和威格莫爾的證據(jù)概念基礎(chǔ)之上的。?換句話說,邊沁和威格莫爾所持的也是推理證據(jù)觀。

      圖1 推理與證據(jù)

      在庭審中,總會涉及舉證、質(zhì)證和認(rèn)證三個環(huán)節(jié),共同目的是判定證據(jù)的可采性。如何判定呢?一方面,我國訴訟法學(xué)界通常采用“證據(jù)三性標(biāo)準(zhǔn)”,即合法性標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)聯(lián)性標(biāo)準(zhǔn)和真實性標(biāo)準(zhǔn)。然而,滿足證據(jù)的合法性、關(guān)聯(lián)性和真實性是證據(jù)可采性的必要條件,絕非充分條件。另一方面,蒙特羅斯提出了另一種“證據(jù)三性”標(biāo)準(zhǔn),即關(guān)聯(lián)性標(biāo)準(zhǔn)、重要性標(biāo)準(zhǔn)和可采性標(biāo)準(zhǔn)。?在他看來,證據(jù)可接受必須同時滿足這三條標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)然這也只是必要條件。有趣的是,在兩種類型的“證據(jù)三性”中,可采性并不在同一個層級上。在我國傳統(tǒng)的證據(jù)概念中,并沒有嚴(yán)格區(qū)分可采性與可接受性,而在蒙特羅斯的證據(jù)概念中,則區(qū)別了可采性與可接受性,且可接受性是根據(jù)可采性來定義的。導(dǎo)致這種差異性的根源可能與程序公正和實體公正何者優(yōu)先的問題密切相關(guān),英美法系程序公正優(yōu)先的導(dǎo)向非常明顯,而我國司法體系似乎更傾向?qū)嶓w公正優(yōu)先,不過討論這個問題已超出了本文的論題范圍。

      顯而易見,從三大訴訟法中對證據(jù)和事實的關(guān)系界定來看,既然證據(jù)均被當(dāng)作定案、認(rèn)定事實或認(rèn)定案件事實的根據(jù),那我們就有理由認(rèn)為這種證據(jù)觀與沃爾頓、邊沁和威格莫爾的證據(jù)觀其實是一脈相承的,即所有證據(jù)均與推論相關(guān),因此也與證據(jù)推理或事實論證密切相關(guān)。只不過,目前尚無學(xué)人將自己的證據(jù)觀正式冠以“證據(jù)推理說”或“證據(jù)論證說”的稱謂。這也是本文試圖要達(dá)到的目標(biāo)——確立證據(jù)的推理說和論證說,并在此基礎(chǔ)上提出“證據(jù)博弈說”。接下來,我們首先討論證據(jù)推理。

      二、證據(jù)推理:法律事實主張的構(gòu)建過程

      一般來講,證據(jù)推理是指從已知法律證據(jù)(E)推導(dǎo)出可能案件事實(F)的思維過程,其三個構(gòu)成要件是:一是前提(P),即證據(jù)(E);二是結(jié)論(C),即事實(F);三是推論(見圖2 箭頭部分)。艾耶爾說,理性人即是指那些能夠恰當(dāng)利用理由之人,因此,他必須正確評估證據(jù)的強度。?在艾耶爾看來,理由即證據(jù),而證據(jù)強度即是指從作為理由的證據(jù)到作為結(jié)論的事實的支持程度,哲學(xué)意義上的證據(jù)推理問題由此而生。

      圖2 證據(jù)推理

      要想理解證據(jù)推理,首先必須厘清推論或推理的概念?。推論的思維起點是前提,終點是結(jié)論,其中,前提的真是已知的,而結(jié)論的真則是建立在前提真和推論形式有效的基礎(chǔ)之上的。這種推論觀被稱為“演繹推論觀”。然而,從傳統(tǒng)邏輯來看,圖2 箭頭所代表的推論則包括演繹和歸納兩種推論類型。不過,演繹主義者會否認(rèn)歸納推論的前提與結(jié)論之間的關(guān)系是一種推論關(guān)系,而只認(rèn)為它們是一種支持關(guān)系,因為歸納推論具有非單調(diào)性和可廢止性,其前提真并不能保證結(jié)論必然為真。如果從非形式邏輯視角來看,推論的外延會更加寬泛。比較流行的做法是把推論分為演繹、歸納和協(xié)同三種類型。與歸納推論一樣,協(xié)同推論也具有非單調(diào)性和可廢止性,但不同的是,協(xié)同推論是建立在演繹推論和歸納推論基礎(chǔ)之上的。接下來,我們將分別討論證據(jù)推理與這些推論類型的關(guān)系。

      首先,演繹推論是一種純形式推論,其評價標(biāo)準(zhǔn)是演繹有效性,即:假如前提均真則其結(jié)論也必然為真。演繹有效性評價與經(jīng)驗觀察證據(jù)完全無關(guān)。演繹邏輯是一種承認(rèn)“真假二值原則普遍有效”的經(jīng)典邏輯,所關(guān)注的命題語義只有兩種:一是真,二是假,即真值{0,1}。演繹推理本身并不對前提和結(jié)論真假做任何斷定,僅從推理形式上判定其有效,而且還是一種必然推論,具有單調(diào)性和不可廢止性。換言之,在演繹推論中,一旦推論有效,無論集中添加何種前提,哪怕是與已有前提相矛盾的前提,其結(jié)論仍然必定為真,不可廢止。而證據(jù)推理總是與經(jīng)驗觀察證據(jù)密切相關(guān),而且具有非單調(diào)性和可廢止性,前提的實質(zhì)變化會影響結(jié)論的真值,故此,證據(jù)推理的推論形式不可能是演繹的。傳統(tǒng)上,那些試圖用演繹邏輯探討證據(jù)推理的努力,事實上都被證明是徒勞的,我們怎么可能用具有單調(diào)性和不可廢止性的演繹推理去處理具有非單調(diào)性和可廢止性的證據(jù)推理呢?

      其次,歸納推論是一種非形式推論,準(zhǔn)確地說是一種基于經(jīng)驗觀察證據(jù)的推論,或者說一般意義上的證據(jù)推論,其評價標(biāo)準(zhǔn)是歸納強度或歸納支持度。具體地說,若所有前提為真則結(jié)論可能為真,但不保證必然為真。傳統(tǒng)歸納邏輯是相對于傳統(tǒng)演繹邏輯而言的,其命題的語義也是真和假,但現(xiàn)代歸納邏輯的命題語義已發(fā)生重大變化,真假二值原則不再普遍有效,其命題語義是概率值[0,1],其中,“1”代表“極大可能性”;“0”代表“極小可能性”。與演繹推論的性質(zhì)恰恰相反,歸納推論具有非單調(diào)性和可廢止性。在歸納推論中,即便現(xiàn)有前提的前提真確保了結(jié)論必然真,但鑒于歸納推論具有非單調(diào)性和可廢止性,其可靠性是建立在經(jīng)驗證據(jù)基礎(chǔ)之上的。換句話說,隨著前提增減,其結(jié)論的真值會相應(yīng)在[0,1]的概率區(qū)間內(nèi)發(fā)生變化,因此,既有前提的真實際上還是不能確保結(jié)論必定為真。?既然所有證據(jù)都與經(jīng)驗觀察有關(guān),那么證據(jù)推理的邏輯基礎(chǔ)明顯是歸納推論。但歸納推論是否是處理證據(jù)推理的最佳邏輯方案呢?當(dāng)然不是,因為非形式邏輯學(xué)家給了第三種推論類型——協(xié)同推論?,而這種推論更符合訴訟博弈實踐中證據(jù)推理的直觀。

      第三,協(xié)同推論是一種非形式推論,也是一種語用推論,它是在考慮反對前提集基礎(chǔ)之上由支持前提集為真推導(dǎo)出結(jié)論為真的推論。晉榮東將包括這種推論形式的論證稱為“權(quán)衡推論”,因為推論者將其結(jié)論的證成建立在權(quán)衡正、反兩面支持前提之上。?演繹推論和歸納推論都只考慮支持前提,協(xié)同推論則既考慮支持前提又考慮反對前提。值得注意的是,協(xié)同推論是非形式邏輯學(xué)家們討論的對象,因此,常常用“理由”替代“前提”,用“主張”替代“結(jié)論”,但并無其他本質(zhì)差異。在訴訟論證博弈中,起、應(yīng)雙方在進(jìn)行證據(jù)推理時,不僅需要權(quán)衡己方事實主張的支持證據(jù),而且還需要權(quán)衡不利于己方事實主張的反對證據(jù),然后選擇最有利己方當(dāng)事人合法權(quán)益的證據(jù)出示給法庭;審方則需要在支持起、應(yīng)雙方事實主張的證據(jù)之間進(jìn)行權(quán)衡。因此,在訴訟論證博弈中,起、應(yīng)、審三方的證據(jù)推理更類似于協(xié)同推論。

      在訴訟過程中,證據(jù)沖突是常態(tài),因為沒有證據(jù)沖突,就沒有事實糾紛,也就不會有訴訟博弈的發(fā)生。不僅審方需要處理沖突的證據(jù),而且起、應(yīng)雙方均需處理沖突的證據(jù)。只不過,他們所追求的目標(biāo)各不相同,審方的目的是公正司法,而起、應(yīng)雙方的目的則是使當(dāng)事人合法權(quán)益最大化。目的不同,選擇出來的證據(jù)就存在差異性,從而推導(dǎo)出來的事實就存在差異,這種差異則導(dǎo)致了事實糾紛。因此,同一個案件,明顯存在多種證據(jù)推理進(jìn)路。這涉及訴訟論證博弈中的策略操控,我們將在第四部分詳細(xì)討論。

      在訴訟論證博弈中,作為起、應(yīng)或?qū)彿降耐评碚邞?yīng)當(dāng)如何評估沖突的證據(jù)推理呢?除了具有主觀性的目的取向評估之外,根據(jù)迪貝略和維赫雅的觀點,還有三種處理沖突證據(jù)的相對比較客觀的規(guī)范性框架——論證框架、概率框架和情節(jié)框架,它們構(gòu)成了檢查、分析和權(quán)衡證據(jù)的系統(tǒng)的規(guī)范方法:?

      首先,論證框架。訴訟是一種博弈,而且是一種起、應(yīng)、審三方兩兩間的論證博弈,即“訴訟論證博弈”?,因此,論證框架是訴訟中評估沖突證據(jù)推理的主要框架。例如,當(dāng)某證人作證說“我在犯罪現(xiàn)場看到了犯罪嫌疑人”時,該證據(jù)構(gòu)成了一個理由,以此為前提,我們便可以推導(dǎo)出結(jié)論“犯罪嫌疑人實際上在犯罪現(xiàn)場”。這是一個證據(jù)推理。但是,如果在犯罪現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的DNA圖譜與嫌疑人的DNA圖譜不匹配,這就構(gòu)成了攻擊結(jié)論的一個理由,然后推導(dǎo)出“犯罪嫌疑人無辜”的結(jié)論。推理者需要在互相沖突的證據(jù)及其推理之間進(jìn)行權(quán)衡,通過比較,挑選出最可能的那個事實。其實,這種分析方法可以追溯到1913年威格莫爾(John Henry Wigmore,1863-1943)提出的證據(jù)圖示。在人工智能與法領(lǐng)域中,當(dāng)前最流行的方法就是董番明的抽象論證框架,這個框架恰好區(qū)別了兩種論證關(guān)系:支持關(guān)系和攻擊關(guān)系。其中,支持證據(jù)即有利證據(jù),而攻擊證據(jù)即不利證據(jù)。

      其次,概率框架。這是一種易操作的框架,因為證據(jù)對事實的支持度被轉(zhuǎn)化為概率值,因此,我們只需要進(jìn)行數(shù)值比較即可。從概率角度來看,在訴訟論證博弈中處理沖突證據(jù)時有兩個關(guān)鍵問題:其一,在給定證據(jù)集E前提下具體假設(shè)H有多大可能性?這是給定證據(jù)集E前提下H的條件概率,常常用符號表示為“Pr(H|E)”,即將證據(jù)對事實的支持度轉(zhuǎn)化為概率值。其二,這個概率變化是通過后驗概率Pr(H|E)和先驗概率Pr(H)的差異來表達(dá)的,在此基礎(chǔ)上,我們只需要進(jìn)行數(shù)值比較即可。這兩個問題均可用貝葉斯定理“”來解決。根據(jù)概率公理,很容易證明這個公式,它表明在給定證據(jù)E條件下,假設(shè)H的后驗概率Pr(H|E)是如何借助先驗概率Pr(H)和因子Pr(E|H)/Pr(E)計算出來的。毫無疑問,概率值大的證據(jù)具有優(yōu)先性。一旦計算出了概率值,我們就可以通過比較概率值做出證據(jù)選擇。因為民事審判的證據(jù)裁判原則是證據(jù)優(yōu)勢原則,所以概率框架在民事訴訟中更具實效。當(dāng)然,這種框架也可以用于其他訴訟形式的論證博弈之中,比如,在南昌大學(xué)原校長周文斌受賄、挪用公款一案中,被告人周文斌利用概率框架權(quán)衡沖突證據(jù)就是一個在刑事訴訟論證博弈中應(yīng)用的成功范例。然而,并非所有證據(jù)都可以用概率框架來分析,因為,有時要把證據(jù)與事實之間的支持度轉(zhuǎn)化概率值是不可能的。此時,下文要介紹的情節(jié)框架在一定程度上能夠彌補這一不足。

      第三,情節(jié)框架。情節(jié)框架建立在敘事理論或故事理論基礎(chǔ)之上,以情節(jié)分析為中心,而在情節(jié)分析中,要求對可能案件事實的描述具有融貫性。瓦格納等人也把這種框架稱為錨定敘事理論。根據(jù)迪貝略和維赫雅的觀點,法律心理學(xué)不僅有助于我們了解情節(jié)在處理證據(jù)中的作用,而且情節(jié)分析還與最佳解釋推理相關(guān)。實驗表明,以恰當(dāng)?shù)臅r間順序講述的虛假情節(jié)比以隨機順序講述事件的真實情節(jié)更具說服力,因此,情節(jié)可能會產(chǎn)生誤導(dǎo),即便如此,對于理性處理證據(jù)而言,情節(jié)分析仍然是非常有用的工具。在考慮復(fù)雜案例及其證據(jù)時,尤其如此。迪貝略和維赫雅認(rèn)為,下列簡單情節(jié)可以幫助我們理解一起復(fù)雜的案件:“犯罪嫌疑人在入戶搶劫時為抗拒抓捕當(dāng)場殺害了被害人,而且落下了一張手帕?!边@個情節(jié)包括了諸多事實:(1)嫌疑人不可能是被害人的熟人;(2)有跡象表明有人闖入了被害人家中;(3)在地板上發(fā)現(xiàn)了一張不屬于被害人的手帕。在這種情形下,我們顯然無法用概率值來評估這種推理,此時,情節(jié)框架就可以派上用場了。

      總之,在訴訟論證博弈中,證據(jù)推理的目的就是要建構(gòu)一個可能的案件事實集,其中,推理者通過規(guī)范框架挑選出一個極小一致的證據(jù)集,并對其進(jìn)行融貫解釋,從而推導(dǎo)出一個支持己方訴求的融貫的可能事實集。證據(jù)推理者可以是起訴方或應(yīng)訴方,還可以是審判方。關(guān)于證據(jù)集的性質(zhì),要求極小性是為了降低訴訟成本,而要求一致性則是為了避免證據(jù)沖突。

      三、事實論證:法律事實主張的證成過程

      在法律訴訟中,事實論證是一個從己方意圖主張的事實出發(fā),挖掘可能的支持證據(jù),然后根據(jù)所挖掘到的證據(jù),利用證據(jù)推理推導(dǎo)出該主張事實的思維過程。我們可以把這一思維過程提煉為“事實—證據(jù)—事實”模式。然而,無論從日常意義還是從哲學(xué)意義上來看,“事實論證”似乎都是一個非常奇怪的術(shù)語,因為根據(jù)我們的直觀,似乎只有立場、觀點或看法才需要論證(argument),而事實只需要解釋(explanation)。根據(jù)沃爾頓的觀點,雖然論證與解釋都會應(yīng)用推理,但二者的目的并不相同。論證的目的是要解決某個開放議題,也就是要通過批判性討論方式證成某個立場、觀點或看法,其中批判性討論包括了至少兩個可能的觀點或存在意見分歧的雙方;而解釋則是從非常不同的假定開始,使得解釋恰當(dāng)?shù)募俣ㄊ?,某具體命題為真,或者能夠被視為表達(dá)了某個事實的發(fā)生,解釋的目的就是要解釋或說明它為什么會發(fā)生,即要解釋或說明那個事實存在的原因。換句話說,論證主要是建立在推論關(guān)系和多主體互動基礎(chǔ)之上的,而解釋主要是建立在因果關(guān)系和單主體闡釋基礎(chǔ)之上的。

      在訴訟論證博弈中,“事實論證”說之所以合理,是因為案件事實、法律事實或裁判事實并不必然具有客觀真實性,事實上它們只是一種立場、觀點或者看法,否則在庭審中就不存在事實糾紛了。盡管人們常常宣稱刑事審判是為了查明真相,但從程序正義優(yōu)于實質(zhì)正義的視角來看,正如雷斯切所說,“審判關(guān)心的并不是案件的真相,而是如何在法律上妥善處理,否則為什么會有‘不可采證據(jù)’之說呢?”法律審判中的所謂法律事實只不過是一種事實主張或主張事實罷了。其實,張保生的“主張事實說”與其類似。既然只是一種主張,那么就需要論證來證成該主張。即便在民事訴訟中,既然訴訟代理人的職責(zé)是使其當(dāng)事人合法權(quán)益最大化,那么對己方當(dāng)事人訴求不利的證據(jù)通常都不會主動提供給法庭,這是人之常情。因此,所主張的法律事實必然帶有濃重的己方偏見。張志銘則認(rèn)為,事實包含事實存在和事實判斷兩層含義。既然存在事實判斷這種認(rèn)識論問題,那么判斷的結(jié)果就帶有主觀性,而且還有對錯之別。不僅如此,隨著人們認(rèn)知能力和水平的提高或者新證據(jù)的出現(xiàn),事實當(dāng)然也具有可廢止性。由此,事實論證說也就被提了出來。

      那么,與當(dāng)事人相對,審方的裁判事實是否就必然具有客觀性呢?當(dāng)然未必。在我國司法體制中,二審、再審等相關(guān)制度表明,裁判事實也是可廢止的,其中也存在不可采證據(jù)(比如非法證據(jù))等問題。以刑事審判為例,根據(jù)控方證明被告人有罪和排除合理懷疑原則,若控方未能利用合法證據(jù)證成被告人有罪的事實主張,那就必須推定被告人無罪,即無罪推定?!缎淌略V訟法》第162條“公安機關(guān)偵查終結(jié)的案件,應(yīng)當(dāng)做到犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分”的規(guī)定對這些原則精神有明確的體現(xiàn)。其中,“事實清楚”即要求排除合理懷疑,而“證據(jù)確實、充分”即要求證據(jù)對事實的支持度足夠充分。何謂“足夠充分”呢?那就是要求證據(jù)對事實的支持度要逼近概率值1,當(dāng)然最好等于1。至于無罪推定原則,請參見《刑事訴訟法》第12條“未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪?!币溃贫ū桓嫒藷o罪,并不等于被告人事實上無罪,而是根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無法排除合理懷疑地證明被告人有罪。這一系列原則清晰表明,法律訴訟中的裁判事實只不過是一種事實主張或主張的事實。

      圖3 事實論證

      從思維進(jìn)程上看,如果說證據(jù)推理是一個從已知法律證據(jù)(E)到可能案件事實(F)的推導(dǎo)過程,那么事實論證則是一個從期望事實主張(F)出發(fā),挖掘支持證據(jù)(E),再利用證據(jù)推理從支持證據(jù)推導(dǎo)出期望案件事實(F)的思維過程(如圖3)。對于訴訟論證博弈中的起、應(yīng)雙方而言,這種期望案件事實表現(xiàn)得非常明顯。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條第3項的要求,起訴必須要有具體的訴訟請求和事實、理由。其中,訴訟請求,常常簡稱“訴求”,也就是法律結(jié)論;事實即“案件事實”或“法律事實”的簡稱,實際上它應(yīng)當(dāng)是事實主張,而非不可懷疑、不可廢止的客觀事實。這種事實是需要證據(jù)支持的。假如不能提供證據(jù)支持,會有什么樣的法律后果呢?如我們所知,民事訴訟的證明責(zé)任分配原則是“誰主張,誰舉證”。假如事實主張方未能履行證明責(zé)任,那么就要承擔(dān)不利的法律后果,即己方事實主張不成立,故相關(guān)訴求得不到法律保障。而在刑事訴訟中,也許我們可以借用圖羅在其小說《無罪推定》的話來描述事實論證的奧秘。他在開篇寫道:

      我是一名檢察官。我代表國家。我在這里向您出示犯罪的證據(jù)。你們將一起權(quán)衡這些證據(jù)。你們要慎重考慮,裁定這些證據(jù)能否證明被告人有罪?!辽倌仨氃囍_定到底發(fā)生了什么。如果您不能確定,我們將不知道這個人是應(yīng)該被釋放還是應(yīng)該受懲罰。我們不知道該歸責(zé)于誰。如果我們不能道出真相,那么我們對正義還有什么希望?

      這段話不僅是無罪推定原則的通俗表達(dá),而且還表明證據(jù)與事實是兩個不同的概念,以及在證據(jù)與事實之間存在著一種非單調(diào)的、可廢止的推論或論證關(guān)系。換句話說,控方認(rèn)為有充分證明犯罪嫌疑人的犯罪事實成立,但最終可能被陪審團裁決犯罪事實不成立。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,近幾年來英國、美國和日本的有罪判決比率分別為80%、90%和99%。在日本,盡管終審有罪判決的比率高達(dá)99%,但仍然還有1%的案件因證據(jù)不足被宣告無罪。更不用說英國如此低定罪率的情形了。這也充分說明所謂案件事實、法律事實或裁判事實只不過是一種事實主張,或者說主張的事實,即:這類事實具有可廢止性。

      在我國,刑事訴訟由人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)分工負(fù)責(zé),三者互相配合、互相制約。其中,人民檢察院負(fù)責(zé)案件審查和提起公訴。案件審查事實上就是對事實論證進(jìn)行審查。《刑事訴訟法》第171條規(guī)定:“人民檢察院審查案件的時候,必須查明犯罪事實、情節(jié)是否清楚,證據(jù)是否確實、充分……”這意味著事實論證審查會涉及四個關(guān)鍵問題:(1)犯罪事實的清楚性;(2)犯罪情節(jié)的清楚性;(3)證據(jù)的確實性;(4)證據(jù)的充分性。審查犯罪事實是否清楚,就是要排除合理懷疑。那么,如何判定犯罪事實清楚呢?

      首先,要看是否有證據(jù)支持。沒有證據(jù)支持的事實肯定不能作為案件事實,更不可能成為裁判事實。那么,我國刑事訴訟中的證據(jù)有哪些呢?我國刑事訴訟法采用了內(nèi)涵定義和外延定義兩種方式。根據(jù)《刑事訴訟法》第50條的規(guī)定,可以用于證明案件事實的材料都是證據(jù)(即內(nèi)涵定義),包括物證、書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人辯解、被告人供述與辯解、鑒定意見、勘驗筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、偵查實驗筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等(即外延定義)。內(nèi)涵定義具有原則性和指導(dǎo)性,其優(yōu)點是,隨著時代的發(fā)展,即便出現(xiàn)了不在外延定義清單中但能夠用于案件事實的材料,也可視為證據(jù),缺點則是具有模糊性,故不易操作;外延定義的優(yōu)點是可操作性強,缺點則是缺乏靈活性和開放性。我國刑事訴訟法中對證據(jù)采用了內(nèi)涵和外延兩種定義方式,而民事訴訟法和行政訴訟法則僅采用了外延定義方式。鑒于訴訟論證博弈中證據(jù)的選擇和優(yōu)先序均具原則性和靈活性,我們認(rèn)為刑事訴訟法中的定義方式比較理想。當(dāng)然,更為理想的情形是盡快制訂統(tǒng)一的證據(jù)法典。

      其次,要看證據(jù)是否確實和充分。這實際包括了證據(jù)的兩種性質(zhì):一是證據(jù)的確實性;二是證據(jù)的充分性。證據(jù)的確實性是就證據(jù)本身的可采性而言的,因為不確實的證據(jù)肯定不可采,而證據(jù)的充分性則是相對證據(jù)推理而言的,所強調(diào)的證據(jù)集足以支持事實主張成立。一方面,關(guān)于證據(jù)的確實性,在日常意義上,可能我們更喜歡說“證據(jù)確鑿”。那么,“證據(jù)確鑿”與“證據(jù)確實”是否是同一個意思呢?其實,在日常語言中,我們很難辨別這兩個語詞的含義,因為它們有時被用作同義詞。但有時卻強調(diào)差異性,比如,“確實”即“確切信實”之意,包括兩層含義:一是證據(jù)的真實性,一是證據(jù)的可信性;“確鑿”即“決定性”和“不可反駁”之意。至于在法律意義上能否區(qū)分開來,我們目前還沒有找到文獻(xiàn)來支持這一觀點。

      另一方面,證據(jù)的充分性是何意呢?這與證據(jù)推理和事實論證密切相關(guān)。如前所述,如果證據(jù)集對事實的支持度為1,即證據(jù)集為直接證據(jù),那么,我們就說這類證據(jù)肯定是充分的;但假如這個支持度小于1,即證據(jù)為間接證據(jù)。從證據(jù)與事實之間的關(guān)系是支持或反對關(guān)系來看,直接證據(jù)還有直接支持證據(jù)和直接反駁證據(jù)之分,間接證據(jù)也有間接支持證據(jù)和間接反對證據(jù)之別。比如,在佘祥林案中,張在玉回到家里就是“佘祥林并未謀殺其妻張在玉”這一事實主張的直接支持證據(jù),當(dāng)然也是“佘祥林謀殺其妻張在玉”這一事實主張的直接反對證據(jù)。

      假如我們不用概率值來刻畫證據(jù)推理時,那該如何判定證據(jù)的充分性呢?一個可能的方案就是利用情節(jié)框架使犯罪情節(jié)清楚。什么是情節(jié)呢?根據(jù)迪貝略和維赫雅的觀點,情節(jié)即是指一組在時間上有著先后順序和因果關(guān)系的融貫事件。他們認(rèn)為,情節(jié)是可以用來解釋證據(jù)以確立事實的。為此,對于情節(jié),他們提出了三個操作性要求:(1)情節(jié)必須是似真的,且在邏輯上是一致的;(2)情節(jié)能夠解釋的證據(jù)越多越好;(3)與情節(jié)相一致的證據(jù)越多越好。因此,當(dāng)證據(jù)對事實的支持度小于1時,必須借情節(jié)框架來判斷證據(jù)的充分性,甚至即便證據(jù)對事實的支持度等于1,也可能需要借助情節(jié)框架才能判定證據(jù)的充分性,因為證據(jù)推理和事實論證不僅具有非單調(diào)性和可廢止性,而且還具有語境依賴性,特別是聽眾依賴性。

      最佳解釋情節(jié)被視為一條裁判規(guī)則。這也許是法官在行使自由裁量權(quán)時通常采用的裁判規(guī)則之一。在刑事訴訟論證博弈中,控、辯雙方通常都會提出富有競爭性的情節(jié),這些情節(jié)一般是可比較的。在英美法系的刑事審判中,這種情節(jié)評估框架特別重要,因為陪審團對于犯罪事實是否清楚的判斷,往往是建立在情節(jié)認(rèn)知而非論證或概率判斷基礎(chǔ)之上的。

      總而言之,從訴訟論證博弈觀點來看,事實論證包括兩個環(huán)節(jié):一是證據(jù)挖掘;二是證據(jù)推理。具體來講,論證者首先提出或至少提出一個事實主張,然后挖掘相關(guān)支持證據(jù),并權(quán)衡相關(guān)反對證據(jù),最后利用證據(jù)推理來證成自己的事實主張,這就是事實論證的完整思維過程。

      四、策略操控:訴訟論證博弈的微妙權(quán)衡

      既然在證據(jù)與事實之間存在證據(jù)推理和事實論證關(guān)系,那么,我們就不應(yīng)當(dāng)僅從靜態(tài)視角來看待證據(jù)與事實。這一看法顯然可以從張保生和何福來的觀點中得到支持。張保生認(rèn)為,“對事實與證據(jù)不能只做靜態(tài)考察,因為……證據(jù)具有變動性、片段性和表征性”。何福來也認(rèn)為,法律證據(jù)概念既不是靜態(tài)的,也不是絕對無誤的。證據(jù)尚且如此,那么由證據(jù)所支持的事實也不應(yīng)當(dāng)是靜態(tài)的、絕對無誤的,這些特征的邏輯表征就是非單調(diào)性和可廢止性。

      圖4 訴訟論證博弈

      如前所述,在訴訟中,所謂事實只不過是一種事實主張,我們不僅應(yīng)當(dāng)從動態(tài)視角來審視證據(jù),而且應(yīng)當(dāng)從動態(tài)視角來看待事實,因此,把法律訴訟視為一種論證博弈,并在訴訟論證博弈框架下來處理證據(jù)與事實問題,也許是一個不錯的方案。法律訴訟是一種起、應(yīng)、審三方兩兩之間所進(jìn)行的論證博弈(見圖4),因此,我們可以把法律訴訟看作一種多主體的訴訟論證博弈。在訴訟論證博弈中,作為論證主體,博弈者包括起、應(yīng)、審三方,博弈的目的是解決具體法律糾紛,博弈規(guī)則是現(xiàn)行有效的法律規(guī)范,其中最重要的是程序法或訴訟法規(guī),得益即是說服目標(biāo)聽眾接受其法律主張。由于論證主體的立場不同,故三方博弈者的最終目的是不同的,具體表現(xiàn)為:起、應(yīng)雙方的最終目的是己方合法權(quán)益最大化,而審方的最終目的是要通過公正司法維護(hù)司法公信力,但三方最終目的的實現(xiàn)都必須在訴訟論證博弈中借助法律論證來實現(xiàn),要秉承“以事實為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩”的法律適用原則。

      在訴訟論證博弈中,證據(jù)推理與事實論證是事實發(fā)現(xiàn)的基本思維形式。事實發(fā)現(xiàn)(fact-finding)是訴訟論證博弈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。值得注意的是,學(xué)界通常都會把英文術(shù)語“fact-finding”譯為“事實認(rèn)定”,而且這是主流甚至公認(rèn)解讀。顯然,這種理解主要是從審判中心主義視角來看待證據(jù)推理和事實論證,因為“事實認(rèn)定”只能由審方來執(zhí)行,起方和應(yīng)方能做的只是質(zhì)證和認(rèn)證,無權(quán)認(rèn)定事實。其中,所謂“認(rèn)證”即“確認(rèn)證據(jù)”之意,而非審方的“認(rèn)定證據(jù)”。但是,既然在訴訟論證博弈中,起、應(yīng)雙方事實上均會從自己的訴求出發(fā),提出己方的案件事實主張及其支持證據(jù),即提出自己的事實論證,那么,我們認(rèn)為最好將“fact-finding”譯為“事實發(fā)現(xiàn)”??梢赃@樣說,在訴訟論證博弈中,證據(jù)推理和事實論證的目的就是事實發(fā)現(xiàn)。如此一來,“fact-finding”的概念就涵蓋了訴訟博弈三方的事實發(fā)現(xiàn)活動。

      有博弈就得有策略。為了達(dá)到目的,就可以進(jìn)行策略操控。那么,在訴訟論證博弈中如何進(jìn)行策略操控呢?范愛默倫為我們提供了一種“語用論辯學(xué)”(Pragma-dialectics)的理論工具,即語用論辯論證理論。根據(jù)語用論辯觀點,意見分歧是論辯的起點,消除意見分歧是論辯的目的,批判性討論是論辯的理想模型,策略操控就是要在維護(hù)合理性與追求實效性之間保持微妙平衡,其中,合理性是指論辯合理性,而實效性即是指修辭實效性。法律訴訟源于事實糾紛或者說事實主張的分歧,這是訴訟論證博弈的起點。在訴訟論證博弈中,作為論證主體的博弈者,不管是審方還是起方和應(yīng)方,都要在維護(hù)合理性與追求實效性之間保持微妙的平衡。

      如何維護(hù)論辯合理性呢?范愛默倫提出了理性論辯話語的十個準(zhǔn)則,稱為“十誡”,即自由規(guī)則、證明責(zé)任規(guī)則、立場規(guī)則、相干規(guī)則、未表達(dá)前提規(guī)則、起點規(guī)則、有效性規(guī)則、論證型式規(guī)則、結(jié)束規(guī)則和用法規(guī)則,而違背這些準(zhǔn)則的行為就屬于謬誤。毫無疑問,這十個準(zhǔn)則對于訴訟論證博弈同樣實用。比如,自由規(guī)則要求雙方均不得阻止對方提出立場或阻止對方質(zhì)疑己方立場,這正是“法律面前人人平等”原則的體現(xiàn)。又如,證明責(zé)任規(guī)則要求:如果提出立場的一方被要求維護(hù)立場,他就負(fù)有維護(hù)義務(wù),這與民事訴訟中的“誰主張,誰舉證”的證明責(zé)任分配原則是一致的。當(dāng)然,維護(hù)合理性的最重要規(guī)則應(yīng)當(dāng)是有效性規(guī)則,即在論證中作為邏輯有效推理提出來的推理不可包括邏輯錯誤,強調(diào)的是要在邏輯上從前提推導(dǎo)出結(jié)論。什么是邏輯有效呢?范愛默倫等人持演繹主義觀,認(rèn)為邏輯有效僅僅是指演繹有效,演繹有效性是論證可靠的必要條件。但如前所述,證據(jù)推理和事實論證的邏輯基礎(chǔ)不可能是演繹推論,那么,如果把語用論辯學(xué)中有效性規(guī)則移植到訴訟論證博弈框架中來會導(dǎo)致水土不服問題?;谇懊娴姆治?,一個切實可行的辦法就是拓寬有效性含義,即從形式邏輯意義上的有效性拓展到非形式邏輯意義上的論證優(yōu)度。

      如何追求修辭實效性呢?為了說服目標(biāo)聽眾接受論證所提出的主張,范愛默倫提出了策略操控“三步曲”:第一步是挑選論題潛能;第二步是適應(yīng)聽眾需求;第三步是利用表達(dá)技巧。具體來講,在訴訟論證博弈中,策略操控包括三個視角:(1)起方視角:首先從可能事實集中挑選出支持己方訴求的事實主張;然后適應(yīng)試圖說服的目標(biāo)聽眾即審方甚至應(yīng)方的需求部署論證策略;最后在修辭意義上選擇有利于說服目標(biāo)聽眾的表達(dá)技巧。(2)應(yīng)方視角:首先針對起方事實主張選出己方的可能事實主張;然后適應(yīng)目標(biāo)聽眾即審方甚至起方的需求特點進(jìn)行論證規(guī)劃;最后選擇有利于說服目標(biāo)聽眾的表達(dá)技巧。(3)審方視角:首先在起、應(yīng)雙方事實主張基礎(chǔ)上挑選出可能的裁判事實主張;然后適應(yīng)目標(biāo)聽眾即起、應(yīng)雙方甚至其他潛在目標(biāo)聽眾(如上級法院和社會輿論)的需求;最后選擇有利于說服目標(biāo)聽眾的表達(dá)技巧。

      為了在維護(hù)合理性和追求實效性之間保持微妙的平衡,貝克斯的論證與故事混合理論也許是一個非常不錯的理論工具。對此,艾倫和斯坦也持有同樣的看法,“……事實認(rèn)定者要考慮雙方相互競爭的故事,并判定其優(yōu)劣;在某些情況下,他們根據(jù)當(dāng)事人的證據(jù)和論證對事件做出自己的解釋”。貝克斯認(rèn)為,證據(jù)推理或事實論證通常有兩種研究進(jìn)路:

      一是論證進(jìn)路。首先,根據(jù)論證進(jìn)路,論證是通過執(zhí)行一系列連續(xù)推論步驟來構(gòu)建的,從某個證據(jù)開始,然后推理邁向某個結(jié)論。每一步推理都有一個基本證據(jù)概括形式“e是p的證據(jù)”,以證成從前提到結(jié)論的每個步驟。因此,這種推理可以被描述為證據(jù)推理。其次,事實論證是論辯性的,因為在訴訟論證博弈中,博弈者不僅要考慮到支持某一具體事實主張的論證,而且還要考慮反對那個事實主張的論證以及其他各種反論證。最后,論證進(jìn)路被稱為原子進(jìn)路,因為案例各個要素,如假設(shè)與證據(jù)材料是單獨而不是“作為一個整體”來考慮的。可見,貝克斯的論證進(jìn)路明顯是一種微觀路徑。換句話說,論證進(jìn)路具有局部性、推理性、論辯性和微觀性。

      二是故事進(jìn)路。在訴訟論證博弈中,為了實現(xiàn)各自的目的,起、應(yīng)、審三方事實上都在講述各自的故事。只不過,這種故事必須建立在證據(jù)推理和事實論證基礎(chǔ)之上。對于起、應(yīng)雙方而言,絕對不會將不利于己方事實主張的證據(jù)主動呈現(xiàn)給法庭,而對于審方而言,不可采證據(jù)也不能作為認(rèn)定案件事實的依據(jù)。故事進(jìn)路涉及到案件中解釋證據(jù)材料到底發(fā)生或也許發(fā)生了什么。比如,在刑事訴訟論證博弈中,故事推理詳細(xì)描述了犯罪前、中、后的事件過程,可以稱為因果推理;在故事中,事件之間以及故事與觀察(即證據(jù)材料)之間的關(guān)系可以概括為一個“c是e的原因”的因果形式。這種進(jìn)路也有論辯成分,即根據(jù)案件所解釋證據(jù)材料的數(shù)量及其內(nèi)在融貫性,對案件的不同故事進(jìn)行比較。與原子進(jìn)路相對,故事進(jìn)路又被稱為整體進(jìn)路,案件中的各種元素即假設(shè)、證據(jù)材料等都被視為一個整體,而幾乎沒有個別關(guān)注這些元素??傊适逻M(jìn)路具有整體性、因果性、論辯性和宏觀性。

      論證進(jìn)路和故事進(jìn)路各有千秋,而貝克斯在整合這兩種進(jìn)路的基礎(chǔ)上,提供了一種形式混合理論框架。在這個框架中,故事被建模為一個簡單因果網(wǎng)絡(luò)。在案件中,這些故事從因果關(guān)聯(lián)上解釋了這個被解釋變量,因此,可以看作是關(guān)于所發(fā)生事情的可能假設(shè)。證據(jù)材料被表示為單個命題,可以根據(jù)這些證據(jù)材料,通過證據(jù)推理推斷出故事中的狀態(tài)和事件。因此,保留了證據(jù)E和事件E*之間的區(qū)別,并且可以通過攻擊從E*到E的推論來推斷單個證據(jù)。而評估和比較故事的標(biāo)準(zhǔn)就是似真性、一致性和完全性。同時具備上述三性的故事就是好故事,就可以被認(rèn)為是在維護(hù)合理性與追求實效性之間保持了微妙平衡。

      此外,艾倫和斯坦2013年提出的相對似真理論與貝克斯的理論有著異曲同工之妙。在探討證明責(zé)任學(xué)說的概率與認(rèn)識論的基礎(chǔ)上,他們認(rèn)為最好把證明責(zé)任學(xué)說理解為指導(dǎo)事實認(rèn)定者判定沖突故事中的何方在連貫性、一致性、因果關(guān)系和證據(jù)覆蓋方面更有意義的理論工具,而且通過應(yīng)用這種方法,事實認(rèn)定者應(yīng)該嘗試且往往會成功建立真相,而不是作為真相的統(tǒng)計替代品,同時也確保了錯誤風(fēng)險的適當(dāng)分配。很顯然,艾倫和斯坦是從審判中心主義視角來探討證據(jù)與事實的關(guān)系,而我們則是從訴訟論證博弈視角來探討的。

      結(jié)語:基于證據(jù)推理的法律事實故事

      最后,我們不得不說,更會講故事的人絕對是那些編劇和導(dǎo)演,讓我們以《新白娘子傳奇》第9-11集梁相之子梁俊中毒案為例,來展示訴訟論證博弈中證據(jù)推理與事實論證的策略操控吧! 九尾狐妖胡可心設(shè)計毒死梁俊以嫁禍給許仙。她先施法讓好色的梁患心絞痛,后薦梁去許坐診的濟世堂看病。梁去時因許外出,白素貞為其看病。梁見白貌美,果起色心,趁白為其把脈之機調(diào)戲白。于是,白開處方時加了點瀉藥小施懲戒,這時許恰好回來,為梁抓藥時發(fā)現(xiàn)白加了瀉藥,于是換回了對癥的藥材,但梁回家服藥后中毒身亡。后來,起、應(yīng)、審三方以及相關(guān)證人都基于證據(jù)推理和事實論證,各自講述了自己的系列故事:(1)控方認(rèn)為,梁服了白開的藥后回家中毒身亡,白應(yīng)對梁之死負(fù)刑事責(zé)任。(2)辯方白不想許受到牽連,便主動承擔(dān)所有責(zé)任,她的論證是:既然處方是她開的,她應(yīng)當(dāng)對此事負(fù)全責(zé)。(3)證人許仙認(rèn)為,白加的只是瀉藥而已,而且他抓藥時已將其換掉,根據(jù)醫(yī)理,梁服藥后不應(yīng)中毒,故提出親身試藥,成功證成梁被毒死與白的處方無關(guān)。(4)證人胡進(jìn)一步舉證,拿梁服用后的藥渣來指證白,說白在藥中添加了致命的洋金花,從而導(dǎo)致梁中毒身亡。(5)許為了不讓白受罪,說處方雖是白開的,但藥是他抓的,仍主張自己負(fù)全責(zé),隨后被梁俊之父梁相打入死牢。(6)關(guān)鍵證人梁之小妾綠漪險被胡滅口,為小青所救后,作證她親眼看見胡派人買下臨安所有醫(yī)館的全部洋金花,剩余的洋金花被胡藏在假山后的桃樹下,故殺人真兇是胡。這些故事雖然出自編劇的筆下,但卻道出了訴訟論證博弈就是要在維護(hù)合理性和追求實效性之間保持微妙的平衡,以及證據(jù)推理與事實論證的妙用。因此,我們可以把這種證據(jù)觀稱之為“證據(jù)博弈觀”。

      注釋:

      ①Hume,D.,2007,An Enquiry concerning Human Understanding,Edited with an Introduction and Notes by Peter Millican,New York:Oxford University Press,p80.

      ②④⑤Kelly,T.,2016,Evidence,Stanford Encyclopedia of Philosophy,https://plato.stanford.edu/.

      ③Quine,W.V.& Ullian,1978,J.S.,The Web of Belief,2nd edition,New York:McGraw-Hill,Inc,p.16.

      ⑨所謂目的取向型是指推理和論證均要為論證者目的服務(wù);所謂實踐推理或論證是指這種推理或論證的分析、評價與建構(gòu)總是具有語境依賴性。

      ⑩陳波:《以事實為根據(jù)還是以證據(jù)為根據(jù)?——科學(xué)研究和司法審判中的哲學(xué)考量》,《南國學(xué)術(shù)》2017年第1期;陳波:《以審判程序為中心,以證據(jù)為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩——答舒國瀅、宋旭光的商榷》,《政法論叢》2018年第2期。

      ?舒國瀅、宋旭光:《以證據(jù)為根據(jù)還是以事實為根據(jù)?——與陳波教授商榷》,《政法論叢》2018年第1期。

      ?[加]道格拉斯·沃爾頓著,梁慶寅、熊明輝等譯:《法律論證與證據(jù)》,中國政法大學(xué)出版社2010年版,第204頁。

      ?Montrose,E.,1954,Basic Concepts of the Law of Evidence,Law Quarterly Review,70:527~555.

      ?Ayer,A.J.,1972,Probability and Evidence,New York:Columbia University Press.Kelly,T.,2016,Evidence,StanfordEncyclopedia of Philosophy,https://plato.stanford.edu/.

      ?我們在此并不打算去詳細(xì)討論推理與推論異同,而將二者當(dāng)作同義詞對待。

      ?實際上,從現(xiàn)代歸納邏輯視角來看,歸納推理的真值語義并非真假二值,并不預(yù)設(shè)“真假二值原則”普遍有效,而是概率值[0,1],而經(jīng)典演繹推理的真值語義則預(yù)設(shè)了“真假二值原則”普遍有效。

      ?Blair,J.A.,2016,A Defense of Conduction:A Reply to Adler,Argumentation,30:109~128.

      ?晉榮東:《權(quán)衡論證的結(jié)構(gòu)與圖解》,《邏輯學(xué)研究》2017年第3期。

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