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      《專利法》立法及早期執(zhí)行中的爭議

      2019-11-18 02:30
      中國知識產(chǎn)權(quán) 2019年8期
      關(guān)鍵詞:專利局專利法宣告

      在上個(gè)世紀(jì)80年代初,《專利法》立法過程中就確定了專利權(quán)效力的最終確定權(quán)應(yīng)歸于人民法院,只是囿于當(dāng)時(shí)的具體國情,才形成了專利權(quán)確權(quán)特別是專利權(quán)無效程序現(xiàn)行的繁瑣制度模式。在之后的司法實(shí)踐過程中,尤其是在專利復(fù)審委員會(huì)第一個(gè)敗訴行政案件——“惰鉗式門”專利無效案前后,專利復(fù)審委員會(huì)逐漸提出“不應(yīng)以專利復(fù)審委員會(huì)作為發(fā)明專利無效案件的被告”的觀點(diǎn)。

      一、從《專利法》立法談起

      在《專利法》起草過程中,1984年1月10日至12日,國務(wù)院組織召開有關(guān)部門參力口的座談會(huì),討論《專利法(草案)》第21稿的修改。在討論“申請人對專利局駁回申請的決定不服的,可以向?qū)@痔岢錾暝V;對專利局駁回申訴的決定不服的,可以向人民法院起訴”這一條時(shí),產(chǎn)生了不同意見。有人提出,“最好在專利局之外再設(shè)立一個(gè)專利復(fù)審委會(huì),申請人對專利局駁回申請的決定不服的,可以先向?qū)@麖?fù)審委員提出申訴;對專利復(fù)審委會(huì)的決定不服的,再向人民法院起訴'最高人民法院參加會(huì)議的人認(rèn)為,“從我國健全法制的需要出發(fā),并考慮到國際慣例,有關(guān)確定專利權(quán)的爭議,原則上應(yīng)允許申請人向法院起訴,法院應(yīng)該受理。但考慮到目前法院在受理專利案件上確實(shí)存在一些困難,最好先由專利復(fù)審委員會(huì)復(fù)審一次,擋一道,申請人對復(fù)審委員會(huì)復(fù)審的決定仍不服的,再到法院來”。在聽了法院代表的意見后,專利局的同志提出,“為了減輕法院的負(fù)擔(dān),可以規(guī)定,對專利局駁回實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)申請的決定不服的,可以向?qū)@麖?fù)審委員會(huì)提出申訴,由專利復(fù)審委員會(huì)終局裁決,不再向法院起訴”。

      經(jīng)過討論,在隨后形成的《專利法(草案)》第22稿中,對專利權(quán)的無效宣告請求也由過去草案中規(guī)定的向?qū)@痔岢錾暝V,修改為“向?qū)@麖?fù)審委員會(huì)提出請求”。同樣,由過去草案中的專利局所作出的決定不是終局決定的規(guī)定,修改為“專利復(fù)審委會(huì)對宣告實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)無效的請求所作出的決定為終局決定”。

      專利法立法起草小組的專家十分清楚,按照一般法律原則,對行政機(jī)關(guān)有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)爭議的裁決不服的,當(dāng)事人本應(yīng)有權(quán)向法院提起訴訟,但考慮到我國建立專利制度初期法院難以承受過多的這類案件,因此,只規(guī)定了對發(fā)明專利申請的復(fù)審決定不服的,才可以向法院提起訴訟,而給予了專利復(fù)審委員會(huì)這一行政機(jī)關(guān)對實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)有關(guān)案件的終局決定權(quán)。如此規(guī)定,只是一個(gè)過渡辦法,隨著我國專利審判工作的發(fā)展,此類案件仍應(yīng)由法院作出終審判決?!?/p>

      應(yīng)當(dāng)注意的是,這里講的終審判決,其基本含義與專利法所講的終局決定一樣,即將來是否應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)的確權(quán)及專利權(quán)是否有效的最終判斷權(quán)應(yīng)歸于法院。這就是《專利法》立法之初的思路。

      二、與《專利法》相關(guān)的第一個(gè)司法解釋

      我國第一部《專利法》公布后,為了更好地執(zhí)行《專利法》,搞好專利審判工作,最高人民法院于1985年2月16日發(fā)布了《關(guān)于開展專利審判工作的幾個(gè)問題的通知》,規(guī)定廣關(guān)于是否應(yīng)當(dāng)授予發(fā)明專利權(quán)的糾紛案件,關(guān)于宣告授予的發(fā)明專利權(quán)無效或者維持發(fā)明專利權(quán)的糾紛案件,應(yīng)當(dāng)以專利復(fù)審委員會(huì)為被告?!薄坝杀本┦兄屑壢嗣穹ㄔ鹤鳛榈谝粚彿ㄔ?,北京市高級人民法院作為第二審法院”審理。

      當(dāng)時(shí)這一規(guī)定的法律依據(jù)是《民事訴訟法(試行)》第三條二款的規(guī)定,即,“法律規(guī)定由人民法院審理的行政案件,適用本法規(guī)定”。因此,此《通知》中不僅明確了這類案件的性質(zhì)是屬于行政案件,而且明確了管轄法院。用特別指定管轄的方式將這類案件規(guī)定由北京市中級人民法院一審,這無疑為這類案件統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)打下了較好的基礎(chǔ),也完全符合《專利法》立法的本意。

      為了更好的落實(shí)司法解釋的規(guī)定,1986年期間,北京市高級人民法院和中級人民法院派三名法官到中國專利局學(xué)習(xí)。法官們拿著中國專利局戈泊副局長親筆寫的介紹信,到各個(gè)業(yè)務(wù)部門了解從專利申請,到初審、實(shí)審,再到復(fù)審的全過程,為審理專利復(fù)審、無效案件作準(zhǔn)備。

      三、全國首次工業(yè)產(chǎn)權(quán)訴訟研討會(huì)討論專利訴訟案件的分類問題

      1988年8月16日至20日,最高人民法院經(jīng)濟(jì)庭和中國工業(yè)產(chǎn)權(quán)研究會(huì)在黑龍江省雙鴨山市聯(lián)合舉辦了首次工業(yè)產(chǎn)權(quán)訴訟研討會(huì)。來自29個(gè)地方高級人民法院、中級人民法院、中國專利局、中國貿(mào)促會(huì)以及有關(guān)省專利管理機(jī)構(gòu)的47名代表參會(huì)。研討會(huì)上討論了眾多專利、商標(biāo)問題,專利訴訟案件的分類是其中之一。與會(huì)代表一致認(rèn)為,關(guān)于宣告授予的發(fā)明專利權(quán)無效或者維持的糾紛起訴到人民法院的,屬于典型的行政訴訟案件,在訴訟中應(yīng)當(dāng)以做出決定的專利復(fù)審委員會(huì)作為被告。

      四、北京法院與中國專利局的第一次高層交往

      1988年開始,北京市中級人民法院陸續(xù)受理專利申請確權(quán)行政案件,1990年底受理了第一件專利權(quán)無效行政案件。在審理中,法院遇到了許多新的問題。

      1990年5月24日,北京市高級人民法院副院長孫常立帶領(lǐng)高、中兩級法院經(jīng)濟(jì)庭法官到中國專利局舉行了“專利法律問題座談會(huì)”。中國專利局局長高盧麟、法律顧問湯宗舜、專利復(fù)審委員會(huì)副主任趙元果、法律部部長馬連元等參加。由于當(dāng)時(shí)專利復(fù)審委員會(huì)已經(jīng)開始審理專利申請確權(quán)和專利權(quán)無效案件而且已有些當(dāng)事人不服復(fù)審決定,開始向法院提起行政訴訟,因此,在這次交流討論中自然涉及到這些行政案件要以專利復(fù)審委作為被告的問題。在座談會(huì)上,湯宗舜指出,“專利復(fù)審委員會(huì)作無效審查決定,一般是根據(jù)當(dāng)事人請求進(jìn)行,當(dāng)事人請求什么專利復(fù)審委員會(huì)就審什么。專利復(fù)審委員會(huì)做的工作和法院是一樣的,因此,案件起訴到法院后,法院讓專利復(fù)審委員會(huì)作為被告是不合適的”?!爱?dāng)時(shí)參加座談會(huì)的法官對此看法并不十分理解,也沒有人表示認(rèn)同。

      五、“惰鉗式門”專利無效案導(dǎo)致專利復(fù)審委員會(huì)開始專門研究

      1991年3月,惰鉗式門”專利無效案起訴到北京市中級人民法院。原告是專利權(quán)人香港美藝金屬制品廠,1985年4月1日申請了發(fā)明專利,1988年6月23日授權(quán)。1989年5月8日開始有三個(gè)企業(yè)陸續(xù)對其提出無效宣告請求,專利復(fù)審委于1990年12月31日作出無效決定,該專利權(quán)被宣告無效。專利權(quán)人不服,以專利復(fù)審委員會(huì)作為被告向法院提起訴訟。三個(gè)無效請求人向法院要求作為當(dāng)事人出庭,未被法院允許。

      1991年下半年開始,專利復(fù)審委員會(huì)副主任張遵逵主持了《各國專利無效宣告程序比較研究》專項(xiàng)課題。課題主要以日、德、美三國為研究重點(diǎn),涉及南朝鮮(韓國)、英國、波蘭、奧地利、中國臺(tái)灣的做法。在比較研究后,報(bào)告認(rèn)為,“我國應(yīng)適當(dāng)逐步明確無效案件審理中適用民事訴訟的范圍”“現(xiàn)行的制度中對無效審查決定不服而提起訴訟時(shí),以專利復(fù)審委員會(huì)作為被告,這在一定程度上是把無效案件作為行政訴訟案件,這是忽視了當(dāng)事人之間的利益沖突,至少是把一方當(dāng)事人與專利復(fù)審委員會(huì)的爭議置于當(dāng)事人利益沖突之上,這是應(yīng)當(dāng)加以糾正的?!?/p>

      六、專利復(fù)審委員會(huì)對第一個(gè)敗訴行政案件強(qiáng)烈不滿

      1991年11月19日,北京市中級人民法院公開審理“惰鉗式門”案,當(dāng)庭作出撤銷無效決定的一審判決。一審判決后,1991年12月11日,中國專利局復(fù)審委員會(huì)副主任趙元果、賀儒英等來到最高人民法院,向最高人民法院經(jīng)濟(jì)庭副庭長費(fèi)宗偉等匯報(bào)“惰鉗式門”專利無效案件中的有關(guān)問題,其中專門反映了專利復(fù)審委員會(huì)不應(yīng)作被告的問題。趙元果提出,“本案中的無效宣告請求人曾向一審法院請求參加訴訟被法院拒絕,我們認(rèn)為無效宣告請求人才是利害關(guān)系人,本案與復(fù)審委員會(huì)無利害關(guān)系。我們的意見是,這類案件在訴訟中應(yīng)由無效宣告請求人作為被告,我們復(fù)審委不參加訴訟;或者無效宣告請求人作為主要被告,和復(fù)審委一同出庭?!辟R儒英提出,“法院將專利復(fù)審委員會(huì)作為被告不妥,復(fù)審委是在專利權(quán)人和無效宣告請求人之間作出公正的裁決,本案不應(yīng)該將專利復(fù)審委作為被告?!?/p>

      費(fèi)宗祎副庭長聽完匯報(bào)后針對此問題表示,“關(guān)于專利復(fù)審委員會(huì)在無效案件中作被告的問題,1990年10月1日起實(shí)施的《行政訴訟法》已經(jīng)有了規(guī)定,因?yàn)閷@麖?fù)審委員會(huì)是代表國家的行政機(jī)關(guān),專利復(fù)審委員會(huì)作出的無效宣告決定是一種行政決定,當(dāng)事人不服行政決定提起的訴訟,在法院就是行政案件,當(dāng)然要以行政機(jī)關(guān)作為被告,這一點(diǎn)沒有什么可爭論的?!痹谖覈秾@ā穼?shí)施早期,最高人民法院經(jīng)濟(jì)庭副庭長費(fèi)宗祎負(fù)責(zé)專利、商標(biāo)審判工作,在全國各級法院的經(jīng)濟(jì)庭和法官中具有絕對的權(quán)威和影響力。

      七、專利復(fù)審委員會(huì)賀儒英副主任發(fā)表署名文章

      專利復(fù)審委員會(huì)就“惰鉗式門”案提起上訴,北京市高級人民法院于1992年3月4日作出二審判決,駁回上訴,維持了一審判決。

      專利復(fù)審委副主任賀儒英在《中國專利報(bào)》上發(fā)表署名文章《專利權(quán)無效訴訟不應(yīng)以專利復(fù)審委員會(huì)為被告》?,F(xiàn)將該文主要內(nèi)容摘錄如下:

      (一)無效宣告請求審查的對象是已由專利局經(jīng)過實(shí)審后確認(rèn)的一項(xiàng)專利權(quán),無效請求是無效請求人請求專利局宣告該專利權(quán)無效,即請求取消該專利權(quán),而不是確認(rèn)專利權(quán)。實(shí)際上,無效請求引起的糾紛涉及雙方當(dāng)事人,因此,專利復(fù)審委員會(huì)借用了民事訴訟的原則,審理無效宣告請求案件。其主要特點(diǎn)如下:

      ——無效程序必須由無效宣告請求人提交過形審合格的請求方能啟動(dòng),復(fù)審委員會(huì)嚴(yán)格遵循請求原則。

      ——無效請求范圍由請求人確定,如果請求人提出的是宣告專利權(quán)部分無效的請求,則復(fù)審委員會(huì)不得作出宣告專利權(quán)全部無效的決定。專利復(fù)審委員會(huì)受無效請求的約束,對無效案件的審理僅就所請求的部分進(jìn)行,而不是依職權(quán)重新全面審理。

      ——在專利復(fù)審委員會(huì)做出決定前的任何時(shí)候,無效宣告請求人一旦撤回其請求,該無效程序立即終止。

      ——專利權(quán)人在無效程序中可以主動(dòng)地在原權(quán)利要求范圍內(nèi),對其進(jìn)行不改變保護(hù)主題并縮小保護(hù)范圍的修改。

      ——在審理的全過程中,專利復(fù)審委員會(huì)鼓勵(lì)雙方達(dá)成和解,一旦實(shí)現(xiàn)和解,請求人撤回?zé)o效請求,即終止程序。

      ——雙方當(dāng)事人具有平等的陳述意見的權(quán)利,并常以公開的口頭審理方式結(jié)案。

      從上所述,可清楚地得知:專利復(fù)審委員會(huì)在審理無效案件時(shí)非依行政職權(quán)主動(dòng)做出的一項(xiàng)決定,而是依照請求原則,僅在請求事項(xiàng)和爭辯的范圍內(nèi)做出判決。

      (二)專利權(quán)人和無效請求人是有直接利害關(guān)系的雙方當(dāng)事人,無效程序的全過程都是在專利權(quán)人和無效請求人之間進(jìn)行的,他們是發(fā)生糾紛的雙方當(dāng)事人,不僅在無效程序中是如此,而且在可能的后續(xù)向法院起訴的程序中也應(yīng)仍然保持不變??梢?,由無效請求所導(dǎo)致的糾紛是一種民事糾紛,專利權(quán)人和無效請求人屬于民事法律關(guān)系的雙方當(dāng)事人。因此,無效宣告請求人對專利復(fù)審委員會(huì)依法律授予的權(quán)利,對請求宣告專利權(quán)無效這一民事糾紛所作的決定不服向法院起訴時(shí),被告仍應(yīng)為對方當(dāng)事人。

      當(dāng)對專利復(fù)審委員會(huì)無效宣告請求審查決定不服的一方當(dāng)事人向法院起訴時(shí),該無效決定尚未生效。此時(shí)另一方當(dāng)事人理應(yīng)參加到該無效程序的后續(xù)法律程序中去。但是,按照目前的以專利復(fù)審委員會(huì)為被告的做法,實(shí)際上是剝奪了另一方當(dāng)事人參與訴訟的權(quán)利。

      (三)專利復(fù)審委員會(huì)為了履行《專利法》賦予的公正執(zhí)法的職責(zé),在無效程序全過程中,應(yīng)當(dāng)始終站在公正的地位,不代表也不應(yīng)當(dāng)代表其中任何一方當(dāng)事人,也不偏袒任何一方當(dāng)事人。專利復(fù)審委員會(huì)與專利權(quán)無效案件的審理結(jié)果也無利害關(guān)系。而以專利復(fù)審委員會(huì)為被告的后果,是迫使專利復(fù)審委員會(huì)放棄公正的立場,替真正的被告進(jìn)行辯護(hù),成了被告的代言人。

      此外,當(dāng)專利復(fù)審委員會(huì)敗訴時(shí),因其不是利害關(guān)系人,完全可以不考慮上訴。但因一審判決使權(quán)益受到直接影響的一方當(dāng)事人卻又無權(quán)上訴,其權(quán)利再次受損。

      再者,以專利復(fù)審委員會(huì)為被告的另一重要缺陷在于:他只能復(fù)述一遍其在做出無效決定時(shí)的事實(shí)、理由、判斷依據(jù)和結(jié)論,但對案件可能出現(xiàn)的新的情況和證據(jù)則無能為力,這樣很不利于法院的審理。只有雙方利害關(guān)系人出庭進(jìn)行辯論,才有利于人民法院全面審清事實(shí),正確作出判決。

      另外,從國際上看,多數(shù)國家對專利權(quán)無效訴訟案件的審理是由專利法院或者專門的法院承擔(dān)的,少數(shù)國家是在專利局內(nèi)進(jìn)行的,但對無效決定不服起訴時(shí),行政機(jī)關(guān)是不當(dāng)被告的。日本專利法明確規(guī)定:對特許無效審決不服而產(chǎn)生的訴訟,其無效請求人或被請求人應(yīng)當(dāng)是被告,而不是特許廳審判部為被告。對此,我們應(yīng)當(dāng)在慎重研究后,對現(xiàn)有規(guī)定作出調(diào)整。

      綜上所述,在無效案件的后續(xù)法律程序中,當(dāng)一方當(dāng)事人對無效決定不服而提起訴訟時(shí),以專利復(fù)審委員會(huì)為被告,無論從法理上還是從邏輯上都是講不通的,其效果也是不好的。

      為此,建議:一方當(dāng)事人對專利復(fù)審委員會(huì)所作宣告發(fā)明專利權(quán)無效決定不服,而向人民法院起訴的,則另一方當(dāng)事人理應(yīng)作為被告參加訴訟。必要時(shí),專利復(fù)審委員會(huì)可出席旁聽,法庭可以向其提問取證,法院在雙方當(dāng)事人充分辯論的基礎(chǔ)上,對無效決定做出撤銷、維持或者部分改判的判決。

      此文態(tài)度鮮明,觀點(diǎn)明確,從幾個(gè)方面論證了專利權(quán)無效案件的性質(zhì)應(yīng)當(dāng)屬于民事訴訟,在訴訟中不應(yīng)當(dāng)以專利復(fù)審委員會(huì)作為被告。這種觀點(diǎn)在當(dāng)時(shí)雖然只是少數(shù)人的聲音,但是,它來自專利復(fù)審委員會(huì)同志對外國情況的研究和實(shí)踐中的感受。但由于當(dāng)時(shí)大多數(shù)專利方面的學(xué)者對此并無研究,也沒有實(shí)際感受,因此并無學(xué)者呼應(yīng)。一些審理專利行政案件的北京法官雖然認(rèn)為文章觀點(diǎn)有道理,但由于最高人民法院的司法解釋有明確的規(guī)定作為依據(jù),因此也沒有人公開表示支持或者反駁。

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