張帥楠
(信陽師范學(xué)院,河南 信陽464000)
關(guān)于商標(biāo)先用權(quán)的問題,世界各國都有相關(guān)立法規(guī)定,以美國的《蘭哈姆法》為例,因為美國的商標(biāo)取得制度采取的是使用主義,所以美國更加注重商標(biāo)的本質(zhì)和真正的價值。其在先使用人不僅可以繼續(xù)使用,還可以進(jìn)行注冊,后注冊的商標(biāo)權(quán)人是無權(quán)阻止的。英國的商標(biāo)取得制度采取的是使用主義兼注冊主義,其關(guān)于商標(biāo)先用權(quán)的行使主要規(guī)定在假冒訴訟制度中。
世界各國對商標(biāo)權(quán)的取得主要采取注冊主義和使用主義這兩種方式。兩種方式各有優(yōu)缺點,商標(biāo)使用取得制度相比于注冊取得制度而言,能夠更好地詮釋商標(biāo)的本質(zhì)和價值功能,所以追求商標(biāo)本質(zhì)功能的國家確立的仍然是商標(biāo)使用取得制度。隨著時代的發(fā)展,使用取得制度雖有它的優(yōu)勢,但也逐漸暴露出了很多弊端,比如兩個相同或近似的商標(biāo)出現(xiàn)后很難判斷出哪一個商標(biāo)使用在先,究竟是誰侵犯了誰的商標(biāo)取得權(quán)利,這就不利于商家自身權(quán)利的維護(hù),也給消費者區(qū)分自身所信任的商家?guī)砹司薮罄щy,更甚者可能會出現(xiàn)“惡人先告狀”這種現(xiàn)象。
我國采取的是注冊主義,優(yōu)勢在于商標(biāo)權(quán)利取得的先后有明確的記述,便于管理商標(biāo),維護(hù)市場秩序,從而避免了上述問題的發(fā)生,但商標(biāo)注冊取得制度也并不是十全十美的,也有其不足之處。我國《商標(biāo)法》在2013年確立了商標(biāo)先用權(quán)制度,商標(biāo)先用權(quán)是指“該商標(biāo)雖由他人注冊,但如果在先使用人在他人申請注冊前實際使用該商標(biāo)并產(chǎn)生一定影響力,那么在先使用人就可以在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)。”[1]商標(biāo)先用權(quán)制度克服了商標(biāo)注冊取得制度的不足,但此條款規(guī)定過于抽象,尚有很多問題需要規(guī)范。
學(xué)界中關(guān)于商標(biāo)先用權(quán)性質(zhì)的認(rèn)定有所不同,主要有以下幾種:
無效力說認(rèn)為在先使用不產(chǎn)生任何權(quán)利,不具有任何效力,也沒有任何法律意義。[2]此觀點奉行絕對的商標(biāo)注冊取得原則,即法律只保護(hù)注冊的商標(biāo),而不保護(hù)未注冊商標(biāo)。抹殺了商標(biāo)在先使用人在長期的生產(chǎn)經(jīng)營中積累下來的商譽,會導(dǎo)致惡意搶注事件的增多。
民事權(quán)利說認(rèn)為在先使用人依法享有占有、使用、收益、處分的權(quán)利,其應(yīng)屬于民事權(quán)利。[3]該學(xué)說把商標(biāo)先用權(quán)歸屬于民事權(quán)利,沒有突出商標(biāo)先用權(quán)的本質(zhì),表面上是對其全面保護(hù),實際上卻過于籠統(tǒng)。
抗辯權(quán)說認(rèn)為商標(biāo)先用權(quán)只是一種抗辯理由。[4]本文比較贊同抗辯權(quán)說這一觀點。因為先用權(quán)只是在先使用人滿足一定條件后繼續(xù)使用該商標(biāo)的權(quán)利。并不能制止注冊人使用,也不能撤銷注冊人的權(quán)利。新《商標(biāo)法》第59條第3款的規(guī)定并不是賦予未注冊商標(biāo)在先使用人和注冊商標(biāo)專有權(quán)人等價的權(quán)利,該規(guī)定只是抗辯指控其侵權(quán)的權(quán)利。還有,從新《商標(biāo)法》中的結(jié)構(gòu)分布上來說,第59條的前兩款描述的是商標(biāo)正當(dāng)使用的情形,即屬于商標(biāo)侵權(quán)的例外情形,由推理可得到第59條第3款所描述的也是商標(biāo)侵權(quán)的例外情形,即未注冊商標(biāo)侵犯商標(biāo)專用權(quán)時,在滿足第59條第3款的前提下,可以作為抗辯理由。
一國法律的確定與該國的政治、經(jīng)濟、社會文化等等息息相關(guān),所以國際上不同法系甚至不同國家的商標(biāo)先用權(quán)制度雖大多確立但又有不同之處,在立足于我國國情的基礎(chǔ)下,其國外的發(fā)展經(jīng)驗和理論研究對我國的商標(biāo)先用權(quán)制度的發(fā)展也有積極的借鑒意義。
美國是英美法系代表國家之一,其仍然堅持使用取得商標(biāo)權(quán)。不過美國的商標(biāo)法也不是不能進(jìn)行注冊,只不過其注冊制度仍然強調(diào)必須進(jìn)行商業(yè)上的使用或者意圖使用。美國商標(biāo)法上的注冊效力與我國商標(biāo)法上的商標(biāo)注冊取得制度是不同的,美國的《蘭哈姆法》雖然也涉及了商標(biāo)注冊,但其本質(zhì)仍然還是使用取得。美國商標(biāo)先用權(quán)有以下幾個途徑可以實現(xiàn):第一,申請商標(biāo)共存;第二,對已經(jīng)注冊的商標(biāo)提起商標(biāo)異議,因為《蘭哈姆法》規(guī)定經(jīng)過登記的商標(biāo)在5年內(nèi)連續(xù)實際使用且沒有發(fā)生商標(biāo)注冊無效的情形就可以作為不可爭辯的商標(biāo),反之,在這5年內(nèi)提出異議即可。
美國商標(biāo)法看中商標(biāo)的本質(zhì),商標(biāo)的本質(zhì)和實際價值體現(xiàn)于商標(biāo)的實際使用,其實際使用就可獲得商標(biāo)權(quán),所以,美國對商標(biāo)先用權(quán)保護(hù)力度很大。
德國最初采取的是商標(biāo)注冊取得原則,但是隨著侵權(quán)案件的逐漸增加,商標(biāo)先用權(quán)人和商標(biāo)專用權(quán)人的糾紛也在增多,所以,隨后也吸取了英美法系的商標(biāo)使用取得原則,以后的立法也有了明確規(guī)定,并且德國商標(biāo)法對其含義也進(jìn)行了相關(guān)規(guī)定。[5]
日本采取注冊主義,其商標(biāo)先用權(quán)制度的發(fā)展較為完善。日本《商標(biāo)法》把商標(biāo)先用權(quán)歸入了“權(quán)利”部分,而不是“權(quán)利例外”,所以,日本《商標(biāo)法》認(rèn)為商標(biāo)先用權(quán)是其一項商標(biāo)“權(quán)利”。
1.“使用”要求標(biāo)準(zhǔn)的具體化
商標(biāo)先用權(quán)人的在先“使用”在法條中僅僅只是描述為“使用”一詞,并沒有進(jìn)行具體化,而實際上此處的“使用”也應(yīng)該有許多要求。英國《商標(biāo)法》對在先使用中的“使用”就要求此處的使用必須是持續(xù)使用,不間斷地使用,筆者也認(rèn)為“使用”必須要持續(xù)使用,具體原因上文已經(jīng)詳細(xì)描述;還有,此處的“使用”必須是以正當(dāng)競爭為目的,日本的《商標(biāo)法》就要求其商標(biāo)先用權(quán)人必須不以不正當(dāng)競爭為目的,筆者認(rèn)為上述國家的《商標(biāo)法》規(guī)定對于我國具有積極的借鑒意義。
2.明確“在先使用時間”
許多學(xué)者認(rèn)為“在先使用時間”既要在注冊申請日前也要在注冊人使用之前,即采取“雙重在先”。這樣解釋是不合理的。因為在這種解釋下會導(dǎo)致在商標(biāo)注冊申請日之前商標(biāo)注冊人使用之后的這一段時間的善意使用人權(quán)益無法保障。所以,需要對此規(guī)定的時間條件要求進(jìn)行明確具體化。
3.明確“有一定影響”的標(biāo)準(zhǔn)
我國《商標(biāo)法》規(guī)定享有商標(biāo)先用權(quán)需“具有一定影響”,之后就沒有對此進(jìn)行具體闡釋了,所以“有一定影響”的判斷標(biāo)準(zhǔn)較難把握,我國《商標(biāo)法》對馳名商標(biāo)的要求也有涉及影響力的要求,筆者認(rèn)為,商標(biāo)先用權(quán)中關(guān)于影響力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要低于馳名商標(biāo)中關(guān)于影響力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?!坝幸欢ㄓ绊憽钡呐袛嗫剂恳蛩刂饕梢詮囊韵聝蓚€方面著手:
第一,商標(biāo)在先使用人持續(xù)使用該商標(biāo)的時間。商標(biāo)的本質(zhì)及其價值主要體現(xiàn)在商標(biāo)的商業(yè)活動之中,通過長時間的商業(yè)活動才能夠積累起來自身的商業(yè)信譽,也才能擴大其影響力,反之,假如把商標(biāo)藏起來,那么其影響力就不可能得到擴大。
第二,該商標(biāo)為公眾所知曉的程度。這里的“相關(guān)公眾”不是指的普通社會大眾,而是指與商標(biāo)所標(biāo)識的商品或服務(wù)有關(guān)聯(lián)的群體?!斑@樣能最大限度地保障知曉程度的公平性,避免因為社會群體的不確定性而導(dǎo)致知曉程度的結(jié)果出現(xiàn)差異,影響商標(biāo)先用權(quán)的判定?!盵6]
筆者所闡述的考量因素只是從其主要的方面進(jìn)行,還有一些也可以作為判斷“有一定影響”的考量因素,比如在先使用人對其商標(biāo)的宣傳力度,在市場上產(chǎn)生的影響,等等。
基于公平原則商標(biāo)先用權(quán)制度保護(hù)在先使用產(chǎn)生的商譽及利益,但也需要對此進(jìn)行限制。上文中筆者已經(jīng)對商標(biāo)權(quán)的限制進(jìn)行了闡述,由于我國《商標(biāo)法》對此限制僅僅描述為“原使用范圍”,所以導(dǎo)致在學(xué)界和實務(wù)界對此形成了不同的認(rèn)識和做法。商標(biāo)先用權(quán)中“原使用范圍”的限制主要體現(xiàn)在:第一,應(yīng)限制在“原商品或服務(wù)”,因為商標(biāo)先用權(quán)制度保護(hù)的是先用權(quán)人在先使用的合法商譽和商業(yè)利益,其商譽體現(xiàn)在原使用的商品或服務(wù)上;第二,對其地域應(yīng)予以限制,即限制在有一定影響的特定區(qū)域內(nèi),因其商譽也是在這個范圍內(nèi)才形成的。還有對其生產(chǎn)規(guī)模是否應(yīng)予限制,筆者認(rèn)為不該限制其生產(chǎn)規(guī)模。
所以,我國需要對“商標(biāo)先用權(quán)制度”中“原使用范圍”的規(guī)定進(jìn)行明確,這種明確不一定非要修改《商標(biāo)法》,我國可以出臺司法解釋來對此進(jìn)行規(guī)定,這樣既保證了法律的穩(wěn)定性,又可以彌補“商標(biāo)先用權(quán)制度”的缺陷,以更好地指導(dǎo)司法實踐。
我國《商標(biāo)法》所確立的商標(biāo)先用權(quán)制度僅僅是把商標(biāo)先用權(quán)當(dāng)作為消極的抗辯權(quán),并沒有把其當(dāng)成商標(biāo)上的積極權(quán)利。我國《商標(biāo)法》對商標(biāo)先用權(quán)的轉(zhuǎn)移并沒有規(guī)定,但現(xiàn)實生活中不可避免會存在企業(yè)的合并與重組,自然人的繼承等等情況,在這種情況下對于商標(biāo)先用權(quán)的明確規(guī)定就顯得格外重要,對此,日本《商標(biāo)法》有明確規(guī)定可以轉(zhuǎn)移,但必須隨企業(yè)業(yè)務(wù)一同轉(zhuǎn)移。我國也可以通過出臺司法解釋等對此進(jìn)行規(guī)定。
商標(biāo)先用權(quán)用來保護(hù)商標(biāo)先用權(quán)人在先使用的商業(yè)信譽和商業(yè)利益,用來平衡商標(biāo)專用權(quán)人和未注冊商標(biāo)在先使用人的利益沖突,我國在2013年修訂的《商標(biāo)法》中對商標(biāo)先用權(quán)進(jìn)行了明確規(guī)定,但由于沒有進(jìn)一步的闡述,所以尚有很多要予以明確。國外的立法經(jīng)驗、國外對商標(biāo)先用權(quán)制度的規(guī)定等為我國商標(biāo)先用權(quán)制度的發(fā)展提供了借鑒之處,商標(biāo)先用權(quán)制度的逐步完善,對我國《商標(biāo)法》的發(fā)展有重要意義,有益于為注冊商標(biāo)在先使用人的權(quán)益保護(hù),有利于社會秩序的穩(wěn)定,進(jìn)而促進(jìn)社會的經(jīng)濟發(fā)展。