范 婷
(甘肅明源律師事務(wù)所 甘肅 蘭州 730050)
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法院系統(tǒng)改革構(gòu)想
范 婷
(甘肅明源律師事務(wù)所 甘肅 蘭州 730050)
法院改革,呼聲不斷,所有的倡導(dǎo)者,都認(rèn)為:中國應(yīng)該學(xué)習(xí)西方,實(shí)行三權(quán)分立原則,讓法院獨(dú)立。本文中,將主要分析此種說法的片面性,以及極端性。并闡述個(gè)人拙見,即:法院的改革,最根本的并非法院獨(dú)立,因?yàn)檫@并不符合中國的國情。對于我國來說,如果能夠合理的將仲裁制度與陪審員制度結(jié)合起來,那么,這將是法院發(fā)揮職能的一大進(jìn)步。
法院改革;獨(dú)立;公選
今天的社會,群體性事件、上訪事件已經(jīng)屢見不鮮,究其原因,我將其定位為司法制度的不健全。為什么此處單單提到了“司法制度”?而非“國家體制”、“政治制度”等?正是應(yīng)了“法治興則國昌;法治明則國強(qiáng)”的道理。梁啟超在《中國少年論》中提到:“夫國也者,何物也?有土地,有人民,以居于其土地之人民,而治其所居之土地之事,自制法律而自守之,有主權(quán),有服從,人人皆主權(quán)者,人人皆服從者。夫如是斯謂之完全成立之國。”文中的“自制法律而守之”,就是提倡要結(jié)合國情,制定適合國家自身發(fā)展的法律。而今天的社會現(xiàn)狀是:提倡改革者,大多都在套用西方的制度。并非這些制度不好,而是它不適合中國?!伴偕茨蟿t為橘,橘生淮北則為枳”。西方優(yōu)秀的制度,我們可以借鑒,但是不能生搬硬套。
就目前來看,我國本土對于法院的改革問題,主要存在以下幾種聲音:
第一,法院獨(dú)立。大多數(shù)人認(rèn)為:西方的三權(quán)分立制度,使得司法系統(tǒng)獨(dú)立于行政系統(tǒng),不受其領(lǐng)導(dǎo),自然不受其約束。而我國之所以會出現(xiàn)如此多的干涉司法、司法不公問題,最根本的問題是我國的法院要接受政府的領(lǐng)導(dǎo),不獨(dú)立所致。因此,只要將法院獨(dú)立于政府部門,這種不公的現(xiàn)象就會明顯的改善。
第二,法官獨(dú)立。此種呼吁者,看到了“法院獨(dú)立”在中國是行不通的。因此,他們將目標(biāo)縮小,定格到法院系統(tǒng)內(nèi)部,主張:逐步取消法院內(nèi)部行政職務(wù),真正實(shí)行法官等級制度。如此一來,法官就可以不用接受來自上級領(lǐng)導(dǎo)的壓力,獨(dú)立自主的辦案子。他們認(rèn)為:三權(quán)分立制度在中國無法實(shí)施的情況下,讓法官獨(dú)立,是最好的辦法,也是最容易的辦法。
第三,以張明楷教授為代表的呼吁者認(rèn)為:當(dāng)務(wù)之急是要做好如下幾點(diǎn):第一,禁止任何法院、檢察院招錄沒有通過司法考試的人員從事審判、檢察業(yè)務(wù)。第二,改革司法考試的方式與內(nèi)容。第三,將國家法官學(xué)院與國家檢察官學(xué)院合并為司法研修院,只有通過司考并且經(jīng)過司法研修的人員才能從事司法活動(dòng)。此種主張主要是從提高法官、檢察官素質(zhì)方面入手的。重在提高國家法律工作者的業(yè)務(wù)能力及素質(zhì)。
第四,引進(jìn)美國的陪審員制度。陪審員,又稱為“臨時(shí)裁判委員會”,一個(gè)案件中,有十二名陪審員,只有九個(gè)以上的人意見一致,才能定案,否則就需要陪審員重新審議。在美國,除不在本地居住、不通曉英語以及聽力有缺陷、有犯罪記錄的美國人、律師、消防隊(duì)員,沒有資格擔(dān)任陪審員,其他都是陪審員,這是美國公民的一項(xiàng)基本義務(wù),任何滿足條件的公民都不可避免的成為了陪審員。在中國引入此制度,將滿足條件的每個(gè)公民都列為陪審員,具體案件中,由當(dāng)事人自行選擇一定數(shù)量的陪審員,他們認(rèn)為:這樣的案件處理結(jié)果,是最公正的,也是社會效果最好的。
上述四種聲音,都有自己合理性的考慮,但是,卻都相應(yīng)的存在著一定的問題,缺乏可操作性。第一種聲音和第二種聲音單單提倡在中國實(shí)行法院獨(dú)立、法官獨(dú)立,這只是一味的在照抄西方制度,并未考慮中國的實(shí)際情況。我國實(shí)行的是一黨執(zhí)政制度,“堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)不動(dòng)搖”,這是基本方針,也是一個(gè)不可動(dòng)搖的方針。這就意味著:任何公民、任何組織都要接受中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)。有領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系,“獨(dú)立”一說就無從談起。法院獨(dú)立、法官獨(dú)立在中國也是行不通的。第三種聲音主要的主張就是在節(jié)選法官隊(duì)伍的過程中,注重法官業(yè)務(wù)素質(zhì)能力。無論是在過去,還是今天,這都是毫無疑問、必須認(rèn)真落實(shí)的。問題是:僅僅節(jié)選業(yè)務(wù)素質(zhì)高的人進(jìn)入法院系統(tǒng),就可以提高法院的辦案能力嗎?制度有問題,素質(zhì)再高也是白搭。“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”的人,人人都想做,人人都很難。所以,僅僅從法官素質(zhì)入手,來提高法院的辦案能力,減少冤假錯(cuò)案,只是一個(gè)美好的愿望。第四種聲音看來是最合理的制度了,可是,我考慮的問題是:法院對一個(gè)案件的處理結(jié)果,追求的是社會效果、法律效果以及政治效果的統(tǒng)一,采用陪審員制度,我們可以追求社會效果,可是法律效果從何保證?畢竟懂法的公民只是很少的一部分,大多數(shù)公民對于法律,沒有任何的概念。這樣一來,如果一味的追求社會效果而放棄了法律效果,那么,法律的存在還有什么意義跟價(jià)值?
以上四種聲音,都有各自的利弊,如果能將其整合起來,各取其利,避其害,形成一套既有改革的意義,又有可操作性的制度,此種構(gòu)想藍(lán)圖是很難,但是都需要我們每個(gè)公民積極的努力。
陪審員制度,中國目前也是有的,只是起的作用不太大?,F(xiàn)實(shí)中,我國的陪審員,大多來自于各大高校的法學(xué)院教授,或者就是其他行業(yè)的法學(xué)界有威望的前輩,這種選擇陪審員的方式,我個(gè)人認(rèn)為是很有益的。將美國的陪審員制度和我國的陪審員制度結(jié)合起來,不要讓每個(gè)公民都成為陪審員,選擇懂法、有威望的社會精英,組成一支優(yōu)秀的陪審員隊(duì)伍。審理案件時(shí),由當(dāng)事人自行選擇其中的三人或五人,組成一個(gè)審理團(tuán)隊(duì),進(jìn)行案件的審理。
取消“法官”這個(gè)稱呼,讓法院成為一個(gè)審理案件的固定場所,法院的工作人員,只需要負(fù)責(zé)立案、管理案卷檔案等基本工作,案件的審理,全部交由陪審員來完成,不過,此時(shí),應(yīng)該不再稱呼為“陪審員”,重新?lián)Q個(gè)名稱。姑且稱之為“審判員”吧。
如此的構(gòu)想,我個(gè)人認(rèn)為,是可以做到社會效果、法律效果以及政治效果的統(tǒng)一的。由當(dāng)事人自己選擇審判人員,是為了社會效果;選擇法學(xué)界的精英成為審理人員是為了追求法律效果;當(dāng)法律效果與社會效果同時(shí)存在的情況下,社會效果自然不是問題。
此種做法的弊端是:這種方法來選擇審判員,數(shù)量自然不會太多,而且都是具有自己本職工作的人,對于審判工作,就是一個(gè)兼職。如此一來,案件數(shù)量多,審理人員少,就會成為此種方式最大的一個(gè)問題。針對此問題,我暫時(shí)沒有較好的辦法,因此說,此種制度,只是一個(gè)構(gòu)想藍(lán)圖,還需要進(jìn)一步的考量與完善。
法院的改革問題,是一個(gè)長期存在的話題,也是一個(gè)棘手的問題。如何才能減少冤假錯(cuò)案,提高辦案效率,是我們改革的重點(diǎn),希望在此路途中,我們每個(gè)人都能為之盡一點(diǎn)微薄之力。
D926.2
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1672-5832(2015)12-0215-01