陳婧
摘要 我國仲裁法的實施,對于工商業(yè)的發(fā)展起到了積極的助推作用,對我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的平穩(wěn)運(yùn)行起到了保駕護(hù)航的意義。但是我國的仲裁法還存在著缺陷與不足,怎樣更好的完善我國的仲裁法,關(guān)系到國計民生的發(fā)展大計,所以本文從仲裁法的歷史沿革、發(fā)展作為切入,繼而闡述了目前我國仲裁法的不足與完善的策略,旨在引起同業(yè)的共鳴,共同為我國仲裁法的完善發(fā)光出力。
關(guān)鍵詞 仲裁法 工商業(yè) 經(jīng)濟(jì)建設(shè) 國計民生
中圖分類號:D925 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.12.293
一、我國仲裁法的發(fā)展
中華人民共和國成立之后,針對我國初期經(jīng)濟(jì)建設(shè)的形式與涉外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況,我國的政務(wù)院于1956年和1959年,先后出臺了為解決對外貿(mào)易與海事糾紛的仲裁規(guī)則。以上的仲裁規(guī)則與國際通行的仲裁規(guī)則極其相近,并且為我國的對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作起到了較好的助力作用。
總體來說,在建國之后我國的仲裁法經(jīng)歷了五個時期。
第一個時期是1955年至1966年,當(dāng)時為了適應(yīng)計劃經(jīng)濟(jì)的模式,我國主要沿襲了前蘇聯(lián)的仲裁法,但這種仲裁法的機(jī)制較為偏頗,因為對于經(jīng)濟(jì)貿(mào)易雙方所產(chǎn)生的摩擦,當(dāng)事人只能在這種仲裁法的規(guī)定下,由經(jīng)濟(jì)仲裁委員會進(jìn)行解決,如果當(dāng)事人對仲裁結(jié)果不服,可申請上一級的仲裁機(jī)構(gòu)復(fù)審,而當(dāng)事人對上一級的復(fù)審結(jié)果還是不服,也只能到此為止了,因為這種仲裁制度要求當(dāng)事人,不可向人民法院起訴。
第二個時期是文革的近十年的時間,這段時間我國正忙于人民內(nèi)部的折騰,所以仲裁法的發(fā)展在此時,也處于癱瘓的狀態(tài)。
第三個時期是改革開放的初期,為了更好的適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的復(fù)蘇與發(fā)展,在1978年至1982年這段時間,我國恢復(fù)了以前的仲裁法,而且又規(guī)定,如果當(dāng)事人對第二次仲裁結(jié)果不服,可以向法院起訴。可以說這個時期我國的仲裁法有了進(jìn)一步的發(fā)展與完善。
第四個時期是1983年至1995年這段時間,隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)突飛猛進(jìn)的發(fā)展,經(jīng)濟(jì)糾紛的情況也日益繁雜,對于早期出臺的較為簡單的仲裁法,根本無法適應(yīng)時代的發(fā)展,所以在這一時段,我國的仲裁法出臺了諸多的細(xì)則與繁雜的規(guī)定,然而這些繁雜的細(xì)則與規(guī)定的出現(xiàn),難免會產(chǎn)生相互沖突或彼此重復(fù)的現(xiàn)象發(fā)生。
第五個時期是1995年至今,這個時段是我國仲裁法逐步改革與完善的階段。1995年《中華人民共和國仲裁法》通過人民代表大會的決議,開始正式實施,這是一部我國較為完善的一部仲裁法,該仲裁法規(guī)定了三項基本制度與三項基本原則,即協(xié)議仲裁制度、或裁或?qū)徶贫?、一裁終局制度和仲裁自愿原則、仲裁獨(dú)立原則、公正解決糾紛的原則。我國的仲裁法發(fā)展到第五個時期,雖然正在逐步的臻于至善,但面對如今全球經(jīng)濟(jì)一體化和我國改革開放進(jìn)入深水區(qū)的形式,還是存在不足之處,在下一章節(jié)中,我們將闡述我國現(xiàn)行仲裁法的弊端所在。
二、我國仲裁法的不足
我國的仲裁法在其發(fā)展過程中,對我國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會發(fā)展起到了不可或缺的調(diào)解作用,而且在其發(fā)展過程中,也具有逐漸合理化的走向與趨勢,但是,就目前我國的仲裁法而言,還存在著以下的幾點(diǎn)不足:
第一,仲裁范圍的限制。我國《仲裁法》規(guī)定涉及財產(chǎn)或經(jīng)濟(jì)糾紛可以仲裁解決,而不屬于經(jīng)濟(jì)糾紛或財產(chǎn)糾紛的事項不能仲裁解決。大家知道,仲裁法的頒布與實施受到人們普遍歡迎的重要原因之一,就是其具有便捷的優(yōu)勢,而我國仲裁法所設(shè)定的這種仲裁的范圍,將許多民事或其他類型的糾紛拒之門外,從而將其便捷的優(yōu)勢局限在一個很小的范圍之內(nèi)。解決矛盾、化解糾紛是我國仲裁法的中心要義,如果能將仲裁法的仲裁范圍擴(kuò)大或延伸到更廣的范圍,那么必然會給我國的仲裁工作帶來新的亮點(diǎn)與最現(xiàn)實的意義。
第二,仲裁形式的呆板。我國仲裁法要求仲裁協(xié)議必須以書面形式體現(xiàn),不得以其它形式遞交。這種形式上的要求,將諸如電子信息、錄音或口頭的意思表達(dá)等方式全部閉屏。大家知道,很多人在發(fā)生生意上的糾紛之后,大多出于方便的初衷才找仲裁機(jī)構(gòu)解決,而且很多生意人大多忙碌于事務(wù),無暇分身或以正規(guī)的書面形式表達(dá)意愿,找仲裁機(jī)構(gòu)解決就是為了能快速方便的了結(jié)糾紛,但是這種仲裁協(xié)議書必須書面形式化的要求,將本可以簡便化的解決問題的方式,變得復(fù)雜化、繁瑣化。
第三,仲裁效力的爭議。我國仲裁法規(guī)定糾紛雙方,如果有一方要求仲裁機(jī)構(gòu)解決糾紛,而另一方不同意仲裁機(jī)構(gòu)解決糾紛或質(zhì)疑仲裁機(jī)構(gòu)的效力,并選擇了請求人民法院來解決糾紛,那么,此時如果仲裁機(jī)構(gòu)已先于法院接受申請并作出決定,法院不予受理。如果仲裁機(jī)構(gòu)尚未作出決定,法院應(yīng)該受理,并告知仲裁機(jī)構(gòu)停止仲裁。以上的程序,大家可以看出,仲裁機(jī)構(gòu)的效力明顯小于法院的效力,仲裁的結(jié)果還需要法院進(jìn)行確認(rèn),而且最重要的是這種由效力而改變斷案程序的規(guī)定,也影響了仲裁機(jī)構(gòu)的斷案效率,從而拖長了解決問題的時間。這也是很多人既歡迎仲裁法,又不愿找仲裁機(jī)構(gòu)解決問題的關(guān)鍵。因此,我國的仲裁法在完善之后,應(yīng)該具有與法院判決同樣與平行的效力,糾紛雙方如果選擇了仲裁機(jī)構(gòu)解決,那么就不能在中途放棄仲裁,而選擇法院解決。只有加強(qiáng)了仲裁法的效力,我國的仲裁法,才能發(fā)揮出其強(qiáng)大的功能與功效,施展出其利國利民、利工利商、利于發(fā)展的洪力。
第四,仲裁程序繁瑣。我國的仲裁法對于仲裁程序的規(guī)定是比較繁瑣的,有些地方幾乎近似于法院解決的途徑。比如,對證據(jù)出示的要求、對書面審理的限制、對仲裁生效條件的規(guī)定等等與民事訴訟一審的程序幾近相同,這種繁瑣冗余的程序使得仲裁意義名存實亡。仲裁法就是為了方便解決糾紛而制定,而不嫌繁瑣的套用民事訴訟的程序,不但浪費(fèi)了仲裁資源,還使仲裁效率降低,不免會產(chǎn)生附贅懸疣之嫌。
第五,仲裁效力低下。我國的《仲裁法》和《民事訴訟法》都有明文規(guī)定:“仲裁的結(jié)果要接受程序上和實質(zhì)上的雙重審查,即審判審查程序和執(zhí)行審查程序。審判審查程序就是“審查仲裁裁決是否應(yīng)當(dāng)撤銷”;執(zhí)行審查程序就是“審查仲裁裁決是否符合不予執(zhí)行的條件”。以上的兩種審查程序嚴(yán)重的影響到仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁效力,與仲裁法的立法精神不符??梢哉f仲裁法就是為了仲裁所制定的法律,但是仲裁法在實施過程中,所受到的轄制與約束,無疑是降低了其應(yīng)有的法律效力,譬如,我們以上所述的兩種審查程序,無異于是給仲裁法憑空設(shè)置了兩個管轄其作為的婆婆,使得仲裁法在實施過程中不但效力降低,而且更增添了結(jié)案的難度,拖長了結(jié)案的時間,其實質(zhì)是造成了資源、人力與財力的無端消耗;同時,由于法院對仲裁的結(jié)果要做出兩次審查,這就造成審查結(jié)果有可能不盡相同,從而降低了司法威信、損害了法律的威嚴(yán)。
三、我國仲裁法的完善
仲裁法是為了方便解決糾紛,而設(shè)立的一種私權(quán)裁判的法律,其實質(zhì)是一種為私人所提供的服務(wù),當(dāng)事人雙方選擇仲裁完全是出于自愿,出于盡快而又便捷解決問題的考慮。在其具體完善上,我們還應(yīng)該注意以下幾點(diǎn):
第一,在仲裁的適用范圍方面的完善。目前,世界各國對仲裁的適用范圍大多作出了擴(kuò)展,我們以《國際商事仲裁示范法》為例,該“示范法”將一切契約性與非契約性的商事引起的糾紛,都?xì)w納在該“示范法”的適用范圍之內(nèi)。另外,我們從德國的仲裁法中也可以得到一些啟示,《1998年德國仲裁法》第1030條規(guī)定:“任何包含經(jīng)濟(jì)利益的爭議均可成為仲裁協(xié)議的標(biāo)的。德國的仲裁法無異于將仲裁的適用范圍,擴(kuò)大到商事以外的領(lǐng)域。德國的仲裁法給我們提供了一個很好的借鑒范例,我們有必要突破“商事”的限制,將我國仲裁法的適用范圍,擴(kuò)大到契約性與非契約性的一切糾紛中來,使其真正成為最便民的、解決糾紛的法器。
第二,在仲裁的成立要件方面的完善。我國的仲裁法要求當(dāng)事人雙方應(yīng)以書面的形式表達(dá)自己的意愿,并提交給仲裁庭,然而,這種書面的表達(dá)形式,卻限制了其他諸多的意愿表達(dá)形式,比如,電子郵件、錄音或口頭的意思表達(dá)等等。這種只限于書面的形式,使本來可以簡便解決糾紛的渠道,變得繁瑣、冗余,很多希望仲裁解決糾紛的當(dāng)事人,更是因為這種限制而放棄了仲裁途徑,所以我們針對這種弊端應(yīng)該給予完善,最大限度的放開這種意思表達(dá)的形式。只要是當(dāng)事人真實意思的表達(dá)就可以受理,只要是當(dāng)事人雙方都能認(rèn)可的意思表達(dá)就可以仲裁,這種做法才能真正的體現(xiàn)出仲裁法的服務(wù)優(yōu)勢與便捷的力度。
第三,在自裁管轄權(quán)方面的完善。目前,我國的仲裁庭的效力明顯讓位于法院,比如當(dāng)事人中有一方要求仲裁機(jī)構(gòu)解決糾紛,而另一方不同意仲裁機(jī)構(gòu)解決糾紛或質(zhì)疑仲裁機(jī)構(gòu)的效力,并選擇了請求人民法院來解決糾紛,那么,此時仲裁庭就要讓位于法院,使本可以方便快捷解決的問題,又流于法院的種種繁雜的程序與冗長的時間消耗之中。自裁管轄權(quán)原則就是仲裁庭有權(quán)對當(dāng)事人的異議作出裁定,而無需法院的中途介入,當(dāng)然在仲裁庭作出裁定之后,當(dāng)事人如再有異議可以向人民法院訴訟。該自裁管轄權(quán)突出的就是仲裁庭的獨(dú)立性。
第四,在仲裁程序方面的完善。繁文縟節(jié)只會徒增麻煩,仲裁法的優(yōu)勢就在于其高效、便捷的解決問題方式,所以,在仲裁程序方面我們有必要進(jìn)行刪減或弱化,比如,對證據(jù)的要求、對仲裁生效條件的規(guī)定等等,這些大可以放在次要位置,而把當(dāng)事人雙方解決問題的焦點(diǎn)放在重要位置上,通過當(dāng)事人雙方的真實意愿在互惠互讓的基礎(chǔ)上,本著合理、公正的方式進(jìn)行調(diào)解,這種以解決問題為中心在仲裁程序方面的完善,可以更有效的突出重點(diǎn),發(fā)揮出仲裁法最大的實際效能。
第五,在司法監(jiān)督方面的完善。普遍來說,世界各國仲裁機(jī)構(gòu)的裁決是不受司法機(jī)構(gòu)的審查的。當(dāng)事人選擇仲裁的初衷就是想便捷的解決問題,所以才選擇的仲裁機(jī)構(gòu),而仲裁機(jī)構(gòu)缺乏獨(dú)立『生的斷案效力,一旦裁決后又要受到法院的實質(zhì)審查,這無異于將仲裁機(jī)構(gòu)虛化與弱化,使仲裁機(jī)構(gòu)與仲裁法失去了實際的意義。同時,對仲裁結(jié)果的審查也徒增了仲裁裁決的不確定性,有悖于仲裁法高效、快捷解決問題的宗旨,而且在實施中還容易被惡意當(dāng)事人作為拖延時間的藉口,因此,仲裁法在完善的過程中,還應(yīng)加強(qiáng)其獨(dú)立的不需要法院進(jìn)行確認(rèn)的效力,只要糾紛雙方認(rèn)可,通過仲裁機(jī)構(gòu)調(diào)解糾紛雙方簽字確認(rèn)后,即可產(chǎn)生與法院判決同樣的效力。這種效力的提升與獨(dú)立,是完善我國仲裁法的至關(guān)重要的一點(diǎn)。即可便捷、快速的解決問題,又可以擁有與法院判決同樣的效力,試想這樣的仲裁法,又怎能不受歡迎呢?只有這樣的仲裁法才能在我國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)與生產(chǎn)生活中,產(chǎn)生強(qiáng)大的影響與巨大推動的作用。
另外,我國的仲裁法還應(yīng)該盡快的與國際接軌,這樣不但利于我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,而且還利于我國法律的威嚴(yán)與對外形象的樹立。同時,對仲裁結(jié)果的司法審查,也應(yīng)該實施內(nèi)外一樣的監(jiān)督,對國內(nèi)的仲裁結(jié)果一樣對待、對涉外的仲裁結(jié)果還是一樣的對待。
四、結(jié)語
仲裁法的存在為我國的商事糾紛,尋找到了一條快捷解決問題的途徑,如果我們能很好的將其完善,使其發(fā)揮出更多、更大的效能,一定可以為我國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作起到推波助瀾的作用。