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      論商標(biāo)評審程序中“一事不再理”原則的適用

      2018-02-07 06:00:13周麗婷
      知識產(chǎn)權(quán) 2018年6期
      關(guān)鍵詞:訴爭一事商標(biāo)法

      周麗婷

      “一事不再理”是一項古老的訴訟原則,它起源于羅馬法,并延續(xù)至今。如今,“一事不再理”不僅是一項訴訟原則①我國《民事訴訟法》中沒有明確規(guī)定“一事不再理”原則,但一般認(rèn)為《民事訴訟法》第124條第(五)項是“一事不再理”原則的體現(xiàn)。該條規(guī)定:對判決、裁定、調(diào)解書已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件,當(dāng)事人又起訴的,告知原告申請再審,但人民法院準(zhǔn)許撤訴的裁定除外。再如《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國行政訴訟法〉的解釋》(法釋[2018]1號)第60條第1款規(guī)定:人民法院裁定準(zhǔn)許原告撤訴后,原告以同一事實和理由重新起訴的,人民法院不予立案。該解釋第69條規(guī)定:有下列情形之一,已經(jīng)立案的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴:……(六)重復(fù)起訴的;(七)撤回起訴后無正當(dāng)理由再行起訴的;(九)訴訟標(biāo)的已為生效裁判或者調(diào)解書所羈束的。從上述條款可以看出,民事訴訟中和行政訴訟中的“一事不再理”范圍是有差異的。,在仲裁程序②《仲裁法》第9條第1款規(guī)定:仲裁實行一裁終局的制度。裁決作出后,當(dāng)事人就同一糾紛再申請仲裁或者向人民法院起訴的,仲裁委員會或者人民法院不予受理。、行政裁決程序③本文即是探討“一事不再理”原則在行政裁決程序中的適用問題。中也廣泛適用。一般認(rèn)為,“一事不再理”包括兩個層面的內(nèi)容,一是指判決的既判力,即判決確定后不得就同一案件再次起訴;二是指訴訟系屬的效力,即訴訟一經(jīng)提起不得就同一案件重復(fù)起訴。上述含義是從訴訟原則的角度對“一事不再理”的界定,討論的是判決的既判力和訴訟系屬問題。本文探討的是作為一項商標(biāo)評審規(guī)則的“一事不再理”,討論的是商標(biāo)評審裁決確定后,不得就同一事由再次提出商標(biāo)評審的問題。

      2001年《商標(biāo)法》第42條規(guī)定:對核準(zhǔn)注冊前已經(jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標(biāo),不得再以相同的事實和理由申請裁定。2002年《商標(biāo)法實施條例》第35條規(guī)定:申請人撤回商標(biāo)評審申請的,不得以相同的事實和理由再次提出評審申請;商標(biāo)評審委員會對商標(biāo)評審申請已經(jīng)作出裁定或者決定的,任何人不得以相同的事實和理由再次提出評審申請。上述規(guī)定構(gòu)成了2001年《商標(biāo)法》施行期間,商標(biāo)評審程序中的“一事不再理”規(guī)則。2014年《商標(biāo)法》對商標(biāo)注冊異議制度作了大幅簡化和調(diào)整,規(guī)定商標(biāo)局對異議進行審查后直接作出是否準(zhǔn)予注冊的決定,對商標(biāo)局認(rèn)定異議不成立、準(zhǔn)予注冊的,異議人不能申請復(fù)審,而是通過后續(xù)無效宣告程序再行救濟。商標(biāo)局作出不予注冊決定,被異議人可以向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審,商標(biāo)評審委員會經(jīng)審查予以核準(zhǔn)注冊的,異議人不能提起訴訟,只能通過后續(xù)無效宣告程序再行救濟。與此同時,2014年《商標(biāo)法》刪除了2001年《商標(biāo)法》第42條的內(nèi)容,商標(biāo)法中已沒有與“一事不再理”有關(guān)的規(guī)定,僅在2014年《商標(biāo)法實施條例》第62條中對此予以體現(xiàn)。④此外,根據(jù)2014年《商標(biāo)法實施條例》第26條第(四)項的規(guī)定:同一異議人以相同的理由、事實和法律依據(jù)針對同一商標(biāo)再次提出異議申請的,商標(biāo)局不予受理。此系商標(biāo)異議程序中的“一事不再理”問題,不在本文討論的范圍之內(nèi),且該類糾紛極少起訴至法院。2014年《商標(biāo)法實施條例》第62條在完整保留2002年《商標(biāo)法實施條例》第35條內(nèi)容的基礎(chǔ)上,增加但書規(guī)定,即“但是,經(jīng)不予注冊復(fù)審程序予以核準(zhǔn)注冊后向商標(biāo)評審委員會提起宣告注冊商標(biāo)無效的除外”。這說明2014年《商標(biāo)法》刪除2001年《商標(biāo)法》第42條的內(nèi)容,限縮“一事不再理”的適用范圍,正是出于商標(biāo)注冊異議制度簡化之原因,旨在加快商標(biāo)授權(quán)速度的同時,為異議人留足救濟渠道,并避免上述情形下造成行政終局的結(jié)果。

      “一事不再理”原則應(yīng)當(dāng)如何適用、把握何種標(biāo)準(zhǔn),一直是商標(biāo)評審案件中存在爭議的問題,伴隨《商標(biāo)法》的修訂和“一事不再理”范圍的變化,老問題之上又產(chǎn)生了新問題,本文針對幾個新老問題進行分析。

      一、“一事不再理”是實體問題還是程序問題,應(yīng)如何適用新舊《商標(biāo)法》

      由于“一事不再理”的范圍,在2014年《商標(biāo)法》中發(fā)生了變化,按照程序從新、實體從舊的法律適用規(guī)則,如果將“一事不再理”視為程序問題,則應(yīng)適用2014年《商標(biāo)法》;如果將其視為實體問題,則應(yīng)適用2001年《商標(biāo)法》。實踐中,關(guān)于此問題的爭議主要出現(xiàn)在以下情境中:在2001年《商標(biāo)法》施行期間,異議人曾針對該商標(biāo)提出異議申請,商標(biāo)局裁定異議不成立,異議人雖可依據(jù)2001年《商標(biāo)法》提出復(fù)審申請,但其未啟動復(fù)審程序,故該商標(biāo)未經(jīng)商標(biāo)評審委員會審理裁決即核準(zhǔn)注冊,則該異議人還能否在2014年《商標(biāo)法》施行后,以相同的事實和理由針對該商標(biāo)提出無效宣告請求。實踐中對于該問題出現(xiàn)了針鋒相對的不同觀點。

      在“雙虎”商標(biāo)案中,一審判決認(rèn)為,“一事不再理”屬于對當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生重大影響的實體問題,對此問題的判斷應(yīng)適用2001年商標(biāo)法。雙虎公司在對訴爭商標(biāo)提出的關(guān)于《商標(biāo)法》第13條的異議申請被商標(biāo)局駁回后,沒有選擇提出異議復(fù)審,應(yīng)當(dāng)視為其認(rèn)可了商標(biāo)局關(guān)于訴爭商標(biāo)的注冊申請未違反《商標(biāo)法》第13條的審查結(jié)論,其無權(quán)再次針對訴爭商標(biāo)提出關(guān)于《商標(biāo)法》第13條的無效宣告請求。如準(zhǔn)許雙虎公司在訴爭商標(biāo)核準(zhǔn)注冊并使用5年后再次針對訴爭商標(biāo)提出關(guān)于《商標(biāo)法》第13條的無效宣告請求,對訴爭商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人亦有所不公。⑤參見北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2016)京73行初3089號行政判決書。二審判決則認(rèn)為,“一事不再理”屬于程序問題,該案不應(yīng)適用2001年《商標(biāo)法》第42條的規(guī)定。對于訴爭商標(biāo)未經(jīng)過商標(biāo)評審委員會審理的,不構(gòu)成“一事不再理”所指情形。⑥參見北京市高級人民法院(2017)京行終3050號行政判決書。

      在“王麻子”商標(biāo)案中,一審判決沒有直接認(rèn)定“一事不再理”是程序問題還是實體問題,而是從價值判斷的角度指出,在新舊法的銜接階段,既不能因為法律的修訂使當(dāng)事人喪失救濟途徑,也不能使當(dāng)事人獲得額外的救濟。櫟昌王麻子公司在該次無效宣告請求程序中所援引的引證商標(biāo)并未超出其在之前異議程序中所主張的范圍,因此其關(guān)于訴爭商標(biāo)注冊違反2001年《商標(biāo)法》第28條規(guī)定的相關(guān)主張構(gòu)成“一事不再理”的情形。⑦參見北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2015)京知行初字第6551號行政判決書。二審判決則認(rèn)為,鑒于“一事不再理”屬于程序問題,該案應(yīng)當(dāng)適用2014年《商標(biāo)法》的規(guī)定。2014年《商標(biāo)法實施條例》第62條僅規(guī)定經(jīng)商標(biāo)評審委員會審理的訴爭商標(biāo),除對經(jīng)不予注冊復(fù)審程序予以核準(zhǔn)注冊商標(biāo)提起無效宣告請求以外,其他事由應(yīng)遵守一事不再理原則。雖然櫟昌王麻子公司曾就該案訴爭商標(biāo)提出異議,商標(biāo)局就該異議進行了審理并作出異議裁定,但商標(biāo)評審委員會并未就該裁定進行復(fù)審并作出裁定。因此,該案不違反“一事不再理”的規(guī)定。⑧參見北京市高級人民法院(2017)京行終1835號行政判決書。

      如前所述,“一事不再理”原則包括判決的既判力與訴訟系屬的效力兩個層面的內(nèi)容。關(guān)于訴訟系屬的效力所延及的禁止就未決訴訟重復(fù)起訴,明顯屬于程序事項的范圍,而關(guān)于判決的既判力所延及的禁止就已決訴訟重復(fù)起訴,雖然其確實涉及當(dāng)事人的重大權(quán)利義務(wù),但正如三月章教授所言,“裁判效力的問題是程序法中最核心的問題”。⑨三月章:《民事訴訟法》,弘文堂1986年版,第2頁。轉(zhuǎn)引自張衛(wèi)平:《既判力相對性原則:根據(jù)、例外與制度化》,載《法學(xué)研究》2015年第1期。故其亦應(yīng)屬于程序問題。

      但是,商標(biāo)評審程序中所架構(gòu)的“一事不再理”規(guī)則與訴訟程序中的有明顯不同,有其自身的特點。

      商標(biāo)評審程序由駁回復(fù)審程序、不予注冊復(fù)審程序(舊法下稱異議復(fù)審程序)和無效宣告程序(舊法下稱爭議程序)等構(gòu)成,應(yīng)該說從法律設(shè)置的規(guī)則來看,沒有絕對禁止跨程序適用“一事不再理”規(guī)則。如根據(jù)2001年《商標(biāo)法》第42條的規(guī)定,可以跨異議程序和爭議程序,或者跨異議復(fù)審程序和爭議程序適用“一事不再理”原則。2014年《商標(biāo)法實施條例》第62條的規(guī)定明確了不允許跨不予注冊復(fù)審程序和無效宣告程序適用“一事不再理”原則,但能否跨駁回復(fù)審程序和不予注冊復(fù)審程序、跨駁回復(fù)審程序和無效宣告程序適用“一事不再理”原則,則沒有規(guī)定。從文義解釋的角度看,應(yīng)該是不禁止的。最高人民法院在《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第29條第2款⑩《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第29條第2款規(guī)定:在商標(biāo)駁回復(fù)審程序中,商標(biāo)評審委員會以申請商標(biāo)與引證商標(biāo)不構(gòu)成使用在同一種或者類似商品上的相同或者近似商標(biāo)為由準(zhǔn)予申請商標(biāo)初步審定公告后,以下情形不視為“以相同的事實和理由”再次提出評審申請:(一)引證商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人依據(jù)該引證商標(biāo)提出異議,國務(wù)院工商行政管理部門商標(biāo)局予以支持,被異議商標(biāo)申請人申請復(fù)審的;(二)引證商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人在申請商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊后依據(jù)該引證商標(biāo)申請宣告其無效的。中規(guī)定,對于駁回復(fù)審程序中已經(jīng)評價過的特定引證商標(biāo)與訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成同一種或類似商品上的相同或近似商標(biāo),在異議復(fù)審和無效宣告程序中仍可以援引該特定引證商標(biāo)提出主張。但對于駁回復(fù)審程序中已經(jīng)評價過的第10條、第11條等絕對理由,是否任何人不得以相同的事實和理由提出異議和無效宣告申請,從法條的文義來理解應(yīng)該是肯定的。當(dāng)然,如果異議和無效宣告申請伴隨著新的事實,是不構(gòu)成“一事不再理”情形的。

      之所以要考慮不同評審程序中“一事不再理”的問題,是由于不同的評審程序功能有所不同,即便事實和理由存在較大共性,考慮的因素和評審結(jié)論亦可能有所差異。比如雖然針對的是同一枚引證商標(biāo),但駁回復(fù)審程序中一般僅從商標(biāo)標(biāo)志本身和指定使用商品的自然屬性去判斷,對引證商標(biāo)之上凝結(jié)的市場聲譽和知名度,對訴爭商標(biāo)申請人可能存在的“搭便車”之故意和行為,裁判機關(guān)通常無從知曉,需要依賴于請求人的舉證,而上述因素均可能影響類似商品、近似商標(biāo)和混淆誤認(rèn)的判斷,故上述情形被排除在“一事不再理”原則范圍之外。因此,商標(biāo)評審程序中的“一事不再理”原則不僅要從一般意義上進行考量,還要考慮各評審程序的異同和銜接,僅從訴訟法的角度理解和推導(dǎo)商標(biāo)評審程序中的“一事不再理”原則未必是周全的方法。

      拋開“一事不再理”原則是程序問題還是實體問題的爭議,上述判決清晰反映了兩種價值取向。一種是,當(dāng)請求人在行為之時的法律之下,對行為后果和法律秩序有明確預(yù)期時,不能因為法律的修訂獲得額外的救濟。其背后的邏輯是,多給請求人一次啟動程序的機會,對于商標(biāo)權(quán)人而言,不僅意味著時間、精力和財力的付出,還可能意味著商業(yè)機會的喪失和商業(yè)投入的受損;對于公共資源而言,消耗了行政資源和訴訟資源,增加了社會成本,并使相對穩(wěn)定的法律秩序再次震蕩。另一種是,如果法律的修訂使得請求人可以額外獲得救濟機會,這是制度紅利,應(yīng)當(dāng)保障,因此造成的權(quán)利人的利益損失以及社會成本的增加、法律秩序的震蕩,屬于制度的價值選擇。

      對此問題的判斷有一定參考意義的是最高人民法院在“采樂CAILE”商標(biāo)案中的觀點。該案中,強生公司在1993年《商標(biāo)法》施行期間曾針對訴爭商標(biāo)兩次提出評審申請,商標(biāo)評審委員會兩次作出終局裁定,維持訴爭商標(biāo)注冊。2001年《商標(biāo)法》施行后,強生公司再次依據(jù)修改后的商標(biāo)法提出撤銷申請。最高人民法院認(rèn)為,修改前的商標(biāo)法對商標(biāo)評審采取行政終局制度,對于法律修改前已經(jīng)行政終局的爭議事項,不能再以修改后的法律有新規(guī)定為由,重新啟動程序,否則,會沖擊已經(jīng)形成的法律秩序,打亂在當(dāng)事人之間已經(jīng)依法形成的利益格局,有損生效裁定的權(quán)威性和公信力。該案中,強生公司以相同的理由再次提出訴爭商標(biāo)撤銷申請,已構(gòu)成“一事不再理”情形。?參見最高人民法院(2008)行提字第2號行政判決書。

      雖然“采樂CAILE”案涉及的是當(dāng)行政終局變?yōu)樗痉ńK局后“一事不再理”原則的適用問題,本文所討論的是當(dāng)2014年《商標(biāo)法》相較2001年《商標(biāo)法》在“一事不再理”原則的范圍上發(fā)生變化后,如何適用該規(guī)則的問題,二者影響的范圍和力度不同,但有一點是相同的,即在原有法律之下,當(dāng)事人之間的法律關(guān)系已經(jīng)處于相對穩(wěn)定狀態(tài),當(dāng)事人對其行為的后果有明確預(yù)期,這個預(yù)期中不包括法律的修訂可能形成的額外救濟機會。

      綜合考慮2014年《商標(biāo)法》調(diào)整“一事不再理”原則適用范圍的立法背景和目的、請求人和商標(biāo)權(quán)人的利益平衡、商標(biāo)注冊秩序的相對穩(wěn)定、當(dāng)事人信賴?yán)娴谋Wo和社會公共資源的節(jié)約等因素,本文更贊同“雙虎”案和“王麻子”案的一審觀點,即:在2001年《商標(biāo)法》施行期間,曾針對核準(zhǔn)注冊前的商標(biāo)提出異議申請,商標(biāo)局裁定異議不成立,異議人放棄復(fù)審程序的,則不得在2014年《商標(biāo)法》施行后,以相同的事實和理由針對核準(zhǔn)注冊后的該商標(biāo)提出無效宣告請求。

      二、證據(jù)上的差異是否構(gòu)成“不同事實”

      識別前案與后案是否構(gòu)成“一事”,是“一事不再理”原則適用中的核心問題。在商標(biāo)評審案件及行政訴訟中,爭議最多的是證據(jù)上的差異是否足以構(gòu)成“不同事實”,從而不違反“一事不再理”原則的規(guī)定。

      (一)司法實踐中的幾種不同觀點

      1.僅有證據(jù)上的差異不構(gòu)成“不同事實”

      如在“雙虎”商標(biāo)案中,一審判決認(rèn)為,雙虎公司作為引證商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人,其對證明引證商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請日前的知名度的證據(jù)應(yīng)當(dāng)是熟知的,不應(yīng)存在新發(fā)生或新發(fā)現(xiàn)的證據(jù),其如果明知或應(yīng)知引證商標(biāo)在該案訴爭商標(biāo)申請日前知名度的證據(jù),但在在先異議案件中沒有提交且放棄提出復(fù)審,理應(yīng)由其自行承擔(dān)不利的后果。只要雙虎公司在該案和在先異議案件中所提理由的法律條款相同,且使用的引證商標(biāo)相同,即可認(rèn)定兩案具有相同的事實及理由,即便當(dāng)事人在兩案中所提交的證據(jù)有所不同,或者針對上述條款所具體闡述的理由有所不同,亦不影響這一認(rèn)定。否則,將會意味著申請人只要補充一份新證據(jù),或?qū)Ψ蓷l款提出任何一點不同理解,都會重新啟動一次審查程序,這將使得2001年《商標(biāo)法》第42條形同虛設(shè)。?參見北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2016)京73行初3089號行政判決書。

      2.“新證據(jù)”構(gòu)成“不同事實”

      如在“寶a8馬”商標(biāo)案中,再審裁定指出,對于已有生效裁決的商標(biāo)評審案件來說,并非只要新的程序與前一程序提交的證據(jù)不同,就可以認(rèn)定構(gòu)成“新的事實”。新的事實應(yīng)該是以新證據(jù)證明的事實。所謂“新證據(jù)”?“新證據(jù)”是指原行政裁決之后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù),或者是在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規(guī)定的期限內(nèi)不能提供的證據(jù)。應(yīng)該是在原行政裁決之后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù),或者確實是在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規(guī)定的期限內(nèi)不能提供的證據(jù)。如果將本可以在以前的行政程序中提交的證據(jù)作為“新證據(jù)”接受,就會使法律對啟動行政程序事由的限制形同虛設(shè),不利于形成穩(wěn)定的法律秩序。?參見最高人民法院(2014)知行字第46號行政裁定書。該觀點與最高法院在“采樂CAILE”案中的觀點是一致的。

      3.足以推翻原行政裁決結(jié)論的證據(jù)構(gòu)成“不同事實”

      如在“娜爾思NAERSI及圖”商標(biāo)案中,二審判決認(rèn)為,對于屬于原裁定之后新產(chǎn)生的、新發(fā)現(xiàn)的證據(jù),或?qū)嵸|(zhì)影響被訴裁定結(jié)論的證據(jù)應(yīng)予以考慮,不構(gòu)成一事不再理。該案中,贏家公司在商標(biāo)評審階段提交的證據(jù),除少數(shù)證據(jù)外,其余大部分證據(jù)系在先異議復(fù)審案件中未向商標(biāo)評審委員會提交的證據(jù)。其中中國服裝協(xié)會、廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會、深圳市服裝行業(yè)協(xié)會出具的證明,娜爾思品牌曾被評定為深圳老字號的證據(jù),以及引證商標(biāo)曾被認(rèn)定為馳名商標(biāo)等證據(jù),系在先異議復(fù)審裁定作出之后產(chǎn)生的新證據(jù),該證據(jù)對該案實體性結(jié)論的判斷會產(chǎn)生實質(zhì)性影響,因此,商標(biāo)評審委員會基于新的事實所作出的被訴裁定,未違反“一事不再理”的規(guī)定。?參見北京市高級人民法院(2016)京行終3996號行政判決書。

      4.證據(jù)上的差異構(gòu)成“不同事實”

      如在“長廉changlian及圖”商標(biāo)案中,再審裁定認(rèn)為,長康公司在商標(biāo)異議程序和爭議程序中均提出了訴爭商標(biāo)違反《商標(biāo)法》第28條規(guī)定的理由,商標(biāo)局及商標(biāo)評審委員會亦均對上述條款進行了審理,故被訴裁定是否違反“一事不再理”原則的核心問題是,相較于前案裁定而言,被訴裁定的作出是否基于新的事實。商標(biāo)評審委員會在被訴裁定中明確提到了引證商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的事實,以及相關(guān)民事判決認(rèn)定訴爭商標(biāo)在實際使用過程中易造成消費者混淆誤認(rèn)等事實,并在認(rèn)定引證商標(biāo)具有一定知名度的情況下,作出了不同于前案裁定的結(jié)論。被訴裁定認(rèn)定的相關(guān)事實,是長康公司在本次商標(biāo)評審程序中新提供的證據(jù)所證明的事實。據(jù)此,商標(biāo)評審委員會基于新的事實受理該案爭議申請,未違反《商標(biāo)法》第42條的規(guī)定。?參見最高人民法院(2014)知行字第60號行政裁定書。關(guān)于該判決所持的觀點,是筆者根據(jù)行政裁定書有記載的內(nèi)容歸納的,根據(jù)筆者的裁判經(jīng)驗,由于該案的裁判結(jié)果是支持了后審行政裁決,故不排除該案裁判者亦持觀點三的可能,即只有新證據(jù)或者足以推翻原行政裁決結(jié)論的證據(jù),才認(rèn)定構(gòu)成“不同事實”。

      (二)最高人民法院的司法規(guī)定

      最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第29條第1款規(guī)定,“當(dāng)事人依據(jù)在原行政行為之后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù),或者在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規(guī)定的期限內(nèi)不能提供的證據(jù),或者新的法律依據(jù)提出的評審申請,不屬于以‘相同的事實和理由’再次提出評審申請”。其意為,不屬于上述類型的證據(jù),則構(gòu)成“一事不再理”的情形。該規(guī)定與“采樂CAILE”案、“寶a8馬”案的觀點是一致的。該規(guī)定中,“原行政程序中因客觀原因無法取得的證據(jù)”內(nèi)涵是清楚的,而“在規(guī)定的期限內(nèi)不能提供的證據(jù)”語義有模糊之處,此種情形有無“因客觀原因”的修飾條件,是僅指因客觀原因?qū)е略谝?guī)定的期限內(nèi)不能提供,還是包括因主觀上證據(jù)收集能力等原因,導(dǎo)致在規(guī)定的期限內(nèi)未能提供,存在一定歧義?!霸姓袨橹笮掳l(fā)現(xiàn)的證據(jù)”從語義上看,不僅包括原行政行為之后新產(chǎn)生的證據(jù),還包括原行政行為之前已經(jīng)產(chǎn)生但原行政行為之后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù)?!靶掳l(fā)現(xiàn)”是否需要證明、如何判斷,對于請求人之前“未發(fā)現(xiàn)”,是否需要無明顯過錯,這些亦不明確,司法實踐中掌握的標(biāo)準(zhǔn)不盡相同。

      (三)利益平衡原則下對各因素的綜合考量

      本文認(rèn)為,在商標(biāo)評審案件中,關(guān)于證據(jù)上的差異能否構(gòu)成“不同事實”,對這一問題的把握關(guān)鍵在于如何在實質(zhì)正義與程序正義之間,在公平與效率之間,找到一個比較好的平衡點。如果僅考慮或過多考慮實質(zhì)正義和實質(zhì)公平,只要證據(jù)上的差異能夠推翻原行政裁決結(jié)論,就認(rèn)定屬于“不同事實”,不構(gòu)成一事不再理,則當(dāng)事人之間的法律關(guān)系將長期處于不穩(wěn)定狀態(tài),當(dāng)事人的信賴?yán)鎸o法得到保護,行政裁決和司法裁判的效力和權(quán)威將會大打折扣;如果過多考慮程序正義和執(zhí)法效率,無視新事實的形成,則可能導(dǎo)致個案裁判結(jié)果有違公平公正,難以被接受,也會影響行政裁決和司法裁判定分止?fàn)幮в玫陌l(fā)揮。

      有觀點認(rèn)為,《民事訴訟法》第200條規(guī)定,“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:(一)有新的證據(jù),足以推翻原判決、裁定的”。同理推知,有新的證據(jù)足以推翻原行政裁決結(jié)論的,亦不應(yīng)受“一事不再理”的約束。本文認(rèn)為,且不論《民事訴訟法》第200條中的“新的證據(jù)”的內(nèi)涵是何,該條款是對再審程序的規(guī)定,與“一事不再理”涉及的重新啟動新的程序根本不同。與“一事不再理”的例外有關(guān)的是最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第248條的規(guī)定,“裁判發(fā)生法律效力后,發(fā)生新的事實,當(dāng)事人再次提起訴訟的,人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理”。但根據(jù)有關(guān)權(quán)威解釋,“新的事實為生效裁判發(fā)生法律效力后發(fā)生的事實,而不是原生效裁判未查明或涉及的事實,亦不是當(dāng)事人在原審中未提出的事實。應(yīng)當(dāng)指出的是,原審結(jié)束前就已經(jīng)存在的事實,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)主張而未主張的事實,也不屬于新的事實”。?參見沈德詠主編、最高人民法院修改后民事訴訟法貫徹實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組編著:《最高人民法院民事訴訟法司法解釋理解與適用(上)》,人民法院出版社2015年版,第637頁。因此,一般情況下,依據(jù)原審結(jié)束前已經(jīng)存在的證據(jù)是不得再次提起訴訟的。

      關(guān)于何種證據(jù)可以構(gòu)成商標(biāo)評審案件中的“不同事實”,本文認(rèn)為,考慮到千變?nèi)f化的實踐情況,除原行政行為之后新產(chǎn)生的證據(jù)、原行政程序中因客觀原因無法取得的證據(jù)、原行政程序中因客觀原因在規(guī)定的期限內(nèi)不能提供的證據(jù),且在后續(xù)行政訴訟程序中亦無法提交的之外,可以在綜合考慮證據(jù)遠(yuǎn)近、原行政程序中未提交證據(jù)有無過錯、原行政裁決結(jié)論是否導(dǎo)致雙方當(dāng)事人利益顯著失衡等因素的基礎(chǔ)上,識別判斷當(dāng)事人新提交證據(jù)是否具有合理理由,進而判斷應(yīng)否受“一事不再理”原則約束。

      比如上述案件中,“雙虎”案、“寶a8馬”案涉及2001年《商標(biāo)法》第13條的判斷,“娜爾思NAERSI及圖”案、“長廉changlian及圖”案涉及2001年《商標(biāo)法》第28條的判斷,請求人對其在先商標(biāo)、在先商號的使用情況理應(yīng)是知曉的,也有能力充分舉證。因此,對于與自身權(quán)利標(biāo)識知名度相關(guān)的證據(jù)材料,一般情況下不宜認(rèn)定屬于新證據(jù)。相對于與自身權(quán)利標(biāo)識知名度有關(guān)的事實,與訴爭商標(biāo)申請人的行為或主觀狀態(tài)有關(guān)的事實,是距離請求人遠(yuǎn)一些的事實。對于這些事實,如果請求人在原行政程序中確有合理理由未能發(fā)現(xiàn),未提交相關(guān)證據(jù)無明顯過錯,則可以予以考量。

      三、實踐中與“相同的事實和理由”判斷有關(guān)的其他問題

      (一)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的變化、類似商品判斷標(biāo)準(zhǔn)的變化是否構(gòu)成新事實或新理由? 在“三劍客”商標(biāo)案中,一審法院認(rèn)為,“三劍客公司在無效階段以引證商標(biāo)一再次作為引證商標(biāo)的原因是基于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》發(fā)生了變化,異議階段時的區(qū)分表未有3202類似群和2907類似群中部分商品類似以及部分商品可交叉檢索的規(guī)定,無效階段時的區(qū)分表則已經(jīng)有了3202類似群與2907類似群中部分商品類似以及對部分商品可以交叉檢索的規(guī)定,三劍客公司基于不同的理由就同一引證商標(biāo)再次提起無效,不屬于2001年《商標(biāo)法》第42條規(guī)定的相同的事實和理由”。參見北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2015)京知行初字第3591號行政判決書。

      本文認(rèn)為,一方面,《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》(以下簡稱《區(qū)分表》)并不是判斷類似商品或服務(wù)的唯一標(biāo)準(zhǔn),《區(qū)分表》的變化并不一定導(dǎo)致具體案件中類似商品判斷結(jié)果的變化,并且《區(qū)分表》的調(diào)整變化是常態(tài)的,僅因《區(qū)分表》的變化,即認(rèn)定構(gòu)成新的事實或理由,可能造成新一輪評審程序輕易被啟動,不利于形成穩(wěn)定的法律秩序;另一方面,判斷訴爭商標(biāo)注冊是否合法,考察的是該商標(biāo)是否違反其申請注冊和核準(zhǔn)之時的法律,在商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后相關(guān)法律、法規(guī)或裁判標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生調(diào)整的,原則上不能溯及既往。因此,通常情況下,商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后,類似商品判斷標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的,一般不能僅以此為由再次請求評審。但不排除一種極端情況,即異議審查后、商標(biāo)核準(zhǔn)注冊之前,類似商品判斷標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了明顯變化,并對原裁決結(jié)論有實質(zhì)影響,不予考慮將會導(dǎo)致當(dāng)事人合法權(quán)益明顯受損、雙方利益失衡,則可以認(rèn)定屬于新的事實或理由,給予請求人再一次救濟機會。

      (二)注冊號不同但商標(biāo)的主要識別部分和核定使用商品基本一致的不同引證商標(biāo),是否構(gòu)成不同事實或理由? 在“可比克kebike”商標(biāo)案中,引證商標(biāo)一、二、三、四的主要識別部分相同,均為“可比克copico”。引證商標(biāo)一、三核定使用在第29類油炸土豆片等商品上,引證商標(biāo)二、四核定使用在第30類膨化土豆片等商品上。一審法院認(rèn)定,“達利公司于2004年8月16日就訴爭商標(biāo)向商標(biāo)局提出異議申請時所引證的商標(biāo)只有引證商標(biāo)二,第9449號裁定亦僅就訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)二是否構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)進行了認(rèn)定。因此,該案中達利公司以訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一、三、四構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)為由申請訴爭商標(biāo)無效,并未違反‘一事不再理’原則”。參見北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2016)京73行初581號行政判決書。

      實踐中大量存在注冊號雖不同但商標(biāo)的主要識別部分和核定使用商品基本一致的商標(biāo),它們或者是出于商業(yè)經(jīng)營的實際需要,或者是出于防御注冊的目的,或者是為規(guī)避三年不使用撤銷的法律風(fēng)險等。雖然理論上它們是不同商標(biāo),但事實上它們的識別和區(qū)分功能是相同的,應(yīng)該說在裁判標(biāo)準(zhǔn)一致的情況下,前后案援引此種不同的商標(biāo),裁決結(jié)論理應(yīng)相同。實踐中出現(xiàn)裁決結(jié)論不同的情況,多是裁判標(biāo)準(zhǔn)不一致或裁判標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化之原因,正是由于裁決結(jié)論不同,所以會被認(rèn)定不屬于“一事不再理”。本文認(rèn)為,如前所述,足以推翻原行政裁決結(jié)論不應(yīng)當(dāng)然成為“不同事實和理由”的依據(jù),還應(yīng)當(dāng)考慮裁判的穩(wěn)定性和法律秩序的穩(wěn)定性等多重因素。由于主要識別部分和核定使用商品基本一致的不同注冊商標(biāo),其內(nèi)涵的事實基礎(chǔ)是一致的,因此將其視為“相同的事實和理由”更為恰當(dāng)。

      (三)事實依據(jù)基本相同,援引法律條款不同的,是否構(gòu)成新理由

      實踐中,該問題主要出現(xiàn)在與違反誠實信用原則有關(guān)的條款上,其他條款一般不會出現(xiàn)這種情況。如在韓文武與商標(biāo)評審委員會、維密公司商標(biāo)爭議行政糾紛案中,再審裁定認(rèn)為,維密公司在訴爭商標(biāo)異議程序中雖然提到韓文武注冊了大量知名商標(biāo),但其依據(jù)的理由是2001年《商標(biāo)法》第31條后半段和第10條第1款第(八)項,并未據(jù)此主張韓文武注冊訴爭商標(biāo)的行為構(gòu)成《商標(biāo)法》第41條第1款規(guī)定的“以欺騙或者其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形,因此一審判決未違反一事不再理原則。?參見北京市高級人民法院(2017)京行申269號行政裁定書。

      再如在“Findeva”商標(biāo)案中,二審判決認(rèn)為,菲迪瓦公司在該案的無效宣告申請中提出了2014年《商標(biāo)法》第7條第1款的法律依據(jù),該條款雖然在針對訴爭商標(biāo)的異議復(fù)審申請中未提出,但菲迪瓦公司在異議復(fù)審申請時已經(jīng)根據(jù)《民法通則》第4條的誠實信用原則提出異議申請,故菲迪瓦公司未提出新的法律依據(jù)。?參見北京市高級人民法院(2017)京行終4602號行政判決書。

      在商標(biāo)審查和司法實踐中,《商標(biāo)法》第10條第1款第(七)項、第10條第1款第(八)項和第44條第1款等條款在不同情境下、不同時期內(nèi)發(fā)揮了制止違反誠實信用原則的商標(biāo)注冊行為的功能,法律適用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生過震蕩和變遷,至今仍在進一步調(diào)整和優(yōu)化之中??紤]到這種法律適用的現(xiàn)狀、違反誠實信用原則的相關(guān)條款屬于絕對事由以及撤銷主體和撤銷期限不受限制等特征,允許請求人在事實依據(jù)基本相同的情況下援引不同的法律條款再次提出評審請求,是合理的。

      此外,2014年《商標(biāo)法實施條例》第26條第(四)項規(guī)定,同一異議人以相同的理由、事實和法律依據(jù)針對同一商標(biāo)再次提出異議申請的,商標(biāo)局不予受理。2014年《商標(biāo)法實施條例》第62條規(guī)定,商標(biāo)評審委員會對商標(biāo)評審申請已經(jīng)作出裁定或者決定的,任何人不得以相同的事實和理由再次提出評審申請。根據(jù)一個法律文本下同一術(shù)語的內(nèi)涵理應(yīng)相同的原則,該第62條中的“理由”應(yīng)當(dāng)不包括“法律依據(jù)”,故法律依據(jù)不同理應(yīng)不屬于商標(biāo)評審案件中的“一事”。最高人民法院在《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第29條第1款中也規(guī)定,當(dāng)事人依據(jù)新的法律依據(jù)提出的評審申請,不屬于以“相同的事實和理由”再次提出評審申請。

      結(jié) 語

      商標(biāo)評審及后續(xù)行政訴訟解決的是商標(biāo)權(quán)的效力問題,其中多數(shù)案件類型涉及平等主體之間權(quán)利爭端的處理,但從程序架構(gòu)來說,其屬于行政裁決和行政訴訟,因此其兼具了民事訴訟和行政訴訟的特點。而民事訴訟和行政訴訟由于價值取向的差異,本身在“一事不再理”原則的范圍上就有所不同,這就造成商標(biāo)評審案件中“一事不再理”原則的適用格外復(fù)雜,涉及法律秩序的穩(wěn)定性、信賴?yán)姹Wo、裁判的權(quán)威與公正、程序經(jīng)濟和公共資源節(jié)約等多方面的價值判斷和價值選擇,故商標(biāo)評審和司法實踐出現(xiàn)各種爭議是難免的。雖然如此,仍有必要研究和制定相對一致的規(guī)則,避免法律適用的不統(tǒng)一,以給當(dāng)事人以明確預(yù)期,引導(dǎo)其法律行為。

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