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      論巨額財產(chǎn)來源不明罪的實行行為
      ——以不作為說為切入點

      2019-12-13 11:06:27
      法制博覽 2019年24期
      關(guān)鍵詞:巨額財產(chǎn)職務(wù)犯罪來源

      張 晨

      中國社會科學(xué)院大學(xué),北京 100089

      一、問題的提出

      刑法第三百九十五條“巨額財產(chǎn)來源不明罪”自修七入刑以來就其適用不斷衍生出爭議,尤其體現(xiàn)在作為犯罪構(gòu)成要件核心的實行行為的定性上,對此學(xué)界主要存在作為說、事態(tài)說、復(fù)合說和不作為說四種定性。前三說成立均以行為本身具有不法性為前提,然而本罪的違法性并不決定于單純持有超額財產(chǎn):即使是具有特殊身份的國家工作人員、且擁有巨額財產(chǎn),在能夠說明來源的場合都必須作出罪處理。前說對實行行為的誤認(rèn)將不當(dāng)前置本罪完成形態(tài)、不當(dāng)擴(kuò)張本罪涵攝范圍。從而依據(jù)排除法在現(xiàn)行法的框架內(nèi),不作為說是由法條出發(fā)所能得出的唯一解釋路徑,也得到以張明楷教授為代表的學(xué)者認(rèn)同。依據(jù)此說本罪不法性來源有二:一是特殊的主體身份、二是在擁有超額財產(chǎn)的情況下對于說明義務(wù)的不履行。

      二、不作為說的正當(dāng)性審查:作為義務(wù)的形式與實質(zhì)根據(jù)

      然而從文義解釋出發(fā),無論是法條表述的“可以”、由公訴機關(guān)“責(zé)令”、或是否定性的就“不能說明來源”的部分成立犯罪,都并未體現(xiàn)出形式四分說所要求的明確性與強制性。因此在依據(jù)在形式的作為義務(wù)存在爭議時,不妨進(jìn)一步探求實質(zhì)的義務(wù)論。本罪規(guī)定在刑法第八章貪污賄賂罪之中,保護(hù)法益為職務(wù)行為的廉潔性、不可收買性,本罪法益具體表現(xiàn)為國家工作人員無正當(dāng)理由持有巨額財產(chǎn)而使國民對于其應(yīng)有的廉潔性產(chǎn)生懷疑,具體分析如下:

      (一)由前述實行行為的不作為性質(zhì)及犯罪主體得,本罪保護(hù)的對象是國家機關(guān)對于官員的財產(chǎn)管理制度、及抽象的公眾不信任感覺。然而一方面《中華人民共和國公務(wù)員法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》等法規(guī)并未全面推行公職人員的財產(chǎn)公開,使得公眾監(jiān)督權(quán)與監(jiān)管部門的全面審查難以實現(xiàn);另一方面,17年中共中央會同國務(wù)院頒布《領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項規(guī)定》中縣處級副職以上干部財產(chǎn)申報的范圍僅限于特定種類下的“正常收入”,使得一則官員對于非正常收入缺乏主動申報義務(wù)、二則架空了針對此類收入不報、錯報、少報在行政法上的糾錯機制、三則有限的規(guī)范力僅停留在部門規(guī)章地位。綜上,如此將一個在行政法上欠缺義務(wù)要求的行為直接作為刑法特別義務(wù),不僅依據(jù)實質(zhì)二分法難以解釋,也未被證實直接侵犯了所屬章節(jié)的保護(hù)法益。

      (二)由說明義務(wù)的履行對象為就貪腐案件調(diào)查追訴的監(jiān)察委及檢察院可見,毋寧說本罪規(guī)范的保護(hù)目的在于侵犯了司法行政機關(guān)的處理該罪時的司法行政秩序,同樣難謂合理。首先,根據(jù)無罪推定原則,嫌疑人不得自證其罪也無需自證無罪,相反作為控方在刑事訴訟中需承擔(dān)證明犯罪構(gòu)成要件的全部客觀證明責(zé)任:對于官員可能的違法來源應(yīng)盡力舉證、否則承擔(dān)敗訴風(fēng)險;其次,與犯罪行為所必須的社會危害性、刑事違法性、應(yīng)受刑法處罰性相比,現(xiàn)代工業(yè)社會與風(fēng)險社會下尤其不應(yīng)壓縮法所容許危險的范圍、并以此干涉公民隱私及財產(chǎn)自由等等;再者,刑法的最后手段性將直接實質(zhì)性的合法限制或剝奪公民的人身及財產(chǎn)權(quán)利,且對于人身刑一旦執(zhí)行便難以回復(fù),即使對于特殊身份主體也應(yīng)慎之又慎;最后,對于國家工作人員的規(guī)制往往涉及刑行競合問題的處理,如前所述本罪的作為義務(wù)來源為刑法的直接規(guī)定,且不論單純以此作為違法性依據(jù)所包含的倒果為因邏輯,官員的法定犯行為必然同屬于行政犯行為,在我國現(xiàn)存的財產(chǎn)申報制度雛形下,將本應(yīng)合法的行為或單純的行政違法升格為獨立的職務(wù)犯罪難免有違反法秩序的統(tǒng)一性及刑法謙抑性之虞,也與兩法中的罪刑相適應(yīng)及比例原則審查無據(jù)。

      三、體系定位較實踐運用之異化

      本罪最早由88年《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治貪污罪賄賂罪的補充規(guī)定》提出、97刑法入罪,立法初衷是針對上游犯罪事實不清時為嚴(yán)密法網(wǎng)專設(shè)的堵截罪狀,作為貪污賄賂犯罪的兜底條款以保障國家工作人員的廉潔無私。然而,前述“不作為”定性直接使本罪定位和操作較立法初衷的偏離,對于被告“健忘癥”的“激勵”顯著體現(xiàn)為主動供述后認(rèn)定為職務(wù)犯罪基礎(chǔ)上的坦白這一酌定情節(jié),法定最高刑為死刑、新時期設(shè)有終身監(jiān)禁,或依本罪直接降格為法定最高刑為十年有期徒刑;相反,對于“不能說明”中包含的“無法說明”、“無法查實”等類型的定罪,使法律成為入罪口袋的同時也異化為工具。試舉案例以示。

      去年底河南科級干部李某因本罪被訴文書在檢察院案件信息公開網(wǎng)發(fā)布,李某被查實名下財物價值共計2.014億元,扣除正當(dāng)來源三十余萬,涉嫌犯罪數(shù)額高達(dá)兩億,一度引起熱議。然而,李某不僅與同期被查處的大批河南廳級官員密切,更與另案中的前新鄉(xiāng)市市長崔某長期存在兩性關(guān)系并育有子女,后者早在15年接受組織調(diào)查期間所作的《懺悔書》中就自認(rèn)為李娟部分財產(chǎn)的不法來源、其后在庭審中與其他證據(jù)相互印證被依法認(rèn)定為受賄罪。在此前提下,司法機關(guān)對于上游犯罪的追訴就顯得可能且必要,與獨立以堵截罪名起訴相比,本案中李娟可能構(gòu)成敲詐勒索(借感情糾紛提出不正當(dāng)要求,否則舉報官員作風(fēng),即使陳述事實為真實也不排除構(gòu)成敲詐勒索)、受賄罪的共犯(二人自04年相識后長期存在不正當(dāng)關(guān)系、且男方在供述中將犯罪原因表述為情感糾紛,不排除存在受賄罪的犯意聯(lián)絡(luò)及分工聯(lián)系;又從女方舉報時未提及男方受賄相關(guān)事實、且男方大部分收受或索取賄賂款項事實上劃歸女方收益,二者共犯中的作用認(rèn)定、以及女方是否獨立構(gòu)成職務(wù)犯罪都有待查證)、其他犯罪(對于女方從普通本科短期內(nèi)迅速晉升為正科級領(lǐng)導(dǎo),是否存在利益輸送也存在疑問)……

      可以看到,一方面就職務(wù)犯罪而言,本案涉案金額之高與起訴罪名的不協(xié)調(diào)使得一旦定罪,漏罪所帶來的量刑差異、法益侵害、及社會影響不言自明;另一方面對于其他一般主體犯罪而言,本罪作為職務(wù)犯罪的兜底罪名,在本案為代表的個案中已然擴(kuò)張成為財產(chǎn)性犯罪的補充罪名,在犯罪事實不清、證據(jù)不足的場合本應(yīng)宣告無罪。

      對此,解釋論的厘清爭議在法理上不應(yīng)背離以行為為中心的現(xiàn)有犯罪論體系、規(guī)范上必須堅持罪刑法定和無罪推定的兩大基本原則,比較而言不作為說顯得更為可取;在此基礎(chǔ)上,該說指向的作為義務(wù)來源、證明對象及個案中作為可能性的判定并非完全不具反思空間,使得立法初本罪作為堵截性犯罪的體系定位實現(xiàn)面臨考驗。應(yīng)當(dāng)看到,以不作為作為實行行為定性是從現(xiàn)行法解釋出發(fā)、圍繞本條在適用階段衍生出的獨立問題的解決進(jìn)行逆推的過程,屬于立足于現(xiàn)有討論、通過排除的方法得出的唯一思路,其實質(zhì)為兩害相權(quán)的無奈之舉。

      四、巨額財產(chǎn)來源不明罪的調(diào)整建議

      實然是解釋已被普遍接受的應(yīng)然、應(yīng)然對未來實然有限制和導(dǎo)向作用,筆者從以下幾個方面提出對于本罪可能的調(diào)整手段:

      (一)罪名應(yīng)最大程度的反映犯罪的本質(zhì),從前文論證的本罪實行行為的性質(zhì)入手可直接修改為“拒不說明巨額財產(chǎn)來源罪”,將客觀方面明確為國家工作人員在持有巨額財產(chǎn)前提下、經(jīng)責(zé)令而拒不說明來源,從而使本罪依真正不作為犯罪論處。

      (二)實務(wù)操作中為防范本罪在實質(zhì)上對公訴機關(guān)證明行為不法性的責(zé)任轉(zhuǎn)移從而走向“口袋罪”,本罪作為貪污賄賂犯罪專章的堵截罪名應(yīng)在罪狀描述中限制為“有證據(jù)證明有嚴(yán)重貪污賄賂嫌疑而不能說明真實來源的”,即一方面,在不改變嫌疑人說明來源義務(wù)的前提下,增加公訴機關(guān)就來源查證的主觀證明責(zé)任,具體體現(xiàn)為提出爭點的責(zé)任;另一方面,本罪的適用應(yīng)針對貪污賄賂犯罪的犯罪嫌疑人合理收入與實際收入或支出的差額部分、在上游犯罪難以追訴的情況下,作為輔助罪名起訴,杜絕前案中獨立起訴高達(dá)兩億的犯罪數(shù)額情形。與此對應(yīng),針對可能出現(xiàn)的行為人向“避風(fēng)港”逃逸現(xiàn)象,筆者認(rèn)為不應(yīng)為上游犯罪零口供的突破而干預(yù)嫌疑人最為基本的沉默權(quán),現(xiàn)象的根源于在現(xiàn)行體制本罪對行為人設(shè)置了過高的法律義務(wù)及道德期待、現(xiàn)象的解決途徑也應(yīng)回歸辦案能力的提升及對于具體法治的堅守,囿于篇幅不做涉及。

      (三)為重申本罪堵截犯罪的法條定位,一則從貪污賄賂犯罪侵害的雙重法益上看,職務(wù)犯罪危害性的衡量應(yīng)以數(shù)額或情節(jié)為雙重標(biāo)準(zhǔn);二則從法源角度考察貪污犯罪的前身為單純的財產(chǎn)犯罪,不難得出財產(chǎn)法益仍應(yīng)為首要法益,在本罪財產(chǎn)來源不明而非不法的情況下、考慮到堵截犯罪矯枉過正的可能性,一方面,建議有限度的降低本罪法定刑使對于違法性相對有限的犯罪處罰有所節(jié)制;另一方面,就本罪可依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十三條“但書”部分、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條第一款,增設(shè)第二款作為本罪對于微罪作出罪處理的法律依據(jù)、或以注意規(guī)定的形式鼓勵適用總論規(guī)定的從寬情節(jié)、裁量制度及執(zhí)行制度,可參考《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第三款“向非國家工作人員行賄罪”、第二百零一條“逃稅罪”、二百七十六條之一第三款“拒不支付勞動報酬罪”、三百九十條第二款“行賄罪”的法條表述。

      (四)為維護(hù)法秩序統(tǒng)一性及可預(yù)見性,改變當(dāng)前不證自明的在刑法分則三百九十五條中例外的正面規(guī)定國工的說明義務(wù),應(yīng)在行政法層面增設(shè)相應(yīng)行政義務(wù)及法后果、并在公職人員的管理制度層面建立起全面的財產(chǎn)申報制度、公開制度及離任審計制度,防微杜漸徒法不足自行。

      五、結(jié)束語

      暨十八大后反腐方略在政治決策、制度建設(shè)、操作層面上的重塑,如何“鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利”彰顯出新時期反腐工作的決心,從長遠(yuǎn)而言應(yīng)正視當(dāng)今反腐態(tài)勢對本罪在立法論及配套制度上提出的更高要求,反腐能否根本解決根本在于體制機制的制度建設(shè)結(jié)構(gòu)問題,徒法不足以自行。

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