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      職務(wù)作品制度重構(gòu)與人工智能作品著作權(quán)歸屬路徑選擇

      2020-11-17 05:39:11李偉民
      社會觀察 2020年6期
      關(guān)鍵詞:版權(quán)法法人著作權(quán)法

      文/李偉民

      人工智能智力成果可版權(quán)性引發(fā)著作權(quán)制度重構(gòu)

      近年來,人工智能以及與人工智能相關(guān)的產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,人工智能智力成果頻現(xiàn)。人工智能智力成果是不是作品?其能否獲得著作權(quán)法的保護?本文認為,現(xiàn)有法律關(guān)于民事主體的規(guī)定,并沒有把民事主體限定于自然人,可以采用法律擬制技術(shù),承認人工智能民事主體地位,賦予人工智能智力成果的所有權(quán)沒有理論障礙。

      2019年5月,全國首例人工智能著作權(quán)糾紛案在北京互聯(lián)網(wǎng)法院審理并宣判。本文認為,《著作權(quán)法》11條已經(jīng)允許法人和組織“被視為作者”,可以成為著作權(quán)人,《著作權(quán)法》并沒有明確限定“作品的作者、著作權(quán)人只能是自然人”。法院認為人工智能“作品”非自然人所創(chuàng)作,不是著作權(quán)法保護的作品,但是應(yīng)該予以保護,難以自圓其說。2020年1月,廣東省深圳市南山區(qū)人民法院就機器人撰寫的文章再出經(jīng)典判決。與北京互聯(lián)網(wǎng)法院的判決相比,南山法院的判決明顯進步。法院的判決突破了作品應(yīng)該是自然人所創(chuàng)作的傳統(tǒng)觀念,承認了人工智能智力成果如果具有一定獨創(chuàng)性,就屬于著作權(quán)法保護的作品。

      面對日益增多的人工智能作品,參照適用“雇傭作品”制度,能有效解決人工智能作品的歸屬問題,可以把人工智能的投資者、開發(fā)者、管理者等擬制為人工智能作品的法律作者,把人工智能擬制為事實作者,由人工智能作品的法律作者享有著作權(quán),這種新型制度應(yīng)該更能滿足AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需求。

      比較法視野下的“雇傭作品”制度

      美國版權(quán)法哲學(xué)基礎(chǔ)把著作權(quán)作為“財產(chǎn)權(quán)”,把作者對作品的控制降到最低,利益在作品參與主體之間進行合理分配。美國《版權(quán)法》1909年首次規(guī)定“雇傭作品”制度,也稱為“視為作者”原則;1976年《版權(quán)法》第一次定義“雇傭作品”;1976年《版權(quán)法》201(b)表明立法者決定對真實的雇主和那些委托一個獨立藝術(shù)家創(chuàng)作特殊定制的單獨作品的人提供分別的對待方法,對雇傭作品主要分兩類不同的情形顯示在版權(quán)法的第101條中。美國通過“法律擬制”技術(shù)剝奪創(chuàng)作者版權(quán)、對作品版權(quán)重新安排,授予雇主雇傭作品的版權(quán),激勵創(chuàng)作和傳播,激勵社會學(xué)習(xí)和發(fā)展。在“雇傭作品”中,雇主原始取得了作品版權(quán)。

      對于美國1976年《版權(quán)法》101條“雇傭作品”的定義,國內(nèi)部分研究和認識存在偏差。第一,不能正確認識“雇傭作品”的范圍。101(a),雇員在雇傭關(guān)系范圍內(nèi)創(chuàng)作的作品,雙方?jīng)]有書面除外約定,當(dāng)然認定為“雇傭作品”;101(b),雇員和雇主之間不存在雇傭關(guān)系情況下,僅僅只有9種特殊的“特需定制作品”和“委托創(chuàng)作作品”,并且必須是獨立合同方簽訂書面文件,統(tǒng)一適用“雇傭作品”的規(guī)定,才能認定為“雇傭作品”。上述兩種情形之外的作品不能認定為“雇傭作品”。第二,錯誤理解“書面約定”的性質(zhì)?!皶婕s定”只是約定“是否排除適用雇傭作品規(guī)定”并不是“書面約定著作權(quán)歸屬”。第三,錯誤理解“雇傭作品”原始取得的效力。結(jié)合美國《版權(quán)法》201條(a)(b),當(dāng)作品滿足101條(a)(b)的情形,雇傭作品的版權(quán)歸屬雇主享有,并且是“視為作者”原始取得雇傭作品著作權(quán)。

      英國偏重對作品財產(chǎn)權(quán)的保護。英國版權(quán)法適用“視為作者”原則,如果雇傭合同沒有特殊約定,雇員在雇傭過程中創(chuàng)作作品歸雇主所有,只能依據(jù)合同獲得報酬,雇主原始取得作品的版權(quán)。大陸法系著作權(quán)法,強調(diào)作品和作者的關(guān)系,突出保護作品的精神權(quán)利。在法國,作品精神權(quán)利不得轉(zhuǎn)讓和放棄,雇主只享有雇傭關(guān)系中作品的財產(chǎn)權(quán),不享有作品的精神權(quán)利,雇員享有雇傭作品的精神權(quán)利。德國是作者權(quán)體系的典型代表,雇傭作品的雇主僅僅享有雇傭作品的獨占使用權(quán),不享有雇傭作品的著作人身權(quán)和財產(chǎn)權(quán)。日本是接受“視為作者”原則少有的國家之一,把雇主(法人)視為作品的作者,享有雇傭作品完整的著作權(quán)。其他國家的著作權(quán)法也有“雇傭作品”類似的制度。不過任何制度不可能盡善盡美,“視為作者”原則在解決多人作品著作權(quán)歸屬時,具有很大的優(yōu)勢,但是也會在某些方面損害實際創(chuàng)作者的利益。

      中國“職務(wù)作品”制度的嬗變

      為了正確確定多人創(chuàng)作作品著作權(quán)歸屬,我國《著作權(quán)法》建立了職務(wù)作品制度,吸收了英美版權(quán)法“視為作者”原則的元素,同時堅守了大陸著作權(quán)法“創(chuàng)作者為作者”原則的成分,既不同于英美版權(quán)法“雇傭作品”制度,又與大陸法系類似制度差異較大。

      我國《著作權(quán)法》“特殊職務(wù)作品”的規(guī)定與英美法系版權(quán)法“視為作者”原則最為接近,視雇主“法人或者其他單位”為作品的法律作者,由雇主享有“雇傭作品”的著作權(quán)。但是,保留了創(chuàng)作者(雇員)的署名權(quán),似乎又遵循了大陸法系著作權(quán)法“創(chuàng)作者為作者”原則。在特殊職務(wù)作品的法律制度中,法人或者其他單位“視為作者”享有著作權(quán),當(dāng)然享有作品的署名權(quán),其他參與創(chuàng)作的人員同時也享有署名權(quán),出現(xiàn)了“雙重署名權(quán)”的情形,明顯有違著作權(quán)法基本原理。

      面對社會的高速發(fā)展,《著作權(quán)法修改草案》擴大了職務(wù)作品的范圍,對問題嚴峻的媒體單位的“特殊職務(wù)作品”進行了規(guī)定。但是對于職務(wù)作品的著作權(quán)歸屬原則沒有作實質(zhì)修改,個別修改甚至是一種倒退?!奥殑?wù)作品”制度雖然屬于著作權(quán)法第三次修改的重大修改內(nèi)容之一,但是距離“雇傭作品”制度的精髓和本身依然相去甚遠。

      中國“職務(wù)作品”制度面臨的問題

      我國著作權(quán)法在作品主體制度、歸屬制度方面的不足,導(dǎo)致“職務(wù)作品”制度與著作權(quán)法基礎(chǔ)理論存在沖突。

      1.“職務(wù)作品”制度背離雇主原始取得職務(wù)作品著作權(quán)的理論。“雇傭作品”中,雇主沒有實質(zhì)性創(chuàng)作行為,根據(jù)著作權(quán)法理論,不能是作品作者,也相應(yīng)無法原始取得版權(quán)。采用“法律擬制”的民法原理,將沒有參與實際創(chuàng)作的主體“視為作者”,作為法律層面的作者對待,順理成章依據(jù)“作者享有著作權(quán)”的版權(quán)歸屬原則,享有作品完整的版權(quán),并且屬于原始取得版權(quán),而非繼受取得。

      《著作權(quán)法修改草案》關(guān)于職務(wù)作品“著作權(quán)歸屬由當(dāng)事人約定”的規(guī)定,約定的是作品的合同轉(zhuǎn)讓,是作品的繼受取得,徹底顛覆了職務(wù)作品雇主原始取得作品著作權(quán)的理論。

      2.我國“職務(wù)作品”制度與“作品人身權(quán)不得轉(zhuǎn)讓”理論明顯存在沖突?!吨鳈?quán)法修改草案》關(guān)于職務(wù)作品“著作權(quán)歸屬由當(dāng)事人約定”的規(guī)定與大陸法系著作權(quán)法“作品人身權(quán)不得轉(zhuǎn)讓”理論嚴重沖突,當(dāng)事人約定著作權(quán)的歸屬是當(dāng)事人以合同的形式轉(zhuǎn)讓著作權(quán),“約定優(yōu)先”是否包括職務(wù)作品的人身權(quán)?能否轉(zhuǎn)讓職務(wù)作品的人身權(quán)?這些問題,立法者沒有充分考慮,法條也沒有明確體現(xiàn),必然面臨作品人身權(quán)不能轉(zhuǎn)讓的限制。

      3.在現(xiàn)行“職務(wù)作品”制度下,區(qū)分法人作品、委托作品、特殊職務(wù)作品更加困難。我國委托作品、職務(wù)作品、法人作品制度存在缺陷,包括分類標準不清晰、著作權(quán)歸屬原則不清等。本文認為,在我國《著作權(quán)法》中,“法人作品”與“職務(wù)作品”難以區(qū)分的實質(zhì)在于,《著作權(quán)法》11條是對作品主體的規(guī)定,并不是特殊作品類型的規(guī)定,只是說我國《著作權(quán)法》的主體在必要時候,可以是法人、非法人組織、單位、其他組織等。因此,也不存在廢除“法人作品”的說法,只要對我們相關(guān)制度進行適當(dāng)重構(gòu),安排好“法人、其他組織”的特殊主體地位即可。

      另一個問題是,委托作品的規(guī)定中,作品的精神權(quán)利能否約定轉(zhuǎn)讓。本文認為,委托作品屬于中國移植美國《版權(quán)法》過程中的一個錯誤,委托作品是美國《版權(quán)法》“雇傭作品”的特殊形式,況且嚴格限制了范圍,只有9種委托作品可以適用“雇傭作品”規(guī)定。在美國《版權(quán)法》中,特殊的9種委托作品的歸屬不允許當(dāng)事人進行約定,委托作品的成果歸雇主即委托人所有。其他委托作品適用一般作品的版權(quán)歸屬原則。

      4.我國“職務(wù)作品”制度與保護新型作品的社會實踐嚴重不符?;ヂ?lián)網(wǎng)科技飛速增長,計算機軟件作為新的作品類型被納入著作權(quán)法中保護也逐步達成共識。在計算機軟件的保護方面,我們選擇了與英美法系版權(quán)法“視為作者”原則同樣的著作權(quán)歸屬原則。我國《著作權(quán)法》和《著作權(quán)法修改草案》直接規(guī)定視聽作品的著作權(quán)歸屬制片者,但是同時保留其他參與創(chuàng)作人員(導(dǎo)演、作詞、作曲等)的署名權(quán)。在視聽作品的著作權(quán)歸屬方面,也應(yīng)該適用“視為作者”原則來安排著作權(quán)的歸屬。

      5.由法人、其他組織享有雇傭期間作品著作權(quán)缺少制度支撐,也違反邏輯。對于“雇傭作品”,因為法律把雇主擬制為了“作者”,從而有了作品“法律作者”和作品“事實作者”的區(qū)分,法律規(guī)定由法律作者(雇主)享有作品著作權(quán),事實作者只享有依據(jù)合同獲得報酬的權(quán)利,“雇傭作品”仍然堅守“作者享有著作權(quán)”原則,符合版權(quán)法基礎(chǔ)理論。

      我國現(xiàn)行“特殊職務(wù)作品”制度,明確規(guī)定四種作品“作者享有署名權(quán),著作權(quán)的其他權(quán)利由法人或者其他組織享有”,法律硬生生的把作品的著作權(quán)給了作品作者之外的人,是對“作者享有作品著作權(quán)”理論的拋棄,也違反邏輯。

      6.現(xiàn)行“職務(wù)作品”制度不能涵蓋雇主是自然人的情形。在“職務(wù)作品”制度里,隨著社會發(fā)展,個人雇傭他人完成作品成為常態(tài),法律應(yīng)該承認自然人的雇主法律地位,適用“雇傭作品”規(guī)定而享有作品的著作權(quán)。本文認為,當(dāng)著作權(quán)法認可“視為作者”原則,再行區(qū)分法人作品和自然人作品就沒有實質(zhì)意義,排除自然人的雇主地位也非常不合時宜。

      職務(wù)作品制度的完善

      我國現(xiàn)有“職務(wù)作品”制度已經(jīng)難以滿足社會的發(fā)展需要,有必要從主體制度和歸屬制度兩個層面對“職務(wù)作品”制度進行重構(gòu)。

      1.關(guān)于名稱的完善。為了達到和英美法系版權(quán)法“視為作者”原則相同的法律效果,我國有必要逐步使用“雇傭作品”的概念,同時用“雇主”概念涵蓋“自然人、法人、其他組織”作為著作權(quán)的主體,用“雇員”的概念涵蓋“雇傭關(guān)系下的自然人、法人、其他組織”?!胺ㄈ俗髌贰敝皇钱?dāng)“雇傭作品”的主體是“法人”時候的一種狀態(tài),不再是一種單獨的作品類型。

      2.關(guān)于主體的完善。我國《著作權(quán)法》關(guān)于主體的規(guī)定存在邏輯不清、語義重復(fù)的地方。本文認為,《著作權(quán)法》11條“法人或者其他組織視為作者”,是“視為作者”的概括規(guī)定,具有很大的進步性,有必要予以保留。把存在雇主地位的“自然人、法人、其他組織”按《著作權(quán)法》11條“視為作者”,其實是“法律作者”,再行在“雇傭作品”制度里堅持“由作者(即法律作者)享有雇傭作品的著作權(quán)”。

      3.“雇傭作品”新的定義和歸屬原則。本文嘗試性的提出新的“雇傭作品”定義與“雇傭作品”歸屬原則,具體包括:

      第1款:雇員在雇傭關(guān)系中,在本職工作范圍內(nèi)所創(chuàng)作的作品屬于雇傭作品,雇主視為作品法律作者,著作權(quán)歸雇主享有,雇員有權(quán)依據(jù)合同獲得報酬。

      第2款:雇主可以是自然人、法人和其他組織。

      第3款:如果有書面合同或者有書面證據(jù)證明不適用雇傭作品規(guī)定的,則適用普通作品著作權(quán)歸屬的規(guī)定,誰創(chuàng)作作品誰是作者,由作者享有著作權(quán)。

      第4款:依據(jù)委托關(guān)系創(chuàng)作的視聽作品、計算機軟件、地圖、工程設(shè)計圖、產(chǎn)品設(shè)計圖、其他多人參與創(chuàng)作且貢獻不易區(qū)分的委托創(chuàng)作作品,如果有書面合同或者有書面證據(jù)證明同意適用雇傭作品規(guī)定的,則依照第一款的規(guī)定,作品是雇傭作品,委托方視為雇主,著作權(quán)歸雇主享有。

      “雇傭作品”制度對人工智能作品歸屬的作用

      為了解決“職務(wù)作品”制度存在問題,有必要對“職務(wù)作品”進行制度重構(gòu),全面適用“視為作者”原則,“法人、其他組織、自然人”可以“視為作品的法律作者”,建立新的“雇傭作品”制度,同時調(diào)整著作權(quán)主體制度,以“雇主”和“雇員”構(gòu)建新的“雇傭關(guān)系”,把雇主由現(xiàn)在的法人、其他組織擴展到自然人主體,直接規(guī)定“雇傭作品的著作權(quán)由雇主享有”,不再保留“創(chuàng)作者作為事實作者享有的著作權(quán)”的規(guī)定。同時,調(diào)整“委托作品”制度,把“委托作品”作為“雇傭作品”的一種特殊情形對待。

      隨著人工智能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,人工智能不再是一個簡單的計算機程序,而是一種具有自我學(xué)習(xí)和理性行動能力的一種全新的智能系統(tǒng),人工智能的“智力成果”已經(jīng)與人的創(chuàng)作成果無異。本文認為,人工智能的最終表達已經(jīng)與人創(chuàng)作的作品無異,并且大量存在于我們的生活之中,要區(qū)分是人工智能所完成還是人所完成,非常困難并且不經(jīng)濟,認可人工智能智力成果的作品性是現(xiàn)實的必然,應(yīng)盡快承認“人工智能智力成果”的法律地位。

      多數(shù)人工智能智力成果是“雇傭作品”,可以“法律擬制”技術(shù)為輔助,以“視為作者”原則為基礎(chǔ),確定人工智能作品的著作權(quán)歸屬。本文認為,實在無法確定人工智能作品作者的情況下,可以把“孤兒作品”理論作為替代性方案保護人工智能作品。最終以“雇傭作品”制度安排人工智能作品的著作權(quán)歸屬,把類似人工智能的管理者、投資者、設(shè)計者、使用者、實際控制者等主體視為“雇主”,是“法律作者”,人工智能作品著作權(quán)由“法律作者——雇主”享有。同理,也可以把人工智能直接擬制為人工智能作品的“法律作者”,由人工智能享有著作權(quán),由人工智能的管理者、投資者、設(shè)計者、使用者、實際控制者等主體代為行使人工智能作品有關(guān)權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

      本文認為,第一,不認可人工智能智力成果的作品性和可版權(quán)性與法律和社會的現(xiàn)實發(fā)展不符。第二,承認人工智能智力成果的作品性,必然承認人工智能的主體性。第三,不論把人工智能理解為人的工具或者是人大腦的延伸,甚至賦予人工智能民事主體地位,只是立法技術(shù)問題,是便于解決一種社會秩序而已。第四,堅持作品只能是自然人創(chuàng)作只是部分國家堅持的理論,不具有普遍適用性,并且難以與社會現(xiàn)實對應(yīng)。第五,在人工智能的研發(fā)者、開發(fā)者、投資者、管理者、控制者中擬制承擔(dān)人工智能作品的主體和責(zé)任人,符合現(xiàn)實需要,也不違背立法原理。第六,即使把人工智能作為新的民事主體,也僅僅是擬制民事主體,便于確定人工智能作品的歸屬,更好利用人工智能作品。第七,在解決人工智能作品歸屬方面適用“視為作者”原則,比其他方法更具有可操作性。

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