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      期待可能性理論的司法適用

      2013-04-29 00:44:03李愛君李勇
      中國檢察官·經(jīng)典案例 2013年9期
      關(guān)鍵詞:犯罪構(gòu)成趙某要件

      李愛君 李勇

      [典型案例]犯罪嫌疑人趙某(女)與李某某是同居男女朋友關(guān)系。2010年5月23日21時(shí)許,李某某騎電動自行車至南京市建鄴區(qū)文體西路,與管某等發(fā)生糾紛,李某某持水果刀刺傷管某等四人,致管某死亡,其他三人受傷。李某某回到住處后告訴趙某說“打架,出事了”。趙某問什么事,李某某沒有回答。后李某讓趙某到打架現(xiàn)場查看情況,趙某到現(xiàn)場后傷者已不在現(xiàn)場,聽圍觀的人說有人受傷?;丶液筅w某把現(xiàn)場的情況告訴李某某。后李某某又要求犯罪嫌疑人趙某陪同其到南京市第一醫(yī)院了解傷者情況,到醫(yī)院門口后沒能進(jìn)去,后返回住處。5月24日凌晨3時(shí)許,民警在李某某的住處將趙某抓獲,趙某到案后對警方訊問稱什么都不知道。

      一、期待可能性概念之厘清

      期待可能性理論,通常認(rèn)為源于德意志帝國法院1897年3月27日對“癖馬案”的判例。案情是:被告人是一位馬車夫,其駕馭的一匹馬有用尾巴繞疆繩的癖好。一次駕駛時(shí)該馬癖性發(fā)作,致使一行人受傷。被告人知道此馬的惡癖,事前曾向雇主提出換馬,雇主不同意,他擔(dān)心如不服從,會被解雇,只好繼續(xù)使用該馬。該案以被告構(gòu)成過失傷害罪提起公訴,原審法院判決無罪,檢察官復(fù)以原判不當(dāng)為由抗訴于帝國法院,帝國法院審理駁回抗訴。其駁回的理由是:“肯定基于違反義務(wù)之過失責(zé)任(即不注意之責(zé)任),如僅憑被告曾認(rèn)識駕馭有惡癖之馬或?qū)靶腥艘稽c(diǎn)者,則不能謂為得當(dāng);更應(yīng)以被告當(dāng)時(shí)是否得以基于其認(rèn)識,而向雇主提出拒絕駕馭此有惡癖之馬一點(diǎn)為必要條件。然而,吾人果能期待被告不顧自己職位之得失,而違反雇主之命令拒絕駕馭該有惡癖之馬乎?此種期待,恐事實(shí)上不可能也。因此,本案被告不應(yīng)負(fù)過失之責(zé)任。”[1]后來規(guī)范責(zé)任論興起,此一案例遂成為“期待不可能”而阻卻責(zé)任的有力論據(jù),成為“期待可能性”理論的起源。

      隨著理論發(fā)展的深入,期待可能性理論被賦予了更多的含義,正如德國刑法學(xué)者施特拉騰韋特所指出的,“它也許是一個(gè)包含不同情況的集合概念”。[2]所以,人們往往在不同意義上使用期待可能性這一概念,如:作為責(zé)任基礎(chǔ)意義上使用的期待可能性,規(guī)范責(zé)任論認(rèn)為,能夠?qū)π袨槿诉M(jìn)行非難的基礎(chǔ)就是他行為的可能性,這里的他行為可能性也被成為期待可能性;作為不作為犯中的作為可能性意義上使用的期待可能性,不作為犯罪的成立以保證人具有作為可能性為前提,而這種作為可能性的判斷所依據(jù)的資料與期待可能性相同,沒有履行作為義務(wù)的期待可能性就意味著沒有作為可能性,也就不成立不作為犯罪;作為過失犯結(jié)果為預(yù)見可能性意義上使用的期待可能性,舊過失論以結(jié)果預(yù)見可能性為中心,行為人沒有預(yù)見結(jié)果的可能性,也就是行為人缺乏預(yù)見結(jié)果的期待可能性、缺乏他行為的期待可能性;作為責(zé)任要素的期待可能性,即狹義的期待可能性[3]。

      本文所討論的期待可能性,就是指狹義的期待可能性,“系指在無法期待行為人為適法行為之意思決定時(shí),不可歸責(zé)于行為人之見解。亦即,在行為當(dāng)時(shí)之具體情況下,唯有對行為人可能期待為適法行為時(shí),方可對該行為人非難其責(zé)任之理論”,[4]即將期待可能性作為責(zé)任阻卻事由。事實(shí)上,司法適用上的期待可能性主要涉及的是狹義的期待可能性。

      二、期待可能性在我國司法適用中面臨的問題

      (一)在我國犯罪構(gòu)成中如何定位

      如果將期待可能性在我國刑事司法中加以運(yùn)用,首先面臨的就是犯罪構(gòu)成體系的差異。

      期待可能性理論來源于德、日刑法學(xué),無論是三階層的“構(gòu)成要件符合性——違法性——有責(zé)性”,還是二階層的“不法——責(zé)任”,都是以違法和責(zé)任為支柱的,而期待可能性問題涉及的是最后一個(gè)階層即“責(zé)任(有責(zé)性)”問題。換言之,期待可能性理論原本是在德、日刑法學(xué)犯罪論階層的“責(zé)任(有責(zé)性)”之中進(jìn)行討論的。我國傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成是來源于前蘇聯(lián)的“四要件”,即犯罪客體、客觀方面、犯罪主體、主觀方面同時(shí)具備,四個(gè)要件不存在層層遞進(jìn)的關(guān)系,而是平面并列的關(guān)系。據(jù)此有學(xué)者認(rèn)為“整塊的期待可能性理論不但難以與我國犯罪構(gòu)成理論契合,而且完全予以引進(jìn),將在根本上導(dǎo)致我國整個(gè)犯罪構(gòu)成理論的失敗”。[5]在筆者看來,引入期待可能性理論在犯罪構(gòu)成方面的障礙并未達(dá)到如此嚴(yán)重之程度。

      首先,很多刑法理論均在我國傳統(tǒng)四要件構(gòu)成體系中無法定位,但這不能成為刑法學(xué)不探討某種理論的依據(jù),也不能成為司法上不適宜某種理論的理由。比如,正當(dāng)防衛(wèi)是違法阻卻事由,原本是在德國刑法學(xué)“違法性(不法)”階層中進(jìn)行討論的,在我國傳統(tǒng)四要件中也無法進(jìn)行定位;緊急避險(xiǎn)是責(zé)任阻卻事由,原本是在德日刑法學(xué)的“有責(zé)性(責(zé)任)”階層中討論的,在我國傳統(tǒng)四要件中似乎也無法找到位置而只能游離于四要件之外。但是,我國刑法理論不能不研究正當(dāng)防衛(wèi)和緊急避險(xiǎn),刑事司法也不能不適用正當(dāng)防衛(wèi)和緊急避險(xiǎn)。

      其次,無論是我國傳統(tǒng)四要件還是德、日三階層、二階層,都不具有必然的、排他的真理性,也并非是刑事司法中絕對、惟一必須采用的標(biāo)準(zhǔn)。刑法學(xué)理論更多的是一種價(jià)值判斷。司法實(shí)踐中完全可以采用三階層、二階層或者四要件,或者其他新的犯罪成立模式。這些成立模式,司法者在適用時(shí)會根據(jù)案件或個(gè)人立場觀點(diǎn)進(jìn)行選擇,這種選擇存在于司法者的思考中,任何一份判決書既不會宣稱自己采用的是三階層,同樣也不會宣稱自己采用的是四要件。任何一種犯罪成立理論模式都不應(yīng)該有“舍我其誰”的姿態(tài)。犯罪成立模式多元化在當(dāng)下中國刑法學(xué)界已成必然之勢。在當(dāng)下,我們似乎不能盲目地相信司法實(shí)踐者都會無一例外地采用四要件的犯罪構(gòu)成。事實(shí)上,四要件的弊端不僅僅為學(xué)界所詬病,同樣也為很多司法實(shí)務(wù)者所批判。從這個(gè)意義上說,認(rèn)為引入期待可能性理論與我國犯罪構(gòu)成格格不入,似乎是個(gè)偽命題。

      最后,在德、日刑法學(xué)中,期待可能性的定位問題同樣也存在爭議,但這并不影響其理論與實(shí)踐價(jià)值。在德、日刑法學(xué)中,期待可能性是故意、過失的要素,還是與故意、過失并列的獨(dú)立要素?如果是獨(dú)立的要素,那么是積極要素還是消極要素?這些都是素有爭議的問題。這也恰恰說明了期待可能性在德、日刑法學(xué)中也存在犯罪論體系中定位的難題,但是這并沒有影響其理論和實(shí)踐價(jià)值。

      那么,期待可能性如何在犯罪成立體系中定位呢?筆者贊同將責(zé)任能力、故意、過失作為責(zé)任的原則要素,而期待可能性作為例外要素的觀點(diǎn),即一般情況下,具有責(zé)任能力、故意或過失,就具有有責(zé)性;作為例外情況,缺乏期待可能性時(shí)則阻卻責(zé)任。理由如下:

      其一,這種觀點(diǎn)與傳統(tǒng)的四要件具有一定的契合度,即便是固守四要件的人士,也有采納期待可能性理論的余地。傳統(tǒng)四要件中的主觀要件要素只有故意和過失,可以認(rèn)為故意和過失是主觀要件的積極要素,而期待可能性是主觀要件的消極要素,這樣就可以一方面維持傳統(tǒng)四要件的體系,另一方面在這種傳統(tǒng)體系中找到期待可能性的棲身之所。本案中因?yàn)橼w某作為李某某的同居女友,不能期待她去積極主動地舉報(bào)李某某,由于缺乏期待可能性,作為一種主觀要件的消極要素,認(rèn)為趙某的行為不符合包庇的主觀要件,從而不構(gòu)成包庇罪。

      其二,從訴訟經(jīng)濟(jì)上來說,由于將期待可能性作為一種消極要素、例外要素,因而在一般的案件中,由于行為具有實(shí)施合法行為的期待可能性,公訴機(jī)關(guān)無需就每一個(gè)案件都舉證證明其具有期待可能性。反之,如果將期待可能性作為積極要素,那么公訴機(jī)關(guān)就需要對每一個(gè)案件舉證證明行為人具有期待可能性,這顯然是不現(xiàn)實(shí)的,也是不符合司法規(guī)律的。正如日本學(xué)者川端博所言,“期待不可能性始終為例外事態(tài)上之問題,符合責(zé)任判斷之‘原則——例外類型構(gòu)造。而且在思考經(jīng)濟(jì)上或訴訟程度上亦均為有益”。[6]

      (二)期待可能性的判斷標(biāo)準(zhǔn)

      期待可能性在司法中的適用所面臨的第二個(gè)問題,便是如何判斷行為人是否缺乏期待可能性。對此,德、日刑法學(xué)爭議不斷。(1)行為人標(biāo)準(zhǔn)說。該說認(rèn)為以行為人本人的能力為標(biāo)準(zhǔn),在行為時(shí)的具體情況之下,看能否期待行為人實(shí)施適法行為。日本學(xué)者團(tuán)藤重光、大塚仁、大谷實(shí)等持此說。行為人標(biāo)準(zhǔn)說弊端是:使刑事司法不適當(dāng)?shù)娜趸?;容易造成極端的個(gè)別化;可能導(dǎo)致確信犯因沒有期待可能性被認(rèn)為無罪。(2)通常人(或平均人)標(biāo)準(zhǔn)說。該說認(rèn)為以通常人或平均人處于行為當(dāng)時(shí)的行為人的地位是否有實(shí)施適法行為的可能性為標(biāo)準(zhǔn)。日本學(xué)者木村龜二、西原春夫、前田雅英等持此說。此說的弊端在于:對平均人期待可能,對直接行為人不一定期待可能,在這種場合,對行為人追究責(zé)任,違反規(guī)范的責(zé)任論的旨趣;平均人的標(biāo)準(zhǔn)是不明確的。(3)國家(法規(guī)范)標(biāo)準(zhǔn)說。該說認(rèn)為行為的期待可能性的有無,不是以被期待的方面,是以期待方面的國家或法律秩序?yàn)闃?biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家或法律秩序期待什么、期待怎樣的程度來決定。日本學(xué)者平場安治、平野龍一等持此說。根據(jù)此說,期待可能性的標(biāo)準(zhǔn),以國家主義為指導(dǎo)理念,與期待可能性以對人性弱的救濟(jì)之基本思想相矛盾,而且什么情況下法秩序期待行為人實(shí)施適法行為?只能回答為在法秩序期待其實(shí)施適法行為時(shí)就是有期待可能性,有循環(huán)論證之嫌。

      國家標(biāo)準(zhǔn)說的缺陷是明顯的,既與期待可能性關(guān)懷人性之初衷相悖,亦與現(xiàn)代刑事法治趣旨不符。行為人標(biāo)準(zhǔn)說與平均人標(biāo)準(zhǔn)說之間的對立似乎被夸大了。筆者認(rèn)為,行為人標(biāo)準(zhǔn)說與平均人標(biāo)準(zhǔn)說之間并無根本性的對立,只是二者分別從不同的角度進(jìn)行判斷罷了。行為人標(biāo)準(zhǔn)說強(qiáng)調(diào)的是判斷資料,即以行為人本人的能力以及當(dāng)時(shí)的具體情況作為判斷的資料(依據(jù));而平均人標(biāo)準(zhǔn)說強(qiáng)調(diào)的是判斷標(biāo)準(zhǔn),即以一般人作為標(biāo)準(zhǔn)衡量在當(dāng)時(shí)情況下是否具有實(shí)施適法行為的可能性。

      我們認(rèn)為應(yīng)該是以一般人的認(rèn)知能力為標(biāo)準(zhǔn),以行為人當(dāng)時(shí)的身體、心理?xiàng)l件以及附隨情況為判斷資料,來綜合評定是否具有期待可能性。結(jié)合前述案例,一般人看到犯罪行為也未必能夠積極舉報(bào),趙某作為李某某的同居女友,難以期待其積極地向司法機(jī)關(guān)舉報(bào),在公安機(jī)關(guān)向其訊問時(shí)其拒不供述也是人之常情,我們顯然不能讓這種單純知情不報(bào)的行為來承擔(dān)包庇罪的責(zé)任。

      (三)期待可能性的適用范圍

      關(guān)于期待可能性是一般的超法規(guī)的責(zé)任阻卻事由,還是僅限于刑法有規(guī)定時(shí)才成為責(zé)任阻卻事由,德國與日本的立場是不同的。在德國,禁止將期待可能性作為超法規(guī)的責(zé)任阻卻事由,甚至在理論上被冷落了,只有在刑法有規(guī)定時(shí)才成為責(zé)任阻卻事由。德國學(xué)者指出,“該理論現(xiàn)在未被接受。今天,該理論已經(jīng)變得無足輕重了?!钡聡蹏ㄔ阂脖砻鳌案鶕?jù)現(xiàn)行法,行為人在故意犯罪情況下,法律規(guī)定之外的免責(zé)事由,不得予以承認(rèn)?!盵7]出現(xiàn)這種情況的原因,一方面是因?yàn)榉乐蛊诖赡苄缘臑E用而沖擊法秩序;另一方面是因?yàn)榈聡谭ǖ鋵τ谄诖赡苄詥栴}已經(jīng)有了完備的規(guī)定,該需要用到期待可能性的地方都已經(jīng)有明確規(guī)定了。例如,德國刑法總論第33條規(guī)定,由于慌亂、恐懼或者驚嚇而防衛(wèi)過當(dāng)?shù)?,不受處罰;第35條規(guī)定了免責(zé)的緊急避險(xiǎn);德國刑法分則第138條規(guī)定了不告發(fā)被計(jì)劃的犯罪行為罪,同時(shí)在第139條第三款中又規(guī)定,如果為防止親屬犯罪做出了努力,即使不告發(fā)的,也不處罰;第258條規(guī)定,為了自己或者為了自己的親屬所實(shí)施的妨礙刑事司法行為,不受處罰。在日本,通說均承認(rèn)期待可能性是超法規(guī)的責(zé)任阻卻事由,但是這種通說的觀點(diǎn)很少被司法實(shí)踐所采納。

      對于我國而言,不宜廣泛地承認(rèn)超法規(guī)的責(zé)任阻卻事由,以防止該理論被濫用甚至成為徇私枉法之工具;同時(shí)也不能對期待可能性一概排斥,正確的做法是進(jìn)行類型化的限制適用,目前應(yīng)僅限于以下類型:緊急避險(xiǎn)、妨害作證罪、幫助毀滅偽造證據(jù)罪、窩藏包庇罪。

      三、結(jié)論

      前述案例,公安機(jī)關(guān)以趙某涉嫌包庇罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查后認(rèn)為,包庇罪中包庇是指明知是犯罪的人而作假證明包庇的行為,但是本案中趙某在公安機(jī)關(guān)向其訊問時(shí)拒不供述系單純的知情不報(bào),趙某的行為情節(jié)顯著輕微,不構(gòu)成犯罪,做出不起訴決定。盡管檢察機(jī)關(guān)做出不起訴決定的法律依據(jù)是刑法第13條但書中的“情節(jié)顯著輕微”,但是其背后的法理基礎(chǔ)是期待可能性理論,即趙某作為李某某的同居女友,不能期待她向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)。

      注釋:

      [1]洪福增:《刑法之理論與實(shí)踐》,臺灣刑事法雜志社1988年版,第93頁。

      [2][德]岡特·施特拉騰韋特、洛塔爾·庫倫:《刑法總論Ⅰ——犯罪論》,楊萌譯,法律出版社2006年版,第236頁。

      [3]張明楷:《期待可能性理論的梳理》,載《法學(xué)研究》2009年第1期,第62-67頁。

      [4][日]川端博:《刑法總論二十五講》,甘添貴、余振華譯,中國政法大學(xué)出版社2003年版,第252頁。

      [5]肖中華:《犯罪構(gòu)成及其關(guān)系論》,中國人民大學(xué)出版社2000年版,第233頁。

      [6]同注[4]。

      [7][德]漢斯·海因里?!ひ惪?、托馬斯·魏根特:《德國刑法教科書》,徐久生譯,中國法制出版社2001年版,第603頁。

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