朱東海
湖北耀久律師事務(wù)所,湖北 武漢 430050
司法解散是指當(dāng)公司僵局出現(xiàn)時(shí),有關(guān)的股東可以按照法定的條件和程序,以訴訟的方式解散公司。按照現(xiàn)行《公司法》的規(guī)定,只有當(dāng)其他途徑無法解決公司僵局的問題時(shí),法院才會(huì)通過判決解散公司,“其他途徑”是指通過訴訟來解散公司的其他替代性措施。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)公司法>若干問題的規(guī)定》,我國(guó)對(duì)于其他途徑進(jìn)行了明確,包括調(diào)解、協(xié)商股權(quán)轉(zhuǎn)讓、減資等方式。但是在司法實(shí)踐中,仍存在較多的替代性措施適用難題。
公司僵局是指由于股東或者董事之間就公司的經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生了分歧,通過公司目前的協(xié)商機(jī)制以及表決程序,并不能得出有效的決策,從而導(dǎo)致公司就該事項(xiàng)進(jìn)入僵局的情況。當(dāng)前的《公司法》第七十五條以及第一百八十三條對(duì)于公司的司法解散制度進(jìn)行了規(guī)定,從立法上為公司僵局提供了解決途徑。但是從實(shí)務(wù)的發(fā)展來看,我國(guó)公司僵局的相關(guān)立法和司法實(shí)踐并不充分,使得公司僵局的司法救濟(jì)制度缺乏科學(xué)性。同時(shí),僅以司法解散的方式來破解公司僵局的問題,在處理方法上過于單一,對(duì)于公司而言,這種方式的成本過大,不僅會(huì)破壞企業(yè)的穩(wěn)定性,還會(huì)造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。
1.英國(guó)的相關(guān)立法
現(xiàn)代公司法最先誕生于英國(guó),公司僵局問題的相關(guān)制度也較早地制定,其在1986年的《英國(guó)破產(chǎn)法》中,就已經(jīng)規(guī)定了“公正合理清盤令”的制度,具體而言,該在法院進(jìn)行調(diào)查后,若該公司符合法定的公司解散要求,同時(shí)公司的解散符合公正標(biāo)準(zhǔn)的,公司的股東有權(quán)向公司提出請(qǐng)求,以解散公司。除了從形式上規(guī)定清盤的要件,還從實(shí)質(zhì)上對(duì)清盤的依據(jù)進(jìn)行界定,主要包括:第一,公司侵害中小股東的基本權(quán)益;第二,在公司實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,違背公司的章程以及基本經(jīng)營(yíng)原則,從而導(dǎo)致公司的目的無法實(shí)現(xiàn);第三,部分股東濫用權(quán)力,利用公司來獲取個(gè)人利益;第四,他人以公司的名義進(jìn)行違法違規(guī)活動(dòng)。此外,經(jīng)過改革后的《公司法》,還規(guī)定了“保護(hù)成員免受不公正歧視”的條款,對(duì)于不公正歧視的認(rèn)定,雖然沒有從立法上進(jìn)行明確,但是在司法實(shí)踐中已經(jīng)形成慣例,包括以下幾點(diǎn):第一,公司拒絕執(zhí)行能夠執(zhí)行的轉(zhuǎn)讓股份方案;第二,打擊了股東的投資熱情;第三,該股東可以通過自己投票,來實(shí)現(xiàn)權(quán)利的救濟(jì)等情況。隨后,在2006年的新修訂的《英國(guó)公司法》中,創(chuàng)新性地將法院強(qiáng)制介入作為公司僵局破解之法,即法院可以直接干預(yù)公司的經(jīng)營(yíng),或者可以強(qiáng)制股東購(gòu)買他方股權(quán)。這一規(guī)定從司法上體現(xiàn)了英國(guó)對(duì)于公司僵局問題的重視,同時(shí)注重對(duì)股東尤其是中小股東權(quán)益的保護(hù)。
2.美國(guó)的相關(guān)立法
作為英美法系的另一個(gè)代表性國(guó)家,美國(guó)對(duì)于公司僵局的司法救濟(jì)途徑也做了規(guī)定,《美國(guó)公司法》中司法救濟(jì)的方式主要包括以下幾種:第一,解散公司,按照《美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)商事公司法》的規(guī)定,只要法院認(rèn)定其有解散的情節(jié),那么就可以通過判決直接解散公司,但是在司法實(shí)踐中,少有真正對(duì)其解散的,而是通過這種制度為異議股東提供協(xié)商的機(jī)會(huì),并不會(huì)真正終止公司經(jīng)營(yíng);第二,強(qiáng)制進(jìn)行股權(quán)置換,《美國(guó)公司法》重視對(duì)股東權(quán)益的保護(hù),規(guī)定股東或者公司可以以合理的價(jià)格來購(gòu)買起訴股東的股份,但是該決定一旦做出,除了法院的決定之外都不能夠撤回。由此可見,美國(guó)對(duì)于司法解散制度的適用,是十分審慎的,將其作為解決公司僵局的最后防線,因此,《美國(guó)公司法》又提出了股權(quán)置換或股權(quán)轉(zhuǎn)讓的司法介入,即通過法院的判決,來強(qiáng)制公司或者股東收買另一方股東的股權(quán),使得該股東退出公司,以解決公司僵局的問題。然而這一制度在司法實(shí)踐中,存在較大爭(zhēng)議的地方在于,對(duì)股權(quán)價(jià)格的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),如何界定“合理的價(jià)格”成為難題。
3.德國(guó)相關(guān)立法
就公司僵局的問題,德國(guó)也主要通過司法解散的制度來實(shí)現(xiàn)司法救濟(jì),但是對(duì)司法解散規(guī)定了相應(yīng)的限制條件。首先,是公司已經(jīng)無法經(jīng)營(yíng),導(dǎo)致無法經(jīng)營(yíng)的事由必須是根據(jù)法律的規(guī)定或者客觀難以克服的障礙,包括股東之間產(chǎn)生難以了破解的沖突。其次,在此基礎(chǔ)上對(duì)股東沖突的實(shí)際情況進(jìn)行分析,探索是否能夠?qū)_突雙方中有過錯(cuò)的股東進(jìn)行除名,來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)管理,若不能通過該途徑,則適用司法解散制度。德國(guó)1993年頒布的《有限責(zé)任公司法》中,對(duì)公司解散的前提進(jìn)行了規(guī)定,即只有當(dāng)公司設(shè)立的目標(biāo)沒有達(dá)成,或者只能通過司法解散的方式來解決公司僵局時(shí),才考慮用司法解散的方式來判決解散公司。最后,對(duì)于異議股東提起公司解散之訴的,若能在不損害其合法權(quán)益的前提下,用股份轉(zhuǎn)讓的方式實(shí)現(xiàn)股東退出,那么法院就不能適用司法解散的制度來處理該類案件。同時(shí),德國(guó)還就有限責(zé)任公司的股東除名權(quán)進(jìn)行了規(guī)制,包括除名的方式、程序等內(nèi)容,就立法原意而言,德國(guó)也傾向于盡力維護(hù)公司的存續(xù)。
根據(jù)當(dāng)前《公司法》的規(guī)定,公司的司法解散制度替代性措施,主要包括調(diào)解、股權(quán)回購(gòu)、公司分立、增資以及股份轉(zhuǎn)讓和其他不違反法律行政法規(guī)的非訴方式。對(duì)于司法解散制度的適用,我國(guó)也采取審慎的態(tài)度,通過其他替代性司法措施,以最大限度保證企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及維護(hù)企業(yè)的主體資格。但是在具體的操作過程中,司法解散替代制度仍然存在缺陷:
目前的《公司法》以及相關(guān)的司法解釋,并未就司法解散與其替代性措施在順序上進(jìn)行明確,即替代性措施是否作為司法解散的前置程序,當(dāng)下并無確切的規(guī)定,理論界對(duì)其主要存在兩種觀點(diǎn),第一種觀點(diǎn)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)將替代性措施作為前置程序,支持該觀點(diǎn)的學(xué)者認(rèn)為,提起司法解散之訴的當(dāng)事人,有證明自己已經(jīng)窮盡了其他權(quán)利救濟(jì)方式的義務(wù),否則,在這樣的情況下,即使法院受理了案件,也難以判決公司的解散。第二種觀點(diǎn)是替代性措施并不當(dāng)然作為前置程序,該觀點(diǎn)的學(xué)者認(rèn)為,替代性措施的規(guī)定只是起導(dǎo)向作用,旨在為當(dāng)事人的權(quán)利救濟(jì)提供新的解決方式,并沒有實(shí)質(zhì)意義上的前置作用,因此法院可以依照事實(shí)情況來確認(rèn)是否做出解散的判決?;谶@樣的分歧,司法實(shí)踐中有不同的裁判思路,并未形成統(tǒng)一的解決途徑[1]。
當(dāng)前的替代性措施,主要通過調(diào)解、股權(quán)回購(gòu)、股份轉(zhuǎn)讓等方式來進(jìn)行,但是,這些制度卻有著天然的局限性。根據(jù)我國(guó)《公司法》的規(guī)定,要實(shí)現(xiàn)股權(quán)回購(gòu)、公司分立等事項(xiàng),都需要公司過半數(shù)乃至三分之二的股東同意才能實(shí)現(xiàn),而在公司僵局的狀態(tài)下,公司的人合性已經(jīng)受到破壞,要讓大部分股東在一個(gè)事項(xiàng)上達(dá)成一致,是很困難的,通過這種表決的方式來實(shí)現(xiàn)公司僵局的救濟(jì),不僅不會(huì)緩和僵局的現(xiàn)狀,甚至有可能激化當(dāng)前的矛盾。調(diào)解的方式雖然可以解決糾紛,化解矛盾,但是從根本上來說,其只是實(shí)現(xiàn)了表面上關(guān)系的緩和,就公司內(nèi)部管理問題仍然無法真正解決。此外,雖然《公司法》中還規(guī)定了兜底性的條款,允許當(dāng)事人采用不違反法律規(guī)定的其他非訴訟方式來解決,但是并未就該種途徑做明確的規(guī)定。由此可見,替代性措施的規(guī)定有諸多不可理之處,具體而言,包括以下幾個(gè)部分:
第一,股權(quán)回購(gòu)的方式存在操作困難?!豆痉ā窞楫愖h股東退出提供支撐,但其規(guī)定的情形較為嚴(yán)格,如連續(xù)五年盈利不分配利潤(rùn)等情況,使得公司回購(gòu)異議股東的股權(quán)制度,并不能真正解決公司僵局問題,在公司僵局的背景下,要滿足股權(quán)回購(gòu)的情形較為困難,且股價(jià)評(píng)估等方面的問題,使得股權(quán)回購(gòu)制度需要進(jìn)一步完善。首先是異議股權(quán)回購(gòu)在適用范圍方面的問題,法律規(guī)定的回購(gòu)條件,對(duì)于公司而言,是很容易避免的,例如連續(xù)五年不分紅的情形,公司可通過財(cái)務(wù)手段來規(guī)避這個(gè)問題,此外,對(duì)很多有限責(zé)任公司而言,連續(xù)五年盈利本就是一個(gè)挑戰(zhàn),因此這對(duì)于股東尤其是中小股東而言,要實(shí)現(xiàn)股權(quán)回購(gòu)極其困難。其次,是回購(gòu)股權(quán)程序的問題,股東相較于公司而言,通常處于弱勢(shì)地位,因此公司有義務(wù)告知股東享有股權(quán)回購(gòu)權(quán),同時(shí),關(guān)于股權(quán)回購(gòu)的具體流程,是否應(yīng)當(dāng)告知公司債務(wù)人,以及對(duì)購(gòu)回的股權(quán)如何進(jìn)行處理等方面,缺乏相應(yīng)的程序設(shè)計(jì)。
第二,股份轉(zhuǎn)讓制度的問題。按照現(xiàn)行《公司法》的規(guī)定,股份轉(zhuǎn)讓包括對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)讓和對(duì)外轉(zhuǎn)讓兩種情況,對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)讓的情形,在公司僵局的背景下是較難實(shí)現(xiàn)的,那么股東自然會(huì)考慮對(duì)外轉(zhuǎn)讓的方式,但是此時(shí)公司管理已經(jīng)出現(xiàn)僵局,貿(mào)然將第三人納入公司當(dāng)中,是否會(huì)緩解公司僵局呢?尤其是瑕疵股權(quán)的轉(zhuǎn)讓問題,股東并未完全履行其出資義務(wù),這種情況下股東資格的認(rèn)定,理論界存在不同的看法,多數(shù)人認(rèn)為瑕疵出資不影響股東資格的認(rèn)定,那么瑕疵股權(quán)能否進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,以及轉(zhuǎn)讓的效力如何,在實(shí)務(wù)中卻并無具體規(guī)則。
第三,在公司僵局的背景下,有爭(zhēng)議的股東之間已經(jīng)形成較長(zhǎng)時(shí)間的不一致,要實(shí)現(xiàn)公司的減資、分立等方式更加困難,在這種場(chǎng)合下,試圖用調(diào)解的方式來解決僵局,似乎也成為難題,在司法實(shí)踐中,多數(shù)情況下的爭(zhēng)議雙方都不愿意采取調(diào)解的方式,即使雙方都愿意繼續(xù)保持公司的存續(xù),在具體事項(xiàng)中未能達(dá)成一致,也使得調(diào)解失去效果[2]。
要實(shí)現(xiàn)公司僵局的司法救濟(jì)制度的完善,就必須明確替代性措施與司法解散之間的關(guān)系。筆者認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)將替代性措施作為其前置程序進(jìn)行明確,只有在窮盡了可行的替代性措施后,仍不能解決公司僵局的,才能以訴訟的方式來尋求司法解散制度的適用。因?yàn)閷?duì)于市場(chǎng)而言,公司從成立到穩(wěn)固發(fā)展,是需要投入大量的財(cái)力和精力的,若隨意對(duì)司法解散制度進(jìn)行適用,那么必然會(huì)造成社會(huì)資源的浪費(fèi),以及影響市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。但是,將其作為前置程序并不代表法院不能受理公司解散的訴訟,因?yàn)榘凑瘴覈?guó)《公司法》的規(guī)定,司法解散只是公司僵局的救濟(jì)措施之一,公司僵局也只是公司解散的法定條件之一,二者并未無完全一一對(duì)等的關(guān)系,從權(quán)益保護(hù)的方向來說,要求股東已經(jīng)窮盡替代性措施,也過于苛刻,因此,應(yīng)當(dāng)適當(dāng)把握替代性措施的程序地位[3]。
長(zhǎng)期以來,公司自治理論都是我國(guó)公司法的核心理念,公司作為獨(dú)立的法人,法律充分尊重其意思自治,以此來鼓勵(lì)公司充分參與到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建設(shè)當(dāng)中,以商事活動(dòng)來促進(jìn)公司和行業(yè)的進(jìn)步。但是,在公司經(jīng)營(yíng)中,尤其是有限責(zé)任公司當(dāng)中,公司僵局的現(xiàn)象已經(jīng)屢見不鮮,公司內(nèi)部難以再通過自治的方式達(dá)成一致。這時(shí)候就需要借助司法的力量,來幫助公司破解僵局。具體而言,針對(duì)公司解散的案件,法院可以通過強(qiáng)制力,來促使雙方就爭(zhēng)議事項(xiàng)達(dá)成合意。例如,就股權(quán)回購(gòu)或者轉(zhuǎn)讓來說,公司僵局背景下,異議股東以股權(quán)退出的方式,來實(shí)現(xiàn)權(quán)益救濟(jì)和僵局破解,是較為常見的方式,但是在回購(gòu)價(jià)格上,往往存在較大的爭(zhēng)議。因此筆者認(rèn)為,在一般情況下,異議股東與公司之間可以通過協(xié)商的方式來解決,當(dāng)協(xié)商不一致時(shí),允許雙方在合理期限之內(nèi),通過法院的介入來實(shí)現(xiàn)對(duì)價(jià)格的確認(rèn),以此來解決公司僵局時(shí)的問題。
如前文所述,當(dāng)前的《公司法》并未對(duì)其他替代性措施進(jìn)行窮盡,規(guī)范的不明確,必然會(huì)使得法律難以實(shí)現(xiàn)行為指引的作用,若要落實(shí)替代性措施為前置程序,則必須對(duì)其他措施進(jìn)行明確。一方面來說,若不窮盡其他替代性措施,會(huì)使得未充分適用替代性措施,成為另一方當(dāng)事人的抗辯事由,從而影響公司解散制度的適用。另一方面而言,公司的司法解散制度,立法者一直處于審慎的態(tài)度,對(duì)其他替代性措施進(jìn)行明確,更符合立法者的原意。由于要從立法上對(duì)替代性措施進(jìn)行完善,是較為困難的,因此可以借助公司章程,來實(shí)現(xiàn)對(duì)其他替代性措施的明確。公司章程就這些事項(xiàng)規(guī)定的越具體,說明公司對(duì)于其發(fā)展規(guī)劃也越完善,這樣在保證后續(xù)股東等的合法權(quán)益的同時(shí),也能保證公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展,更好的以章程的形式彌補(bǔ)法律的不足,從而也有利于法院在進(jìn)行審查時(shí),為其提供一定的事實(shí)依據(jù),從而真正維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
公司作為市場(chǎng)的重要組成部分,對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、穩(wěn)崗就業(yè)等都有著重要意義。在公司出現(xiàn)僵局時(shí),若適用司法解散的制度,會(huì)使得公司徹底退出市場(chǎng),影響公司利益相關(guān)者權(quán)益的同時(shí),也會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成影響。當(dāng)前的司法救濟(jì)替代性措施中,仍存在程序地位不明、替代性措施設(shè)置不合理等情形,需要結(jié)合我國(guó)公司發(fā)展的現(xiàn)狀,探索實(shí)現(xiàn)法院強(qiáng)制介入,并以公司章程的形式來明確其他替代性措施,以此來完善公司僵局司法替代性救濟(jì)制度,從而實(shí)現(xiàn)權(quán)益保障。