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      刑事訴訟法再修訂過程的相關(guān)選擇

      2017-04-29 11:44:10巴桑
      經(jīng)營管理者·下旬刊 2017年7期
      關(guān)鍵詞:正當程序刑事訴訟

      巴桑

      摘 要:刑事訴訟法的再修訂過程一直都存在很大的爭論,修訂過程中也存在很多的相關(guān)選擇。主要圍繞在以下幾個問題上:當事人主義與職權(quán)主義訴訟模式上的選擇、法治理想主義與現(xiàn)實主義的選擇、憲法體制與司法改革之間的選擇、以及犯罪控制和人權(quán)保障的選擇等等。本文針對相關(guān)選擇進行詳細的闡述。A

      關(guān)鍵詞:刑事訴訟 正當程序 相關(guān)選擇

      一、當事人主義與職權(quán)主義訴訟模式上的選擇

      當事人主義與職權(quán)主義的區(qū)別性在于,當事人主義注重雙方當事人在訴訟程序過程中的主體地位,并且使用司法競技激化當事人的對抗性;職權(quán)主義在于掌握和推動訴訟程序的主導(dǎo)者是裁判。兩種訴訟模式在發(fā)展過程中出現(xiàn)融合趨勢,有些學(xué)者表明:當事人主義借鑒職權(quán)主義并不完全,并且存在一定的技術(shù)性,相反職權(quán)主義向當事人主義進行轉(zhuǎn)變的過程就非常完整,其構(gòu)造性也很強。就這種觀點來看,只是存在一定的參考價值,并且也反映出刑事訴訟目的的一系列調(diào)整。我國的刑事訴訟模式在1996年經(jīng)過一次修訂,確立的庭審方式為對抗式,在經(jīng)過二十年的實施和演變以來,有些條例在社會上不被認同,或者說確實存在很多不合理之處。當事人主義在于提升被告人的訴訟地位,給予充足的訴訟權(quán)利,然而這只是在形式意義上進行分析。因此,我國對對抗式庭審方式并不存在選擇的可行性。

      首先,對于對抗式庭審方式在之前就有美國學(xué)者提出了觀點,即判例法制度的存在會對審判模式產(chǎn)生特殊意義。這種制度的發(fā)展主要是由案件的判決進行推動,激化雙方當事人的抵抗也是必要的。在判例制度下,法律的基本法理就在于先例拘束原則,然而,在實際現(xiàn)實中并不會滿足這種情況。因此,當事人就有必要查詢對自己有利的判例,并且通過辯論程序使得法院接受。其次,就目前來看,比較法學(xué)逐漸發(fā)展,使得兩大法系之間的發(fā)展也相互借鑒、配合,單純的當事人主義與職權(quán)主義訴訟模式已經(jīng)不再出現(xiàn),相反更多的是兩種訴訟模式的相互融合。這種情況不僅在各個國家之間出現(xiàn),在我國也出現(xiàn)了同樣的問題。所以說,在再修訂過程中,應(yīng)該考慮的問題在于繼續(xù)引進對抗制模式,還是遵循我國的歷史傳統(tǒng)堅持職權(quán)主義為核心的模式,或者是追求兩者相互融合的模式。因此,為了能夠選擇更加合理的訴訟模式,有必要對我國的傳統(tǒng)法律和當下所使用的訴訟模式進行透徹的分析。就日本的法律來看,在二戰(zhàn)之前其大陸法制定的尤為標準,而我國在對法律進行修訂時也借鑒了很多日本國家的法律制度,隨之我國也就確定了大陸法制度的基本模式,并且經(jīng)過多年來的發(fā)展和多次的修訂,大陸法制度也成為了我國現(xiàn)代法律中重要的組成部分;另外,通過對英美法系的制度模式來看,我國并不存在相關(guān)的對抗制模式基礎(chǔ)。從而得出,我國在修訂刑事訴訟法過程中職權(quán)主義模式還是作為主要核心存在,并且以當事人主義訴訟模式為輔。

      二、憲法體制與司法改革之間的選擇

      憲法對于司法來說是上位法,而司法就是憲法的下位法,兩者之間又有著相關(guān)的聯(lián)系,即憲法體制的基礎(chǔ)是為刑事訴訟法的實施提供前提條件。就這一點來看,憲法體制的存在,是刑事訴訟法得以實施和修訂的必要條件。然而有關(guān)研究學(xué)者指出我國現(xiàn)行的憲法體制存在很大的問題,表明若是實行憲法的制度會對刑事司法改革產(chǎn)生一些不良的影響,只有排除憲法體制的影響力才能夠準確的實施司法改革。因此,在形式訴訟法的再修訂過程中,要準確處理憲法體制與司法改革之間的選擇。法作為我國的根本法則,即使是在刑事訴訟法進行再修訂過程中,也要對其尊重并且重視。憲法中的條文表述存在很大的抽象性,其解釋權(quán)也在于全國人大常委會。因此,刑事訴訟法不可能存在違憲的情況。若是同一主體掌握立法權(quán)和法律解釋權(quán),也就無法真正的區(qū)分兩者的關(guān)系,更有的認為,立法實際上是對憲法的一種解釋。憲法必須具備有效力,也就只能被看為基本法理被立法機關(guān)進行解釋。

      刑事訴訟法自1996年出臺,指導(dǎo)2005年7月,有關(guān)的解釋性文件已經(jīng)超過了149種。自內(nèi)容上來看,有關(guān)解釋與形式訴訟法之間存在很多的沖突,甚至有些解釋對刑事訴訟法的實行產(chǎn)生了很大的限制。要想從根本上解決這種問題就要了解其根源所在,有學(xué)者已經(jīng)指出,最為重要的原因就在于刑事訴訟法本身,也就是說,這種不正常的現(xiàn)象主要是刑事訴訟法的體制。刑事訴訟法一共有四編,通常在刑事案件中作為整體所使用,但是目前已有相關(guān)公安機關(guān)對某部分進行的詳細的解釋,使得整體被分割為部分,導(dǎo)致各機關(guān)都擁有了各自的勢力范圍。我國對法律研究較深的張志銘曾經(jīng)指出,行政機關(guān)對刑事訴訟法的解釋,使得刑事訴訟法面臨被監(jiān)督和管轄卻沒有裁判權(quán)利的局面。這種局面會造成被告人的訴訟權(quán)利受到嚴重損耗,并且也會對刑事訴訟法的發(fā)展以及實行產(chǎn)生很大的阻力。

      然而,目前我國立法和司法實踐情況也并不能滿足刑事法治的發(fā)展需要。主要原因在于,當下強制措施體系并不完整,包括對人和物以及隱私權(quán)的強制,另外還在于監(jiān)聽過程,更加找不到相關(guān)的依據(jù);實行強制性的條件和程序不夠完善,無法實現(xiàn)在法律上的保留;另外,在法律保留難度加大的同時,無法進行法官保留措施。

      因此,在進行刑事訴訟法再修訂過程中,將此等問題進行改善,會更加迎合憲法的制度,同時也能夠發(fā)揮自身的法律作用。

      三、犯罪控制和人權(quán)保障的選擇

      在1964年,美國刑法學(xué)家提出有關(guān)犯罪控制和正當程序的相關(guān)理論,并且得到了大多數(shù)人們的認可。然而也有人提出我國刑事訴訟的核心應(yīng)該在于人權(quán)保障,應(yīng)該將犯罪控制的舊觀念廢除。在現(xiàn)代刑事訴訟中,這兩者的存在是一種基本矛盾,而這種觀點的提出無非是急于希望人權(quán)得到完好的保障。就目前來說,兩者的存在都是不可缺失的,每人都是被告或者被害人的潛在,這兩者的缺失也并不是在同一種原因。對于人權(quán)保障而言,缺失的原因主要是因為制度,而對于犯罪控制來說,制度因素與實際能力因素各占一半。制度因素又在于問題在制度層面上得不到解決,而且本身也是一項重大原因;能力因素在于當前公安機關(guān)處理案件過程中的技術(shù),實際上,這一點對于人權(quán)保障來說存在很大的隱患。當前的公安機關(guān)掌握的科技技術(shù)水平較低,主要依賴的解決案件還是在于人證,對獲取物證真實性的技術(shù)能力有一定的缺陷。因此,在進行刑事訴訟法再修訂過程中要特別重視制度和能力上改善。

      在此,需要對刑事訴訟的目的進行適當?shù)牧私狻J紫?,刑事訴訟的目的講述的不是政治概念,而主要是法律概念。在我國,歷來思考問題的思維方式就是政治概念,在對刑事訴訟上也是一樣,這就違背了我國法治精神的傳播。更加有的學(xué)者將刑事訴訟的概念建立在政治之下,從而更加無法對刑事訴訟有正確的認識。其次,刑事訴訟是在立法過程中堅持法治原則,這一點符合犯罪控制和人權(quán)保障的實行前提,從而“依法”才是每個公民應(yīng)盡的責任和義務(wù),經(jīng)過對政治和法律界限的區(qū)分,能夠使得犯罪控制和人權(quán)保障兩者共同展開。因此,只有讓法律之間良性的結(jié)合,并且區(qū)分各自的法律義務(wù),才能夠使得整個法律體系得到良好的運轉(zhuǎn)。

      參考文獻:

      [1]黃維智,梁時明,鄒德光. 論檢察機關(guān)實施刑事訴訟法過程中的制度完善[J]. 西南民族大學(xué)學(xué)報(人文社會科學(xué)版),2014,(07):88-93.

      [2]胡云騰. 談?wù)勑薷男淌略V訟法決定的三大特點[J]. 中國審判,2012,(04):26-30.

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