卞曉東
(300134 天津商業(yè)大學(xué)法學(xué)院 天津)
但書是我國犯罪概念不可或缺的組成部分,刑法第十三條規(guī)定了犯罪的概念,但書前是從正面規(guī)定了什么是犯罪,而但書就是從反面來規(guī)定什么行為不是犯罪。但書位于刑法的總則部分,對于分則當(dāng)然具有指導(dǎo)和約束作用。我國刑法第13條對但書的表述是模糊的,為司法實(shí)務(wù)中濫用但書出罪提供了便利。為了在司法實(shí)踐中更好的運(yùn)用但書,需要對但書的內(nèi)涵進(jìn)行解讀。
但書中的“情節(jié)”是犯罪構(gòu)成的重要因素?!扒楣?jié)”一詞無論是在生活中還是在刑法理論用語中的內(nèi)涵都非常寬泛。在我國刑法中所說的情節(jié),是指和犯罪的定罪量刑有關(guān)的所有所有犯罪行為的各個(gè)環(huán)節(jié)。但書的規(guī)定是將一部分不足以入罪的行為排除在犯罪之外,我們對它應(yīng)該做限縮性的解釋。因而,但書中的情節(jié)應(yīng)該僅僅是指影響犯罪構(gòu)成的情節(jié),而不應(yīng)該包括影響刑罰裁量的情節(jié)。
(1)基本的判斷刻度為法益侵害。在我國刑法學(xué)界長期占據(jù)統(tǒng)治地位的學(xué)說曾認(rèn)為但書中的“顯著輕微”的判斷是對社會(huì)危害性的消極性判斷。但社會(huì)危害性是一個(gè)非常不明確的概念,用它來作為“顯著輕微”的判斷尺度,會(huì)使但書的內(nèi)涵界定不清。需要對犯罪手段、犯罪動(dòng)機(jī)進(jìn)行分析衡量。行為人犯罪手段越惡劣,其社會(huì)影響越惡劣,其危害性越大,其法益侵害性也就越大。但如果行為人犯罪手段輕微,其法益侵害較小,就沒有必要運(yùn)用最為嚴(yán)厲的刑法處罰手段進(jìn)行規(guī)制,其也符合刑法罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則。
(2)程度判斷而非性質(zhì)判斷。我國刑法中對于情節(jié)的分類是根據(jù)程度來進(jìn)行劃分的,分為情節(jié)顯著輕微、情節(jié)輕微、情節(jié)較輕、情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重。因此,在對情節(jié)進(jìn)行判斷時(shí),是一種程度上的判斷,只有情節(jié)顯著輕微才可以運(yùn)用但書來進(jìn)行出罪。不法的性質(zhì)判斷與不法的程度性判斷具有本質(zhì)的不同,前者實(shí)質(zhì)上并沒有法益侵害,而后者雖然沒有達(dá)到刑法規(guī)范所預(yù)設(shè)的不法程度,但其仍然對于法益具有侵害性。因此我們對顯著輕微只進(jìn)行程度上的判斷而非實(shí)質(zhì)上的判斷。[1]
通過對“顯著輕微”的分析我們知道,它是相對于行為人的行為所作的評價(jià),而“危害不大”是對結(jié)果所作的評價(jià)。但書中規(guī)定是情節(jié)顯著輕微,危害不大多的不做犯罪處理。因此,筆者認(rèn)為在這里的這兩者應(yīng)該是并列的關(guān)系。對于一個(gè)犯罪行為,若是對它作出罪的處理,其犯罪必須是滿足兩者的,對它的判斷是一個(gè)結(jié)合兩者的綜合判斷,而不是針對單方面進(jìn)行判斷。
但書規(guī)定中的不認(rèn)為是犯罪,是情節(jié)顯著輕微危害不大的法律后果,即行為人的行為不是犯罪,不需要運(yùn)用刑法這種嚴(yán)厲的手段進(jìn)行處罰。不認(rèn)為是犯罪,是指行為人的行為雖符合犯罪的構(gòu)成要件,但不將行為人的行為當(dāng)作犯罪,不將行為人的行為運(yùn)用刑法來進(jìn)行處罰。情節(jié)顯著輕微危害不大的情形,僅僅是不“認(rèn)為”犯罪而已。仍得認(rèn)為不該當(dāng)構(gòu)成要件,不得認(rèn)為是犯罪。
但書的規(guī)定是在罪行法定的原則之下的,但書的出罪功能就有了正當(dāng)?shù)姆ɡ硪罁?jù)。但必須引起刑法學(xué)界和司法實(shí)務(wù)界注意的是,我國的司法工作者在運(yùn)用但書為個(gè)案出罪的時(shí)候,其濫用現(xiàn)象非常多。不管是法官審案還是律師辯護(hù)時(shí),其將但書作為出罪的理由時(shí),所援用的出罪理由都含糊不清。有些法官或者律師將犯罪形態(tài)因素、刑法裁量因素、行為主體的構(gòu)成性身份要素、對行為的因果關(guān)系進(jìn)行評價(jià)時(shí)運(yùn)用但書進(jìn)行出罪,這些都是但書濫用的表現(xiàn)。出現(xiàn)諸多但書濫用的原因,無非是受罪刑法定原則的影響。無論是在學(xué)界還是在司法實(shí)踐中,都認(rèn)為入罪須有法律依據(jù),那么出罪也必須有法律依據(jù)。因此,對于一些不需要入罪的行為,就會(huì)尋找各種理由為其出罪,導(dǎo)致了司法實(shí)務(wù)界但書的大量濫用。
根據(jù)但書規(guī)定出罪,是否會(huì)導(dǎo)致任意出罪,這也是對但書規(guī)定被濫用的一種擔(dān)憂。我國有的學(xué)者認(rèn)為,在判斷行為人的某一行為時(shí)是否侵害較大的法益或者法益侵害較小時(shí),在我國給予了司法機(jī)關(guān)及其司法工作者過大的自由裁量權(quán)。由于沒有一個(gè)較為明確的標(biāo)準(zhǔn),使其判斷不能有一個(gè)客觀的參照系,往往帶有司法工作者的主觀色彩。這就有可能突破刑法上所規(guī)定的罪行法定原則,大大擴(kuò)張了司法機(jī)關(guān)的權(quán)利。在我國,不僅人民法院有權(quán)認(rèn)定行為人的行為不是犯罪,偵查機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)也可以行使類似的權(quán)利,這就使得出罪行為具有任意性。從全世界范圍來看,對于符合刑法規(guī)定的行為并不都是規(guī)定為犯罪,而是將一部分行為排除在刑法處罰之外。也就是說各國都建立了順暢的出罪程序。而在我國,由于受傳統(tǒng)的法律文化思想的影響,以刑為主、重刑主義一直都存在于法律實(shí)務(wù)界。因此,我們必須向其它國家學(xué)習(xí),建立順暢的出罪機(jī)制,真正發(fā)揮第13條但書的作用。
同樣,在我國刑法學(xué)界,對于能否直接運(yùn)用但書為行為人的行為出罪,作為司法個(gè)案的出罪根據(jù),不同學(xué)者有著自己的觀點(diǎn),存在肯定說和否定說。筆者認(rèn)為,應(yīng)該在犯罪構(gòu)成體系內(nèi)運(yùn)用但書為犯罪行為進(jìn)行出罪。就像張明楷教授曾經(jīng)論述的,刑法規(guī)定的犯罪成立條件不僅是入罪條件,同時(shí)還是出罪條件。既然犯罪成立時(shí)要考慮犯罪構(gòu)成要件,即在三階層的犯罪成立條件下,考慮犯罪構(gòu)成的該當(dāng)性、有責(zé)性、違法性。[2]同樣,出罪時(shí)也應(yīng)該在此體系內(nèi)進(jìn)行出罪。根因此,正如不能在犯罪成立條件之外根據(jù)犯罪概念入罪一樣,也不能在犯罪成立條件之外根據(jù)但書規(guī)定出罪。但這并不是說,目前司法實(shí)踐中根據(jù)但書規(guī)定出罪的情形不應(yīng)當(dāng)出罪;而只是說這些情形本來就不符合犯罪成立條件,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不具備犯罪成立條件出罪,而不是根據(jù)但書規(guī)定出罪。