董雨婷 錢程
摘要:隨著社會市場經(jīng)濟的發(fā)展,現(xiàn)代公司法律制度不斷完善,但仍存在許多不足之處?!?中華人民共和國公司法>解釋三》(以下簡稱《公司法》)僅僅規(guī)定了有限責(zé)任公司的股權(quán)代持協(xié)議效力,擬上市公司股權(quán)代持協(xié)議的效力如何認(rèn)定,是實踐中亟待解決的問題。傳統(tǒng)的民法視角認(rèn)為,股權(quán)代持協(xié)議因意思自治、不違反強制性規(guī)定而有效。上海金融法院的最新案例則從經(jīng)濟法視角認(rèn)為其違反了上市公司披露信息的要求,違反公序良俗原則而無效。
關(guān)鍵詞:股權(quán)代持 上市公司 效力認(rèn)定 公序良俗
中圖分類號:D922? 文獻標(biāo)識碼:A? 文章編號:1009-5349(2020)06-0050-02
股權(quán)代持,也稱委托持股或隱名出資,是指實際出資人與他人簽訂的以股權(quán)代持為內(nèi)容的協(xié)議,約定由合同相對方以實際出資人的名義代為行使股東權(quán)利并履行股東義務(wù),合同相對方為名義股東,實際出資人也被稱為隱名股東。[1]股權(quán)代持產(chǎn)生的原因,一是規(guī)避法律的規(guī)定,如股東資格、股東人數(shù)限制、回避股份禁售期等。二是基于非法目的和用途,如逃避同業(yè)競爭、上市公司收購、內(nèi)幕交易等監(jiān)管要求。三是采用隱蔽方式進行員工持股激勵。[2]在有限責(zé)任公司中,司法實踐和學(xué)理基本達成了共識。但在擬上市公司中,股權(quán)代持協(xié)議的效力頗具爭議。
在以往股權(quán)代持協(xié)議糾紛案件,如(2016)川民終908號案件中,法院通常認(rèn)可股權(quán)代持協(xié)議的合同屬性,尊重雙方意思自治的原則并確認(rèn)其有效。然而,在2018年上海金融法院頒布的十大典型案例中,(2018)滬74民初585號案件裁判上市公司中實際出資人和名義持股人簽訂的《股份認(rèn)購與托管協(xié)議》無效,引發(fā)了新的爭論。
一、股權(quán)代持協(xié)議的法律規(guī)定
2011年最高法出臺的《〈公司法〉司法解釋三》第二十四條明確規(guī)定了在有限責(zé)任公司中,如不存在合同法第五十二條規(guī)定的情形,股權(quán)代持協(xié)議有效。然而該條款只針對有限責(zé)任公司,《公司法》并未就股份公司的股權(quán)代持協(xié)議作出明確規(guī)定。
在公司上市應(yīng)該具備的條件中,《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)第五十四條要求上市公司公告公司的實際控制人,第六十三條、六十八條均規(guī)定上市公司依法披露的信息,必須真實、準(zhǔn)確、完整,不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?!妒状喂_發(fā)行股票并上市管理辦法》第十三條要求發(fā)行人的股權(quán)清晰,控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東持有的發(fā)行人股份不存在重大權(quán)屬糾紛。上述規(guī)定均未直接規(guī)定上市公司的股權(quán)代持協(xié)議是否有效,而是僅僅規(guī)定了擬上市公司披露真實信息的義務(wù),存在一定的立法空白。
二、私法角度:股權(quán)代持協(xié)議因不違反《中華人民共和國合同法》第五十二條而有效
有學(xué)者認(rèn)為,對于上市公司的披露義務(wù)與股權(quán)代持協(xié)議的本身效力應(yīng)適用“二分法”原則,即上市公司違反了應(yīng)盡的披露真實信息的義務(wù),并不必然導(dǎo)致股權(quán)代持協(xié)議無效。[3]在(2016)川民終908號案件中,對于認(rèn)定是否存在代持股關(guān)系這一爭議焦點,法官的說理僅僅為“協(xié)議對雙方的權(quán)利義務(wù)作了詳細(xì)規(guī)定,文義清晰明確,雙方已建立代持股關(guān)系?!?/p>
認(rèn)定股權(quán)代持協(xié)議有效的主要原因有二:一是從法律層級上,《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》僅僅為部門規(guī)章,法院不能以股權(quán)代持協(xié)議違反部門規(guī)章為由認(rèn)定其無效,且該規(guī)定往往被認(rèn)為是管理性強制性規(guī)定。①因此,即使《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》明確要求擬上市公司“股權(quán)清晰”,也不足以達到直接否認(rèn)合同效力的后果。然而,該項說理并不充足。如果單純考慮法律層級這一因素,《證券法》的效力級別為法律,同樣要求上市公司應(yīng)當(dāng)公開實際控制人,且證券法的規(guī)定屬于效力性強制規(guī)定,應(yīng)得到嚴(yán)格的遵守。二是對擬上市公司的相關(guān)規(guī)定,更多的是對發(fā)行人、上市公司的要求,而非對實際出資人投資行為的禁止。換言之,違反此類規(guī)定的上市公司會受到相應(yīng)的行政處罰屬于外部行為,但不能因此而否認(rèn)民事意義上的合同這一內(nèi)部行為。“意思自治是動力之源、效益之泉”[4],《〈公司法〉解釋三》亦明確規(guī)定了對于有限責(zé)任公司而言,只要股權(quán)代持合同沒有《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)第五十二條規(guī)定的無效情形,則應(yīng)認(rèn)定該合同有效。但是對于股份公司,尤其是擬上市公司,股權(quán)代持協(xié)議的無效理由是否也只有《合同法》第五十二條,法律沒有作出明確規(guī)定。有學(xué)者認(rèn)為《〈公司法〉解釋三》對有限責(zé)任公司股權(quán)代持協(xié)議的規(guī)定應(yīng)類推適用于股份公司的股權(quán)代持協(xié)議,從而更大程度地保護個人之間的意思自治??梢钥闯觯瑥募兇獾姆▽W(xué)理論角度分析,民法更傾向于保護自由個體的利益和意思自由,而非整個社會市場的秩序。
在上海金融法院的案例中,丙公司為擬上市公司,甲某與乙某簽訂的《股份認(rèn)購與托管協(xié)議》實際為股權(quán)轉(zhuǎn)讓及代持協(xié)議。乙某買入甲某所持的丙公司股份88萬股,且由甲某為乙某代持。甲某是名義股東,乙某是實際股東。若因甲某未在公司擬上市期間,向社會公告股份存在代持情形,會受到相應(yīng)政權(quán)部門的處罰。但甲某與乙某之間的股權(quán)代持協(xié)議仍屬有效的合同。
三、公法角度:股權(quán)代持協(xié)議因違反公序良俗而無效
雖然就純粹的學(xué)理而言,擬上市公司股權(quán)代持協(xié)議只要不違反《合同法》第五十二條的規(guī)定即有效這一觀點,似乎站得住腳,但是在(2018)滬74民初585號案中,法院明確指出了上市公司股權(quán)隱名代持行為應(yīng)認(rèn)定無效。主要原因在于,系爭股份隱名代持涉及公司發(fā)行上市過程中的股份權(quán)屬,其效力如何應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)行民事法律關(guān)于民事法律行為效力的規(guī)定,以及證券市場、上市公司相關(guān)法律規(guī)定綜合判斷?!吨腥A人民共和國民法總則》第一百五十三條第二款規(guī)定,違背公序良俗的民事法律行為無效。
公序良俗可拆分成公共秩序與善良風(fēng)俗兩部分。在證券領(lǐng)域沒有具體法律法規(guī)規(guī)定公共秩序時,應(yīng)從實體和程序兩個角度判斷某一下位規(guī)則是否符合公共秩序。在實體方面,該規(guī)則應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)證券領(lǐng)域法律和行政法規(guī)所規(guī)定的國家和社會整體利益。在程序方面,該規(guī)則的制定主體應(yīng)當(dāng)具有法定權(quán)威,制定與發(fā)布符合法定程序,具有較高的公眾知曉度和認(rèn)同度。證監(jiān)會作為被授權(quán)的合法監(jiān)管主體,其制定的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》公開征求社會意見,符合程序正當(dāng)原則,也未與其他法律、行政法規(guī)相沖突。證券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)如實披露股份權(quán)屬情況,禁止發(fā)行人股份存在隱名代持情形,系由《證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》明確規(guī)定,關(guān)系到以信息披露為基礎(chǔ)的證券市場整體法治秩序和廣大投資者合法權(quán)益,在實體和程序兩個層面均符合公共秩序的構(gòu)成要件,因此,屬于證券市場中應(yīng)當(dāng)遵守、不得違反的公共秩序。隱名代持證券發(fā)行人股權(quán)的協(xié)議違反公共秩序而無效。
四、股權(quán)代持協(xié)議的困境突破
股權(quán)代持協(xié)議因特有的外部性和內(nèi)部性,對于其效力的認(rèn)定,學(xué)術(shù)界與司法實務(wù)界存在眾多爭議。第一種觀點,也是傳統(tǒng)理論觀點,認(rèn)為股權(quán)代持協(xié)議作為合同,受到當(dāng)事人意思自由的約束,只要不存在法定無效情形即有效。第二種觀點,亦是司法實踐的最新觀點,認(rèn)為股權(quán)代持協(xié)議因違反公序良俗而無效。
在第一種觀點下,不可將對于有限公司股權(quán)代持的規(guī)定生搬硬套到上市公司股權(quán)代持。一是對于上市公司而言,股東流動性強,這就要求信息得到充分的披露,足夠公開、透明。而在有限公司中,人合性特點更明顯,股東相對穩(wěn)定。二是在公司內(nèi)部,上市公司股權(quán)代持中實際股東在很多情況下是不被披露的,這違背了上市公司信息應(yīng)披露的監(jiān)管要求。而有限公司則不存在如此嚴(yán)格的監(jiān)管要求。
即使是從《合同法》的角度,也不能只考慮合同的成立要件為雙方意思表示一致,還應(yīng)考慮合同生效的積極條件與消極條件。例如(2016)川民終908號案件的一審、二審判決的說理部分并未充分考慮到股權(quán)代持協(xié)議對社會、公序良俗的影響,一味顧及合同雙方的私人利益,并非明智的選擇。有觀點認(rèn)為股權(quán)代持協(xié)議可以因“履行不能”而解除。具體而言,股權(quán)代持協(xié)議不存在《合同法》規(guī)定的無效情形,但因為《證券法》的相關(guān)規(guī)定,要求“股權(quán)權(quán)屬清晰”,導(dǎo)致合同客觀上無法履行,雙方可以解除。[5]股權(quán)代持協(xié)議可以因違反監(jiān)管規(guī)定,存在第五十二條第四款“損害社會公共利益”的情形而無效。
長久以來,我國法院對“資本認(rèn)定規(guī)則”的理解為“誰出資、誰所有”,認(rèn)定實際出資人為股權(quán)的實際所有人。然而,這樣的認(rèn)定和上市公司向公眾披露的“實際控制人”并不相符。證券法自帶的經(jīng)濟法屬性,本質(zhì)是使投資者在透明、公平的市場中作出商事交易行為。[6]如果監(jiān)管不到位,市場主體缺乏約束,可能會產(chǎn)生眾多亂象。因此,上海金融法院的最新案例中對于股權(quán)代持協(xié)議公序良俗的討論具有一定的借鑒意義,強化了上市公司的信息披露要求,有利于促進市場的公開透明。
五、結(jié)語
擬上市公司股權(quán)代持協(xié)議的效力可能會因私法或公法的認(rèn)定而有所不同。在立法還是空白的前提下,上海金融法院的指導(dǎo)案例從提供了一種切實可行的方法。雖然用公序良俗、公共利益來評判股權(quán)代持協(xié)議的效力,可能會因“公法干涉私法”而被詬病。但在現(xiàn)行經(jīng)濟體制與司法框架下,從私法與公法雙重角度綜合認(rèn)定股權(quán)代持協(xié)議,得出無效的結(jié)論,既減少了雙方當(dāng)事人之間因此引起的糾紛,也增加了上市公司的公開透明,不失為一條具有可操作性的路徑。
注釋:
①《合同法解釋(一)》第四條:“合同法實施以后,人民法院確認(rèn)合同無效,應(yīng)當(dāng)以全國人大及其常委會制定的法律和國務(wù)院制定的行政法規(guī)為依據(jù),不得以地方性法規(guī)、行政規(guī)章為依據(jù)?!?/p>
參考文獻:
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責(zé)任編輯:楊國棟
[作者簡介]董雨婷,西南政法大學(xué)經(jīng)濟法學(xué)院在讀本科生,研究方向:法學(xué);錢程,西南政法大學(xué)民商法學(xué)院在讀本科生,研究方向:法學(xué)。
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