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      論微信公眾平臺剽竊侵權(quán)的認(rèn)定及法律責(zé)任

      2020-06-21 15:07郝玥
      關(guān)鍵詞:連帶責(zé)任著作權(quán)微信公眾平臺

      郝玥

      【摘要】微信公眾平臺自上線以來,因其小眾傳播、便利性等特點,受到微信用戶的青睞,從而得以迅速發(fā)展,但剽竊等一系列侵權(quán)問題也開始顯露出來。由于《中華人民共和國著作權(quán)法》等法律法規(guī)對于剽竊的界定并不明晰,加上微信公眾平臺的特殊性,使得對于剽竊的認(rèn)定格外困難??紤]到剽竊的本質(zhì)是不當(dāng)署名,因此微信用戶的剽竊侵權(quán)需滿足剽竊者主觀上有過錯、剽竊對象享有著作權(quán)等四個要件。對于微信用戶和微信運營商的剽竊侵權(quán)法律責(zé)任,則根據(jù)具體情形分別適用不同的責(zé)任承擔(dān)方式。

      【關(guān)鍵詞】微信公眾平臺 ?剽竊 ?著作權(quán) ?連帶責(zé)任

      【中圖分類號】D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標(biāo)識碼】A

      【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.07.012

      自微信公眾平臺2012年8月誕生伊始,剽竊等侵權(quán)問題即開始凸顯。2013年我國修訂的《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》,對受著作權(quán)保護的各類作品以及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下在著作權(quán)法保護范圍之外的作品的數(shù)字化形式作出了規(guī)定。但《中華人民共和國著作權(quán)法》等法律法規(guī)對于剽竊并無明確的界定,這就給微信公眾平臺剽竊的認(rèn)定帶來極大的困難,也不利于作者合法權(quán)益的保護。本文結(jié)合微信公眾平臺的特性,通過界定剽竊的涵義,分析微信用戶和微信運營商的剽竊侵權(quán)認(rèn)定和法律責(zé)任,并提出應(yīng)對之策。

      微信公眾平臺剽竊的定義

      “剽竊”這一概念最早出于唐代文學(xué)家柳宗元的《辯文子》,“其渾而類者少,竊取他書以合之者多,凡孟、管輩數(shù)家,皆見剽竊”。[1]《辭?!穼ⅰ柏飧`”解釋為“抄襲,竊取他人的陳言”;而《辭源》則將其解釋作“竊取別人所作文字以為己作”。在中文語境里,剽竊與抄襲一般被視為同義詞,都是指抄襲他人的作品。而在英語世界,plagiarism一般被解釋為使用他人的文字、思想或作品,沒有標(biāo)明出處而據(jù)為己有。但在歐美諸國,剽竊并不是一個法律概念,而一般指代學(xué)術(shù)或職業(yè)共同體的自律規(guī)范。在我國,“剽竊”一詞在《中華人民共和國民法通則》《中華人民共和國著作權(quán)法》等中都有出現(xiàn),但對于剽竊的定義、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等則沒有明確的規(guī)定,這給司法實踐中認(rèn)定剽竊行為造成極大的困難。

      同時,學(xué)界對于“剽竊”的概念也存在著不同理解,且有著缺乏精確化、泛化、概念范圍過于狹窄等問題。[2]一方面,作為日常生活概念的“剽竊”,其內(nèi)涵和外延都不夠清晰;另一方面,作為立法概念的“剽竊”,因為泛化等同于侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為,并無實質(zhì)意義。而“剽竊”過窄的概念范圍,并不符合我國當(dāng)前愈演愈烈的剽竊現(xiàn)象,難以對遏制這一現(xiàn)象發(fā)揮有效功能。

      本文所言及的“剽竊”應(yīng)該區(qū)別于日常生活概念的“剽竊”,而在著作權(quán)法的范圍內(nèi)理解。考慮到微信公眾平臺因其熟人網(wǎng)絡(luò)、小眾傳播等特征,而存在著“剽竊”行為難以認(rèn)定的情形,即一方面因為礙于熟人圈子而容易忽視平臺上的剽竊行為;另一方面因其小眾傳播而使剽竊的認(rèn)定更為困難。因此,將微信公眾平臺的剽竊定義為:未經(jīng)他人許可,在微信公眾平臺上將他人的作品部分或整體地、以自己的名字發(fā)表,而不標(biāo)明其出處,因而使得他人著作權(quán)受到損害的違法行為。這里的作品不僅可以指文字作品,也可以指音樂、美術(shù)等藝術(shù)作品。

      微信用戶的剽竊侵權(quán)責(zé)任之認(rèn)定

      根據(jù)1999年1月15日國家版權(quán)局版權(quán)管理司的一份答復(fù),對于抄襲侵權(quán)的認(rèn)定應(yīng)遵循“四要件說”,其中,行為人的過錯包括故意和過失,而不論主觀上是否有將他人作品當(dāng)作自己之作的故意。也即剽竊侵權(quán)責(zé)任需滿足一般侵權(quán)責(zé)任的四個要件,即行為具有違法性、有損害的客觀事實存在、和損害事實有因果關(guān)系以及行為人有過錯。實際上,這等同于承認(rèn)對于剽竊侵權(quán)責(zé)任的認(rèn)定與其他民事權(quán)利并無差別,根本沒有考慮到剽竊侵權(quán)責(zé)任的特殊性。學(xué)界對于剽竊行為構(gòu)成要件的探討一般在這四要件內(nèi)展開,比如需滿足剽竊的對象為享有著作權(quán)的作品,剽竊行為具有公開性、欺騙性、雙重侵權(quán)性以及行為人主觀上有過錯等要件。考慮到剽竊侵權(quán)責(zé)任的特殊性,以及微信公眾平臺的特征,微信公眾平臺上的剽竊行為構(gòu)成要件,既要滿足剽竊行為的一般構(gòu)成要件,也要充分考慮其特殊性,具體如下。

      微信用戶主觀有過錯。國家版權(quán)局版權(quán)管理司認(rèn)為行為人需存在主觀上的過錯,過錯包括故意和過失;有專家認(rèn)為出于追究行為人民事法律責(zé)任的需要,應(yīng)采取無過錯責(zé)任原則。[3]但無過錯責(zé)任原則的理由并不充分,它忽略了現(xiàn)實生活中存在的一種情形,即某一作品完全有可能和先前他人已創(chuàng)造完成的作品存在著相似或部分相似的情況,這種情況不應(yīng)被視為剽竊。即使為了便于追究行為人的民事法律責(zé)任或維護公共利益,也應(yīng)遵循利益平衡原則,否則可能會影響真正的知識產(chǎn)權(quán)人的創(chuàng)作熱情和積極性,反而不利于知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)的發(fā)展。因此,行為人主觀上有過錯應(yīng)該成為剽竊的構(gòu)成要件??紤]到司法實踐中,對于行為人的剽竊,其在主觀上是故意還是過失之認(rèn)定極為困難,如果對過失的剽竊過于放任,則可能會損害原作者的合法權(quán)益。一方面,過失可能會成為剽竊者辯解的理由,而使其可能免于承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任;另一方面,現(xiàn)實生活中確實存在著過失的剽竊,比如行為人無意識接觸過某作品,就有可能在自己創(chuàng)作過程中無意識地襲用該作品的內(nèi)容。因此,行為人的主觀過錯應(yīng)該包含故意和過失。也即微信公眾平臺的剽竊需要滿足微信用戶主觀上的過錯這一要件,過錯包括故意和過失。

      微信用戶剽竊的對象必須是著作權(quán)法所保護的作品,即享有著作權(quán)的作品。首先,根據(jù)著作權(quán)法所依據(jù)的獨創(chuàng)性與思想表達之“二分法”原則,對于不屬于著作權(quán)法保護范圍內(nèi)的作品之抄襲,并不構(gòu)成“剽竊”。其次,根據(jù)著作權(quán)法就作品署名權(quán)、修改權(quán)及作品完整權(quán)利的無期限保護,對于已經(jīng)過了著作保護權(quán)期限的作品的抄襲,依然構(gòu)成“剽竊”。微信公眾平臺上的作品,多是作者已發(fā)表或首次發(fā)表的作品,即使是未發(fā)表的作品,一旦推送到平臺,即可視為已經(jīng)發(fā)表,從而享有著作權(quán)。對于微信公眾平臺上這些作品的抄襲,即應(yīng)視為剽竊。最后,對于微信公眾平臺作品的剽竊,可以是整部作品的剽竊,也可以是作品中的部分內(nèi)容的剽竊。

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