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      利益平衡視角下的商業(yè)方法可專利性

      2010-04-10 12:29:58謝黎偉
      海峽法學(xué) 2010年3期
      關(guān)鍵詞:專利權(quán)人商業(yè)專利

      謝黎偉

      (廈門大學(xué)法學(xué)院,福建廈門 361005)

      利益平衡視角下的商業(yè)方法可專利性

      謝黎偉10

      (廈門大學(xué)法學(xué)院,福建廈門 361005)

      1998年美國法院在State Street Bank案中確認(rèn)了商業(yè)方法的可專利性,從此商業(yè)方法專利引起了人們熱議。通過對商業(yè)方法專利的興起和發(fā)展趨勢的觀察,以利益平衡的觀點分析商業(yè)方法專利權(quán)人和社會公共利益之間的利益得失以及商業(yè)方法專利所蘊涵的國家利益,有助于我們對商業(yè)方法專利采取適當(dāng)?shù)牧龊蛯Σ?。對我國而言,給予商業(yè)方法專利保護(hù)并非國際義務(wù),商業(yè)方法專利應(yīng)緩行或加以規(guī)制。

      利益;利益平衡;商業(yè)方法專利

      互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展催生了電子商務(wù)的興起,而電子商務(wù)的迅速成長又使得商業(yè)方法的可專利性問題開始嶄露頭角。1998年,美國法院在State Street Bank and Trust v.Signature Financial Group,Inc一案中首先確認(rèn)了商業(yè)方法的可專利性,[1]自此商業(yè)方法專利開始浮出水面,引起世人關(guān)注。而時隔四年之后,美國花旗銀行向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出 19項有關(guān)商業(yè)方法專利的申請,商業(yè)方法專利在國內(nèi)又起波瀾,從此成為國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)界熱議的話題。商業(yè)方法是否具有可專利性?我國是否應(yīng)當(dāng)接受商業(yè)方法專利?各方觀點可謂見仁見智。本文擬從利益平衡的角度對此問題加以探討,以期拋磚引玉。

      一、專利法中的利益平衡

      從法理學(xué)的角度看,利益是社會主體的需要在一定條件下的具體轉(zhuǎn)化形式,它表現(xiàn)了社會主體對客體的一種主動關(guān)系,構(gòu)成了人們行為的內(nèi)在動力。[2]這種動力是法律背后起支配作用的根本因素,也是法律權(quán)利的基本內(nèi)容。同時,法與利益又是互動的關(guān)系,“一方面,利益決定著法的產(chǎn)生、發(fā)展和運作;另一方面,法律影響著(促進(jìn)或阻礙)利益的實現(xiàn)程度和發(fā)展方向”。[3]任何社會都存在與其政治、經(jīng)濟(jì)和文化等環(huán)境相關(guān)的不同利益主體,包括利益?zhèn)€體和利益群體。由于不同利益主體的存在,必然產(chǎn)生不同的利益訴求,因而利益沖突在所難免。這種沖突的解決難以通過利益主體自身來調(diào)和,需要借助于法律的制度安排來實現(xiàn)利益的協(xié)調(diào)和平衡。

      專利法作為鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和促進(jìn)社會進(jìn)步的法律制度,它所涉及的利益既包括專利權(quán)人對其發(fā)明創(chuàng)造享有的私人利益,也包括社會公眾接觸與使用發(fā)明創(chuàng)造的社會公共利益。這兩類利益是一種對立統(tǒng)一的關(guān)系,它們彼此共存于專利制度之中。在人們探討專利制度的合理性基礎(chǔ)時,利益平衡的思想即已滲透其中。例如建立在社會契約基礎(chǔ)上的“契約論”認(rèn)為,專利是在以國家面貌出現(xiàn)的社會和發(fā)明人之間簽訂的一項特殊契約,發(fā)明人公開其發(fā)明內(nèi)容,國家則對發(fā)明人授予一定期限內(nèi)獨占利用其發(fā)明的權(quán)利。由此可知,“契約論”將專利制度看成社會公眾與發(fā)明人之間的一種公平交易,其內(nèi)在的邏輯要求必然是交易雙方當(dāng)事人的給付對等和利益平衡。而專利法的另一理論基礎(chǔ)——經(jīng)濟(jì)激勵論,強(qiáng)調(diào)法律賦予專利權(quán)人以壟斷權(quán),保證他們獲得適當(dāng)?shù)募疃度胄碌闹R產(chǎn)品創(chuàng)造活動,其根本目的是增加社會的知識財富從而促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和公共福利。由于“沒有合法的壟斷就不會有足夠的信息生產(chǎn)出來,但是有了合法的壟斷又不會有太多的信息被使用”,[4]所以,在專利權(quán)人的壟斷利益和社會公共利益之間必須達(dá)到恰當(dāng)?shù)钠胶狻?/p>

      在具體制度層面上,專利法在保護(hù)專利權(quán)人的私人利益的同時,精心設(shè)計了保障社會公共利益的機(jī)制。其一,法律規(guī)定了若干不授予專利權(quán)的客體,包括智力活動的規(guī)則和方法、疾病的診斷和治療方法、科學(xué)發(fā)現(xiàn)等,這些創(chuàng)造性智力成果的產(chǎn)生并不能得到專利權(quán)的保護(hù),而是直接進(jìn)人公共領(lǐng)域,成為人類共享的知識財富。同時,對發(fā)明創(chuàng)造提出“新穎性、創(chuàng)造性、實用性”的專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn),避免將公有領(lǐng)域的知識被私人所壟斷。其二,法律規(guī)定了權(quán)利的保護(hù)期限。權(quán)利人對于某種知識產(chǎn)品的獨占僅在法律規(guī)定的一定期限內(nèi)有效,在權(quán)利保護(hù)期屆滿后,原先為權(quán)利人專有的知識產(chǎn)品即進(jìn)人公共領(lǐng)域,任何人均可無償使用。其三,專利法規(guī)定的權(quán)利窮竭、先用權(quán)、非營利實施以及強(qiáng)制許可等權(quán)利限制制度將專利權(quán)人的壟斷力量控制在合理范圍內(nèi),滿足社會公眾對知識產(chǎn)品的合理需求,并分享技術(shù)進(jìn)步帶來的收益。

      商業(yè)方法,長期以來一直被認(rèn)為屬于智力活動的規(guī)則和方法,是一種抽象的概念。為維護(hù)公共利益起見,將其劃入公共領(lǐng)域的范疇,因而不具有可專利性。然而近年來美國法院推翻之前的判例,確認(rèn)了商業(yè)方法的可專利性,打破了人們對商業(yè)方法的傳統(tǒng)看法,改變了原有的利益平衡格局,對相關(guān)各方的利益分配帶來了深刻變化。

      二、商業(yè)方法專利與利益平衡

      (一)商業(yè)方法專利范圍界定中的利益衡量

      目前各國對于商業(yè)方法專利并無一致的定義,一般是通過確定商業(yè)方法的范圍,從而間接確定商業(yè)方法專利的范圍。商業(yè)方法大致可以分為兩類:一是與計算機(jī)軟件或網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有關(guān)的商業(yè)方法。二是無須借助計算機(jī)軟件或網(wǎng)絡(luò)技術(shù)即可實施的商業(yè)方法。美國國會眾議院議員 Rick Bouehe和 Howard Berman在2000年提出的《商業(yè)方法專利改進(jìn)法案》中, 將商業(yè)方法表述為下列方法之一: (1)一種經(jīng)營、管理或其它操作某一企業(yè)或組織, 包括適用于財經(jīng)信息處理過程的技術(shù)方法;(2)任何應(yīng)用于競技、訓(xùn)練或個人技巧的技術(shù)方法;(3)上述(1)和(2)中所描述的由計算機(jī)輔助實施的技術(shù)或方法。[5]顯然,此定義顯然將兩類商業(yè)方法都囊括在內(nèi),甚至將傳統(tǒng)不屬于商業(yè)領(lǐng)域的競技、訓(xùn)練或個人技巧的技術(shù)方法也網(wǎng)羅其中,而且不要求借助技術(shù)工具或裝置,使商業(yè)方法專利的范圍非常寬泛,它代表了對商業(yè)方法專利的美國式理解。在實務(wù)操作中,美國專利商標(biāo)局(以下簡稱 USPTO)將自動化商業(yè)方法專利正式歸在第 705分類碼下,并將其定義為:(1)裝置及對應(yīng)的方法。用于商業(yè)運作、行政、企業(yè)管理或財務(wù)資料報表的生成, 能使資料在經(jīng)過處理后有顯著的改變或完成運算操作;(2)裝置及對應(yīng)的方法。用于改變貨物或服務(wù)提供時的資料處理或運算操作”。[6]USPTO的自動化商業(yè)方法專利主要是指借助計算機(jī)軟件和技術(shù)裝置自動完成的商業(yè)方法。對于不借助技術(shù)裝置而實施的商業(yè)方法,USPTO也同樣授予專利,只是在將其放在其他的分類碼之下而已。

      世界知識產(chǎn)權(quán)組織(以下簡稱WIPO)將商業(yè)方法專利定義為:商業(yè)方法專利涉及的是那些借助數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營商業(yè)的、有創(chuàng)造性的商業(yè)方法。[7]而根據(jù)歐洲專利局(以下簡稱EPO)觀點,商業(yè)方法的專利申請可以分為三類:(1)抽象的商業(yè)方法。所謂“抽象的商業(yè)方法”是指在申請專利范圍中,并未舉出任何執(zhí)行該方法的裝置。此類發(fā)明EPO會以《歐洲專利公約》(EPC)第52條第 2項和第 3項為理由加以駁回。(2)主張一種商業(yè)方法,其中至少某些步驟由計算機(jī)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)或其它傳統(tǒng)的程序、電子裝置來執(zhí)行(以計算機(jī)實施的商業(yè)方法)。此類發(fā)明EPO會以與審查其它計算機(jī)相關(guān)發(fā)明相同的方式來審查。(3)主張一種商業(yè)方法,其中至少某些步驟是由其它(計算機(jī)以外)的特定裝置(如移動電話等)來執(zhí)行。此類發(fā)明 EPO也會以與審查其它計算機(jī)相關(guān)發(fā)明相同的方式來審查。[8]可見,EPO注重商業(yè)方法專利申請的技術(shù)特征,排斥了純商業(yè)方法的可專利性。

      我國國家知識產(chǎn)權(quán)局于2004年10月1日出臺的《商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請的審查規(guī)則(試行)》中,把商業(yè)方法專利界定為:利用計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)完成的商業(yè)方法專利。此定義也體現(xiàn)了對商業(yè)方法的技術(shù)性要求,同樣將純商業(yè)方法拒之門外。

      由上可見,EPO的商業(yè)方法定義基本上屬于傳統(tǒng)的商業(yè)范疇。相比之下,美國不要求商業(yè)方法必須借助技術(shù)手段,純商業(yè)方法也可授予專利,可專利的商業(yè)方法范圍很廣,更傾向于維護(hù)專利申請人的利益。而 EPO在實踐中側(cè)重對專利申請的技術(shù)特征和技術(shù)貢獻(xiàn)的審查,對商業(yè)方法專利的授權(quán)比美國嚴(yán)格得多。我國則強(qiáng)調(diào)必須要通過計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)完成的商業(yè)方法才能申請專利,這也意味商業(yè)方法專利必須有技術(shù)性,和歐洲的做法較接近。對商業(yè)方法的技術(shù)性要求使商業(yè)方法專利授權(quán)難度加大,體現(xiàn)了對社會公共利益的關(guān)注。世界知識產(chǎn)權(quán)組織的定義中不僅要求是數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)中的商業(yè)方法,而且強(qiáng)調(diào)了商業(yè)方法本身應(yīng)具有創(chuàng)造性;而其他幾個定義均未突出商業(yè)方法本身的創(chuàng)造性,在實踐中也基本放棄了對商業(yè)方法本身的創(chuàng)造性要求。

      (二)商業(yè)方法專利興起與發(fā)展中的利益沖突和協(xié)調(diào)

      在商業(yè)方法可專利性問題上,美國法院曾長期對商業(yè)方法持排斥態(tài)度,1908年的 Hotel Seeurity Cheeking Co.v.Lorraine co.案最早確立了“商業(yè)方法例外”原則,依據(jù)此原則,商業(yè)方法被認(rèn)為屬于抽象概念,不屬于可專利客體。[9]此種看法一直持續(xù)了九十年之久,1998年美國聯(lián)邦巡回上訴法院(以下簡稱CAFC)在State Street Bank and Trust v.Signature Financial Group Inc 一案中,推翻了“商業(yè)方法例外”原則,CAFC判定:“(商業(yè)方法)發(fā)明若產(chǎn)生了有用的、具體和有形的結(jié)果,就可獲得專利”。在其后的AT&T案中,CAFC在判決中進(jìn)一步指出,“判斷這種數(shù)學(xué)算法是否具有專利性的標(biāo)準(zhǔn)是:其是否從事了實際的應(yīng)用并且產(chǎn)生了實用的效果,如果是,則表明其具有可專利性?!币陨吓欣龑嶋H上將傳統(tǒng)專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)中的“新穎性、非顯而易見性、實用性”標(biāo)準(zhǔn)簡化為“實用性”標(biāo)準(zhǔn),使商業(yè)方法專利的申請門檻大為降低。從此美國商業(yè)方法專利的申請量呈爆發(fā)式增長之勢,這種現(xiàn)象被人形象地比喻為“專利洪水”。[10]這股“專利洪水”來勢洶涌,使得USPTO應(yīng)接不暇,擠占了大量的審查資源。加之對于這種新型專利,審查員既缺乏審查的經(jīng)驗,也匱乏相應(yīng)的對比技術(shù)資料。在這樣的雙重壓力之下,產(chǎn)生大量不符合專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的“問題專利”也就不足為奇了。另外,伴隨著商業(yè)方法專利的泛濫,專利侵權(quán)訴訟量也水漲船高,不少知名大企業(yè)也卷入到侵權(quán)訴訟的漩渦當(dāng)中,令其深受其累,苦惱不已。這種狀況使得美國企業(yè)界對商業(yè)方法專利的質(zhì)疑和抱怨與日俱增。

      在此背景下,美國國會于1999年通過了《美國發(fā)明人保護(hù)法》,其立法目的就是消除由于商業(yè)方法專利侵權(quán)訴訟激增而產(chǎn)生的消極后果。該法規(guī)定:如果被告能夠證明,在一項商業(yè)方法專利有效申請日前一年, 其已經(jīng)使用了該商業(yè)方法發(fā)明, 則被告將可以在商業(yè)方法專利侵權(quán)的訴訟中免除賠償責(zé)任。由于美國專利制度采用的是“先發(fā)明”原則,即專利權(quán)授予最先完成發(fā)明創(chuàng)造的人。增加此規(guī)定實際上對商業(yè)方法專利權(quán)利人的權(quán)利范圍做了某種程度的限制,減少有關(guān)商業(yè)方法專利的侵權(quán)訴訟。

      面對各方責(zé)難,USPTO也提出了改進(jìn)商業(yè)方法專利質(zhì)量的措施,其基本內(nèi)容是: 第一,加強(qiáng)對審查員的有關(guān)商務(wù)實踐中的技術(shù)訓(xùn)練;第二, 修訂專利商標(biāo)局的審查指南, 包括由主審查員(審查培訓(xùn)過程中的優(yōu)秀者) 對第705 類(自動化商業(yè)方法專利)中所有專利申請進(jìn)行強(qiáng)制性的第二次審查;第三, 擴(kuò)大USPTO的質(zhì)量審查辦公室對第705 類中專利的抽樣審查范圍;第四,對第705類中的申請, 對與商業(yè)有關(guān)的非專利文獻(xiàn)進(jìn)行強(qiáng)制性檢索。[11]

      作為商業(yè)方法專利始作俑者的美國法院的態(tài)度也起了微妙的變化,這從近年備受電子商務(wù)界矚目的eBay v.Mercexchange案中可以看出端倪。[12]eBay是一家有名的網(wǎng)上拍賣網(wǎng)站,它使用的網(wǎng)上拍賣技術(shù)牽涉到Mercexchange公司的商業(yè)方法專利,在2000年時,eBay和MercExchange談判購買相關(guān)專利,但未獲成功。隨后,MercExchange起訴eBay侵犯專利權(quán)并要求發(fā)布法院永久性禁令(Permanent Injunction)。初審的美國聯(lián)邦地區(qū)法院認(rèn)定eBay侵犯了MercExchange的專利,但拒絕實施永久性禁令。美國聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)在聽取了案件上訴后修改了原裁定,認(rèn)定一旦發(fā)生專利侵權(quán),專利權(quán)人就有權(quán)要求禁令的頒布和施行。但案件隨后峰回路轉(zhuǎn),2006年5月15日,美國聯(lián)邦最高法院撤銷了CAFC對該案的二審判決,將該案發(fā)回重審,并明確要求在發(fā)布專利侵權(quán)的永久性禁令時需要考慮傳統(tǒng)的衡平因素,原告必須證明以下四點:(1)已經(jīng)遭受了不可彌補(bǔ)的損害。(2)法律上的救濟(jì)措施(如金錢賠償),無法彌補(bǔ)此損害。(3)在權(quán)衡原被告雙方的利害得失之后,保證采取的救濟(jì)措施是公平的。(4)公共利益不會因永久性禁令而受損害。對于最高法院的判決,有美國學(xué)者認(rèn)為,基于商業(yè)方法專利本身的特性,商業(yè)方法專利難以滿足以上四要素的要求,四要素的要求就成為商業(yè)方法專利權(quán)利人獲得法院永久性禁令的一道難以逾越的障礙。[13]果然不出所料,2007年7月,聯(lián)邦地區(qū)法院再次拒絕發(fā)布永久性禁令。2008年2月,當(dāng)事人雙方達(dá)成和解協(xié)議,MercExchangeG公司同意向eBay轉(zhuǎn)讓專利,這場歷時多年的官司終于塵埃落定。永久性禁令曾是商業(yè)方法專利權(quán)人在專利訴訟中的利器,是迫使被告就范的王牌,在專利侵權(quán)訴訟中,被告由于擔(dān)心永久性禁令造成的巨大經(jīng)濟(jì)損失,往往會接受專利權(quán)人開出的高額深刻使用或轉(zhuǎn)讓費。美國最高法院對專利侵權(quán)訴訟中發(fā)布永久性禁令的四要素要求,無疑使得對商業(yè)方法專利人手中的永久性禁令王牌的威力大減。在最高法院的影響下,CAFC也收緊了商業(yè)方法專利的口子。2008年10月,CAFC對Bilski案作出裁定,認(rèn)為Bilski的對沖交易商業(yè)方法的具體步驟中沒有發(fā)生不同的狀態(tài)或者物質(zhì)的轉(zhuǎn)化,不屬于法律規(guī)定的可專利主題。與此同時,CAFC宣布放棄在state street bank案確立的“具體的、有形的和實用的”判斷標(biāo)準(zhǔn)。[14]上述判決明確地表明美國法院近年來對商業(yè)方法專利的態(tài)度改弦更張,由激進(jìn)趨于保守,顯示出對商業(yè)方法專利發(fā)展的謹(jǐn)慎態(tài)度,使純商業(yè)方法今后在美國將很難獲得專利授權(quán)。

      歷史上,歐洲專利局(EPO)不授予計算機(jī)軟件和商業(yè)方法以專利,認(rèn)為它們在本質(zhì)上缺乏技術(shù)性。在美國立場的影響下,EPO也開始對商業(yè)方法專利網(wǎng)開一面,但專利授權(quán)準(zhǔn)入門檻則要高得多。EPO對計算機(jī)軟件相關(guān)發(fā)明的創(chuàng)造性步驟(inventive step) 要求和審查相當(dāng)嚴(yán)格,只有當(dāng)一項計算機(jī)軟件相關(guān)發(fā)明解決了技術(shù)問題, 具有明顯(obvious) 的技術(shù)特征, 產(chǎn)生了技術(shù)貢獻(xiàn)( technological contribution) 才能被授予專利?!凹夹g(shù)性貢獻(xiàn)”在2002年就被歐洲委員會定義為“在一個技術(shù)領(lǐng)域中對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn),且該貢獻(xiàn)對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員而言不是顯而易見的。”通過歸納“技術(shù)性貢獻(xiàn)”的標(biāo)準(zhǔn),EPO認(rèn)為純商業(yè)方法和較為通常的社會方法將不具有可專利性,因為它們不具有創(chuàng)造性及其技術(shù)性貢獻(xiàn)的要求。[15]概括起來,在EPO,只有基于以下兩種情形之一才可認(rèn)定一項商業(yè)方法發(fā)明具備創(chuàng)造性:(1)商業(yè)方法專利申請的商業(yè)方法部分與其所運用的技術(shù)方案部分都是非顯而易見的;(2)商業(yè)方法專利申請的商業(yè)方法部分不具備創(chuàng)造性,但是技術(shù)方案部分是非顯而易見的。如果一項商業(yè)方法發(fā)明的技術(shù)方案部分不具有創(chuàng)造性,那么無論其商業(yè)方法部分是否為非顯而易見的,該發(fā)明都被認(rèn)為不符合創(chuàng)造性的要求。[16]

      美國和歐盟對商業(yè)方法專利態(tài)度的差異,其根源在于所處不同的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)地位,同美國相比,處于劣勢的歐盟提高專利授權(quán)門檻符合其根本利益。而美國近年來在商業(yè)方法專利上由寬松趨于嚴(yán)格的做法,表明了作為科技和經(jīng)濟(jì)實力稱霸全球的國家,商業(yè)方法專利的過度擴(kuò)張也會導(dǎo)致各方利益的失衡。各國都在不斷地尋找利益的最佳平衡點。

      (三)商業(yè)方法專利在國際層面上的利益衡量

      TRIPS協(xié)定是目前世界上最有影響的知識產(chǎn)權(quán)國際條約,其保護(hù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)在同類條約中也是首屈一指的,TRIPS協(xié)定第27條第1款規(guī)定:一切技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的任何發(fā)明,無論產(chǎn)品發(fā)明或方法發(fā)明,只要它們是新穎、具有創(chuàng)造性并可付諸工業(yè)應(yīng)用,均應(yīng)有可能獲得專利。但是對于“技術(shù)領(lǐng)域”應(yīng)當(dāng)如何理解,TRIPS協(xié)定并未作出規(guī)定。因此,何謂“技術(shù)領(lǐng)域”應(yīng)由成員方依據(jù)其國內(nèi)法做出解釋。商業(yè)方法專利是否屬于TRIPS協(xié)定的保護(hù)范圍,從協(xié)定本身的條文當(dāng)中并不能獲得明確的解答。換言之,對于商業(yè)方法不予以專利保護(hù),并不違反TRIPS協(xié)定所規(guī)定的國際義務(wù)。商業(yè)方法是否具有可專利性,屬于由各國自行決定的事項。

      美國計算機(jī)軟件業(yè)一直執(zhí)世界之牛耳,在電子商務(wù)興起后,又憑借其強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)實力,占據(jù)了全球電子商務(wù)市場的大部分份額,令其他國家難以望其項背。為鞏固其優(yōu)勢地位,美國順理成章地成為商業(yè)方法專利的最積極推動者。這與美國在傳統(tǒng)知識保護(hù)上的冷漠態(tài)度形成巨大反差,個中原因不言自明?,F(xiàn)今商業(yè)方法的專利化,實質(zhì)是計算機(jī)軟件的專利化,正如有學(xué)者認(rèn)為,美國認(rèn)為,為有效防止盜版,計算機(jī)軟件應(yīng)當(dāng)放在版權(quán)法下保護(hù);但當(dāng)美國發(fā)現(xiàn),版權(quán)法只能在制止“盜版”這樣的“低級侵權(quán)”上發(fā)揮有限的作用,對待“反向工程”那樣的“高級侵權(quán)”無能為力時,開始將軟件保護(hù)轉(zhuǎn)向?qū)@?。[17]美國積極推動商業(yè)方法專利的目的正在于此。商業(yè)方法專利本身也是雙刃劍,擴(kuò)大商業(yè)方法專利固然可以為美國爭取國際利益,但也會危害其國內(nèi)公眾利益。美國法院在商業(yè)方法專利態(tài)度上由松到緊的變化也是對國內(nèi)利益分配的調(diào)整。

      此外,并非所有發(fā)達(dá)國家都認(rèn)可商業(yè)方法專利,盡管《歐洲專利公約》統(tǒng)一了歐盟成員國的專利法,但各成員國國內(nèi)法院仍按他們各自的判斷對歐洲專利公約做出他們各自獨立的解釋。英國法院認(rèn)為,與一個僅僅是商業(yè)方法的發(fā)明相關(guān)聯(lián)的計算機(jī)軟件在英國是不被授予專利的,即使該發(fā)明中的技術(shù)性貢獻(xiàn)能被人深知。這樣,通過更為嚴(yán)格的可專利性審查標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定,幾乎所有的電子商務(wù)方法專利在當(dāng)前英國的專利標(biāo)準(zhǔn)下不具有可專利性。[18]可見,發(fā)達(dá)國家之間出于國家利益考慮,對商業(yè)方法專利也態(tài)度不一。

      作為發(fā)展中國家的中國,經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)實力與發(fā)達(dá)國家有相當(dāng)大的差距,對我國銀行業(yè)商業(yè)方法專利狀況的研究表明,外國專利申請人在申請的數(shù)量和質(zhì)量上具有絕對優(yōu)勢。[19]這說明如果對商業(yè)方法予以專利保護(hù),最大的受益者是外國專利權(quán)人;相反,國內(nèi)企業(yè)將支付專利保護(hù)的高昂成本。因此貿(mào)然認(rèn)可商業(yè)方法專利,必然是弊大于利,得不償失。

      (四)商業(yè)方法專利中利益相關(guān)方的利益比較

      在商業(yè)方法專利的擁護(hù)者看來,對商業(yè)方法予以專利保護(hù),可以激勵人們開發(fā)新的商業(yè)方法,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,從而增加了社會的知識財富。再者,商業(yè)方法被授予專利權(quán)后,發(fā)明人由此獲得排他性的獨占權(quán)利,有權(quán)禁止他人無償使用其專利方法。另一方面,專利權(quán)人可以通過許可使用或轉(zhuǎn)讓等方式獲取收益,用于彌補(bǔ)其研究開發(fā)商業(yè)方法所支付的成本并取得合理的利潤回報。因此,商業(yè)方法的發(fā)明者應(yīng)當(dāng)同其他的產(chǎn)品或方法發(fā)明者一樣獲得同樣的保護(hù),享受平等的對待,不應(yīng)厚此而薄彼。以上觀點似乎言之成理,但其忽略了商業(yè)方法的特性。商業(yè)方法顯然不同于一般的產(chǎn)品或方法發(fā)明,在某一商業(yè)領(lǐng)域,可以運用的商業(yè)方法總是有限的。一旦授予專利權(quán),就會將其他的市場參與者排除在外,或者極大地增加其競爭成本(如被迫支付高額許可使用費),因而具有更強(qiáng)的壟斷性,對市場競爭有更明顯的抑制作用。尤其在電子商務(wù)領(lǐng)域,由于網(wǎng)絡(luò)的無國界和全球性,商業(yè)方法專利的出現(xiàn)使得權(quán)利人的壟斷力進(jìn)一步跨越國界,對全球市場的競爭都將產(chǎn)生影響。其實,專利法對科學(xué)發(fā)現(xiàn)、自然法則、抽象概念等之所以不授予專利權(quán),其依據(jù)也正是如此。因為這類發(fā)明創(chuàng)造一旦授予專利權(quán),將使權(quán)利人擁有過強(qiáng)的壟斷力量,不可避免地危及社會公共利益。

      其次,在審查標(biāo)準(zhǔn)寬松的情況下,一些廣為人知的傳統(tǒng)商業(yè)方法,一旦與計算機(jī)程序結(jié)合,就有可能獲得專利。例如著名網(wǎng)上書店亞馬遜公司的“一次點擊”(one click)專利就頗為人所詬病,被人認(rèn)為不過是將傳統(tǒng)的商場購物模式復(fù)制到網(wǎng)絡(luò)而已。這種商業(yè)方法專利無異于將人們長期累積起來的公共資源據(jù)為己有,減少了公共資源的總量,不合理地阻礙公眾對信息的利用和傳播。公共領(lǐng)域的空間被進(jìn)一步壓縮,而專利權(quán)人的權(quán)利卻被不適當(dāng)?shù)財U(kuò)大。

      總之,商業(yè)方法和計算機(jī)程序能否成為專利權(quán)的客體,歷來存在著很大的爭議。出于維護(hù)公共利益的考慮,很多國家都將兩者排除在專利的大門之外,而將商業(yè)方法和計算機(jī)程序結(jié)合為一體的商業(yè)方法專利,理所當(dāng)然地應(yīng)對其進(jìn)行更嚴(yán)格的審視和考量。

      三、結(jié)論

      通過以上的分析,商業(yè)方法專利的出現(xiàn)對專利權(quán)人的私益與社會公共利益以及國家利益間的平衡影響甚大,須慎重對待。近年來,美國法院和專利商標(biāo)局的判例和政策對商業(yè)方法專利由寬松趨于嚴(yán)格,這說明身為軟件和電子商務(wù)大國的美國也在不斷探求其自身利益的最佳平衡點。同美國相比,歐盟采取更嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn),更有利于維護(hù)自身利益。對我國而言,給予商業(yè)方法專利保護(hù)并非我們必須承擔(dān)的國際義務(wù),積極與發(fā)達(dá)國家“接軌”實非上策。商業(yè)方法專利應(yīng)該緩行。如果由于形勢所迫,不得不對商業(yè)方法專利網(wǎng)開一面,為避免商業(yè)方法專利的濫用,可利用專利制度中的在先技術(shù)抗辯、專利侵權(quán)的例外、強(qiáng)制許可制度對其加以規(guī)制。在必要的情況下,借助反壟斷法以遏制其對公平競爭秩序的損害,從而避免專利權(quán)人私益和社會公共利益的失衡。

      [1] State Street Bank&Trust Co.v..SignatureFinaneial Group Ine,149.F.3d.1368.

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      [9] Hotel Seeurity Cheeking Co.v.Lorraine Co.60.F.467.

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      [11] United States Patent and Trademark Office , Business Methods Patent Initiatives : An Action Plan.http ://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/actionplan.html.

      [12] eBay, Inc.v.MercExchange, LLC., 547 U.S.388 (2006).

      [13] Jonathan H.Urbanek.A Postmortem for Permanent Injunctions Against Business Method Patent Infringment in the Wake of eBau V.Mercexchange.Depaul Law Review Vol.57(2007-2008).p608-609.

      [14] In re Bilski, No.2007-1130,545 F.3d 943 (Fed.Cir.2008).

      [15] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Patentability of Computer Implemented Inventions, p13.

      [16] 張平.論商業(yè)方法軟件的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)[J].知識產(chǎn)權(quán),2003(1):27.

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      (責(zé)任編輯:張 韓)

      D913

      A

      1674-8557(2010)03-0074-06

      2010-04-16

      謝黎偉(1972—),男,福建安溪人,廈門大學(xué)法學(xué)院2008級民商法專業(yè)博士研究生。

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