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      跨國(guó)公司母公司對(duì)子公司的法律責(zé)任研究

      2019-03-25 01:32:50吳芳蓓
      職工法律天地·下半月 2019年1期
      關(guān)鍵詞:子公司母公司法律責(zé)任

      吳芳蓓

      摘 要:跨國(guó)公司母公司常常通過(guò)各種方式,濫用子公司的獨(dú)立法人地位,逃避法律責(zé)任,使得子公司的股東、債權(quán)人乃至東道國(guó)的利益遭到極大的損害。本文從跨國(guó)母子公司責(zé)任承擔(dān)這一問(wèn)題的產(chǎn)生入手,討論各國(guó)相關(guān)的立法實(shí)踐,并結(jié)合我國(guó)現(xiàn)狀,提出立法建議。

      關(guān)鍵詞:跨國(guó)公司;母公司;子公司;法律責(zé)任

      一、跨國(guó)公司母公司對(duì)子公司責(zé)任承擔(dān)之必要性

      1.跨國(guó)母子公司法律與經(jīng)濟(jì)關(guān)系的分離為母公司濫用控制權(quán)、規(guī)避法律責(zé)任提供可能性

      在法律關(guān)系上,跨國(guó)母子公司分別具有獨(dú)立法律人格。子公司雖然被母公司通過(guò)股權(quán)控制或者協(xié)議簽訂等方式所支配,但其獨(dú)立性并不因此而喪失。子公司擁有所屬于自己的財(cái)產(chǎn),能夠以其名義對(duì)外承擔(dān)責(zé)任,母公司僅需在其認(rèn)繳的出資范圍內(nèi)對(duì)子公司負(fù)責(zé),這使得母公司的投資風(fēng)險(xiǎn)大大降低,這也是母子公司的模式成為跨國(guó)公司境外投資首選的原因之所在。

      在經(jīng)濟(jì)關(guān)系上,跨國(guó)公司子公司在母公司的支配之下,其自主性十分有限。在股權(quán)控制型的跨國(guó)公司中,母公司憑借其所掌握的多數(shù)股權(quán),在權(quán)利的享有與行使上掌握著絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。而對(duì)于契約控制型的跨國(guó)公司而言,其相互之間特殊的利益安排也使得母公司具有絕對(duì)的主導(dǎo)地位。

      2.跨國(guó)公司母公司濫用控制權(quán)、規(guī)避法律責(zé)任的行為會(huì)對(duì)多方利益產(chǎn)生影響

      美國(guó)某公司曾在歐洲各個(gè)國(guó)家中設(shè)立多個(gè)子公司,集團(tuán)要求所有子公司都對(duì)美國(guó)的母公司負(fù)有直接說(shuō)明義務(wù)。歐共體委員會(huì)在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)這些子公司具有不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為,其與當(dāng)?shù)厮幤蜂N售商簽訂合同,阻礙類似商品輸出至其他成員國(guó),嚴(yán)重違反歐共體的反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法,對(duì)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)造成不良影響。在此案中,子公司的決策活動(dòng)因美國(guó)公司所設(shè)定的直接說(shuō)明義務(wù)而受到影響,兩者的獨(dú)立人格混淆,這一戰(zhàn)略安排不可避免地?fù)p害了子公司所在國(guó)的利益。

      跨國(guó)母公司濫用子公司獨(dú)立法律人格的不當(dāng)行為通常會(huì)損害子公司及其股東、債權(quán)人、乃至東道國(guó)的利益,除了上述案例外,歷史上還有多個(gè)著名的案例可以印證此點(diǎn),如印度博帕爾毒氣泄漏案、法國(guó)福魯霍夫案等等。①

      二、跨國(guó)公司母公司對(duì)子公司責(zé)任承擔(dān)的立法實(shí)踐

      1.美國(guó)的“揭開(kāi)公司面紗”

      “揭開(kāi)公司面紗”確立于著名判例United states v.Milwaukee Refrigerator Transit co.,這一制度的核心是否認(rèn)公司的獨(dú)立人格。其法理體現(xiàn)為三種學(xué)說(shuō):工具說(shuō)、代理說(shuō)、單一企業(yè)說(shuō),其中工具說(shuō)被應(yīng)用的最為廣泛。司法裁判中,“揭開(kāi)公司面紗”的合理運(yùn)用既要考慮客觀因素,又要考慮主觀因素。客觀因素主要聚焦于公司間的控制程度,以“查詢手冊(cè)”中所記載的17項(xiàng)“待查問(wèn)題”為參考標(biāo)準(zhǔn)。除了形式標(biāo)準(zhǔn)外,法官還需運(yùn)用公平原則,考慮其控制是否正當(dāng)。

      “揭開(kāi)公司面紗”在有限責(zé)任和無(wú)限責(zé)任之間建立了平衡,但在美國(guó)的司法實(shí)踐之中,形式化的標(biāo)準(zhǔn)只能為法官判斷公司間的控制程度提供一個(gè)大概的指向,母公司究竟是否需要為此承擔(dān)責(zé)任則需要法官結(jié)合諸多因素自由裁量。

      2.德國(guó)的公司集團(tuán)法

      《德國(guó)股份法》通過(guò)直接進(jìn)行公司集團(tuán)立法的方式來(lái)解決母子公司間的責(zé)任承擔(dān)問(wèn)題。德國(guó)將公司集團(tuán)分為三大類:一是合同性公司集團(tuán),母公司通過(guò)簽訂合同而對(duì)子公司形成支配與控制。對(duì)于該種公司集團(tuán),母公司需對(duì)子公司的全部年度虧損負(fù)責(zé),無(wú)論虧損的原因是否是由母公司濫用子公司的獨(dú)立法律人格所造成的;二是事實(shí)性公司集團(tuán),即母子公司通過(guò)股權(quán)持有以外的方式形成實(shí)質(zhì)上的支配關(guān)系,如果母公司并未對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)管理存在過(guò)度干預(yù),則不需要對(duì)子公司的債務(wù)負(fù)責(zé);三是一體化公司集團(tuán),即通過(guò)雙方股東大會(huì)決議,一公司95%以上股份被另一公司所持有時(shí),二者將被視為準(zhǔn)合并,被持股公司的全部債務(wù)均需由持股公司負(fù)責(zé)。

      3.歐盟的1975公司法草案

      歐盟1975公司法草案對(duì)于這一問(wèn)題的解決創(chuàng)設(shè)了全新的模式,其背后的法理基礎(chǔ)為“單一實(shí)體說(shuō)”。②草案規(guī)定,只要公司集團(tuán)之間進(jìn)行統(tǒng)一管控,子公司的債務(wù)就應(yīng)由母子公司共同承擔(dān),而不管這些公司通過(guò)何種方式相互聯(lián)結(jié)。

      三、我國(guó)關(guān)于跨國(guó)公司責(zé)任承擔(dān)的立法現(xiàn)狀與法律完善

      1.存在問(wèn)題

      (1)實(shí)體法上——原則性規(guī)定缺乏可操作性。從實(shí)體法角度,我國(guó)對(duì)公司法人格否認(rèn)制度規(guī)定的極為抽象,因此在適用上缺乏可操作性。例如,在法官進(jìn)行具體的法律適用時(shí),如何判斷股東對(duì)權(quán)利的“濫用”、“嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人利益”的程度及行為類型,這一系列的問(wèn)題至今尚未被清晰地界定。這就使得法官在利用這一制度進(jìn)行裁判時(shí)具有極大的自由裁量權(quán),進(jìn)而導(dǎo)致公司法人格否認(rèn)在實(shí)踐中的過(guò)度適用或者不恰當(dāng)適用。

      (2)程序法上——舉證責(zé)任分配不盡合理。從程序法角度,按照我國(guó)現(xiàn)有法律規(guī)定,若相關(guān)主體提起訴訟,主張否認(rèn)子公司的獨(dú)立人格,由母公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,則原告需舉證證明母公司具有濫用控制權(quán)的行為,即“誰(shuí)主張,誰(shuí)舉證”。跨國(guó)公司的組織架構(gòu)極為復(fù)雜,子公司的小股東及債權(quán)人根本不可能掌握其具體經(jīng)營(yíng)信息,因此承擔(dān)極大的敗訴風(fēng)險(xiǎn),違背了這一制度的立法初衷。

      2.立法完善

      (1)實(shí)體法上的制度設(shè)計(jì)——通過(guò)司法解釋與指導(dǎo)性案例增強(qiáng)公司人格否認(rèn)制度的可操作性。我國(guó)是成文法國(guó)家,法官需嚴(yán)格依照現(xiàn)有的制度規(guī)范進(jìn)行法律適用。因此僅靠《公司法》的原則性規(guī)定遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足跨國(guó)公司場(chǎng)合充分保護(hù)債權(quán)人及其他利益主體的需求。因此,筆者建議應(yīng)通過(guò)司法解釋對(duì)這一制度適用要件進(jìn)行細(xì)化。與此同時(shí),還應(yīng)利用最高法院的指導(dǎo)性案例,對(duì)一些具體的行為類型加以明確。由此一來(lái),使得《公司法》原則性規(guī)定的方向性指引,司法解釋的具體闡明及典型案例的指導(dǎo)性作用能夠里應(yīng)外合,增強(qiáng)這一制度的可操作性。

      (2)程序法上的制度設(shè)計(jì)——采用舉證責(zé)任倒置制度。舉證責(zé)任的分配直接體現(xiàn)了對(duì)債權(quán)人的保護(hù)力度,這一制度對(duì)于信息劣勢(shì)方的利益保護(hù)尤為重要,它意味著在事實(shí)的真?zhèn)坞y以辨明的情況下,將其所引發(fā)的敗訴后果從一方當(dāng)事人移轉(zhuǎn)至他方。舉證責(zé)任倒置制度使得跨國(guó)公司母公司需要提供證據(jù)證明子公司的債務(wù)并非是其過(guò)度控制所致,而子公司債權(quán)人或股東只需承擔(dān)初步的證明責(zé)任即可。

      注釋:

      ①參見(jiàn)姚梅鎮(zhèn)、余勁松主編.國(guó)際經(jīng)濟(jì)法成案研究.武漢大學(xué)出版社,1995年版,第1-39頁(yè)。

      ②“單一實(shí)體說(shuō)”又叫多國(guó)企業(yè)整體責(zé)任說(shuō),是指把多個(gè)企業(yè)所組成的跨國(guó)公司看作一個(gè)整體,該整體的任一部分所產(chǎn)生的債務(wù)均由這一整體承擔(dān)責(zé)任。

      參考文獻(xiàn):

      [1]王婷.論母公司對(duì)子公司的債務(wù)責(zé)任——從跨國(guó)公司的視野探討[D].復(fù)旦大學(xué),2013.

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