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      刑事和解制度的起源

      2017-08-09 21:51:18陳玠含
      資治文摘 2017年5期
      關(guān)鍵詞:刑事和解

      【摘要】自20世紀(jì)末以來,隨著中國大陸刑事法學(xué)界對(duì)西方恢復(fù)性正義理論的引進(jìn),學(xué)者們對(duì)刑事和解展開了深入研究。2012年《刑事訴訟法》的修改創(chuàng)設(shè)了當(dāng)事人和解公訴案件訴訟程序。這一特殊程序的創(chuàng)設(shè)重新強(qiáng)調(diào)了被害人刑事主體地位,不僅有利于被告人改過自新、回歸社會(huì),而且極大節(jié)省了司法成本,提高了刑罰效益。本文在重新審視中國傳統(tǒng)調(diào)解文化的同時(shí),進(jìn)一步結(jié)合西方刑事和解制度產(chǎn)生的社會(huì)背景、理論起源,從而更深入的理解刑事和解這一制度。

      【關(guān)鍵詞】刑事和解;被害人被告人;恢復(fù)性司法

      刑事和解是指在犯罪后,經(jīng)由調(diào)停人的幫助,使加害人和被害人直接相談、協(xié)商,解決糾紛或沖突的一種刑事司法制度。陳光中教授將其定義為:一種以協(xié)商合作形式恢復(fù)原有秩序的案件解決方式,它是指在刑事訴訟中,加害人以認(rèn)罪、賠償、道歉等形式與被害人達(dá)成和解后,國家專門機(jī)關(guān)對(duì)加害人不追究刑事責(zé)任、免除處罰或者從輕處罰的一種制度。

      刑事和解產(chǎn)生的社會(huì)背景主要是基于兩個(gè)社會(huì)背景因素及其相互作用的影響:⑴以被害人為導(dǎo)向的刑事保護(hù)政策思潮的勃興,推進(jìn)了刑事觀念和刑事政策從犯罪人中心主義向被害人中心主義轉(zhuǎn)變。⑵以犯罪為中心的監(jiān)禁、矯正政策的失敗,使人們重新從監(jiān)獄外去探索預(yù)防犯罪和使犯罪人回歸社會(huì)的有效方法。除上述兩個(gè)背景因素之外,筆者認(rèn)為被害人權(quán)利保護(hù)的復(fù)興和利益恢復(fù)理論的興起也是不可或缺的重要因素。

      探究被害人刑事糾紛中的地位,其在歷史發(fā)展中處于十分不固定的狀態(tài)。人類早期社會(huì),國家和法律出現(xiàn)之前,被害人因沒有公共力量可以依仗,不得不依靠自己力量自行解決糾紛。導(dǎo)致了一種以同態(tài)復(fù)仇為解決糾紛基本方式的混亂局面。隨著國家的出現(xiàn),開始由公共權(quán)力機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理刑事糾紛,隨之造就了“被害人的黃金時(shí)期”。即當(dāng)時(shí)被害人有責(zé)任去發(fā)現(xiàn)和逮捕犯罪人,對(duì)犯罪人進(jìn)行審判和決定懲罰方式,甚至在許多情況下還可以親自執(zhí)行刑罰,被害人被賦予了很大的權(quán)利。這些特點(diǎn)在《摩奴法典》、《漢謨拉比法典》和古羅馬法中都有鮮明的體現(xiàn)。比如《漢謨拉比法典》就規(guī)定:無論是刑事案件還是其他案件的判決,可由當(dāng)事人自己來執(zhí)行。同時(shí),法典允許在一定的場合對(duì)所抓獲的竊賊可以依法就地處死,而不必通過法院處理。隨著國家權(quán)力緊縮,國家在不斷成熟、發(fā)展、壯大中開始逐步控制、主宰整個(gè)司法過程。犯罪也被認(rèn)為是犯罪人對(duì)整個(gè)社會(huì)利益的侵犯,被害人的地位逐漸邊緣化,慢慢淪為整個(gè)司法程序的旁觀者。尤其在刑事古典學(xué)派“防止刑罰任意性、專斷性和反對(duì)刑罰嚴(yán)酷性”主張以及刑事實(shí)證學(xué)派主要針對(duì)犯罪人分析研究的影響下,人們對(duì)犯罪與刑罰問題的認(rèn)識(shí)逐步深化,并將注意力轉(zhuǎn)移到犯罪人身上。司法上被害人不再是刑事糾紛解決中的核心,刑事司法制度的焦點(diǎn)從如何保護(hù)被害人的利益轉(zhuǎn)向了公正處理犯罪人。在這種以犯罪為本位的司法制度中個(gè),犯罪人、被告人的權(quán)利得到了前所未有的改善。對(duì)此,德國的漢斯·約阿希姆·施奈德先生論述到:“近年來,為刑事被告做了那么多工作,在每一個(gè)可想到的有援助和支持作用的方面,都給予了被告人?!鼻闆r的轉(zhuǎn)變?cè)从?941年德國犯罪學(xué)家馮·亨蒂發(fā)表的《論作案者與受害人之間的相互影響》一文中首次提出;“被害人在犯罪與預(yù)防犯罪的過程中,不只是一個(gè)被動(dòng)的客體,而是一個(gè)積極的主體。不能只強(qiáng)調(diào)犯罪的人權(quán),而且要充分地肯定和堅(jiān)決保護(hù)被害人的人權(quán)。”由此開始,被害人重返歷史舞臺(tái),從黑暗的角落重新回到人們的視野中,并催生了“被害人學(xué)”的學(xué)科體系。各個(gè)國家也紛紛順應(yīng)這個(gè)趨勢在刑事程序上加強(qiáng)了對(duì)被害人的保護(hù)。另一方面,針對(duì)加害人的監(jiān)禁、矯正政策效果不盡如人意,甚至陷入困境。監(jiān)獄關(guān)押人數(shù)的急劇增長導(dǎo)致了司法資源的嚴(yán)重不足,各種諸如集體性治療、舉止行為修正、精神分析治療等多種矯正防止收效甚微,犯罪人回歸社會(huì)無望。監(jiān)禁、矯正實(shí)踐的失敗使刑事司法政策在20世紀(jì)70年代開始轉(zhuǎn)向行刑社會(huì)化。行刑社會(huì)化的核心思想就是將罪犯至于社會(huì)的環(huán)境中改造,使罪犯在不脫離社會(huì)的環(huán)境中改正自身錯(cuò)誤。這一思想與刑事和解之價(jià)值取向——以被害人的利益為中心尋求與加害人的和解——不謀而合。刑事司法政策開始探索一種被害人保護(hù)和罪犯復(fù)歸的平衡之路。這條道路,在刑事司法領(lǐng)域之內(nèi)就是刑事和解。

      刑事和解理念起源于上世紀(jì)70年代加拿大安大略省基奇納市(Kitchener)的一次被害人與加害人和解嘗試方案。自這項(xiàng)制度在英、美等國家的司法實(shí)踐中使用以來已經(jīng)在美洲、歐洲得到了迅猛發(fā)展。刑事和解制度發(fā)源于西方,歷久彌新。從時(shí)間維度上,這項(xiàng)制度從形式上考察可以追溯到人類早期社會(huì)的糾紛解決方式,即與復(fù)仇相對(duì)的當(dāng)事人和解。從非洲新幾內(nèi)亞卡寶庫人的訴訟到多哥的習(xí)慣法庭審判。(正如多哥的法諺所言:上帝賜予我們針線以縫修關(guān)系,而無需用刀劍來切斷這種關(guān)系)可見這種以盡快修復(fù)社會(huì)關(guān)系為核心目的“正和博弈”模式,被廣泛適用于具有連帶關(guān)系的古代社會(huì)族群中。而它的彌新則是體現(xiàn)在刑法觀念改變后,在被害人運(yùn)動(dòng)的直接推動(dòng)下,它在刑事司法領(lǐng)域又重新煥發(fā)勃勃生機(jī)。與其說刑事和解制度是西方的“舶來品”,倒不如說在中國這個(gè)千百年來以和平、和諧為主基調(diào)的國度中,這項(xiàng)制度的理念早就生根發(fā)芽,深入人心。“大多數(shù)的行為,尤其是社會(huì)行為,一定要發(fā)生在文化環(huán)境中?!痹谝M(jìn)西方的某項(xiàng)制度和理念時(shí),都必須有一定的社會(huì)背景和文化積淀作為支撐。我國自古“以和為貴”的文化土壤培育出了刑事和解的實(shí)踐之花??鬃釉疲骸岸Y之用,和為貴?!薄跋才分窗l(fā),謂之中。發(fā)而皆中節(jié),謂之和。中也者,天下之大本也。和也者,天下之達(dá)道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。”可見孔子認(rèn)為“中”是穩(wěn)定天下之本,而“和”則是為人處世之道。正如樊崇義教授所說,“中國博大精深的和合思想就蘊(yùn)含著和諧司法的理念,這種理念較之恢復(fù)性司法理念,在內(nèi)涵上更加全面和科學(xué)。”誠然,刑事和解制度在我國古代刑律中早有規(guī)定。始建于隋唐時(shí)期的“保辜”,為明清法律所繼承下來。保辜制度是指在輕傷案件發(fā)生后,暫不追究加害人的刑事責(zé)任,責(zé)令加害人在一定期限內(nèi)對(duì)被害人進(jìn)行治療、照顧,待到期滿之后,根據(jù)被害人恢復(fù)的狀況裁量加害人的刑事責(zé)任。這項(xiàng)保辜制度有效促使加害人積極的彌補(bǔ)自己的過失,力求達(dá)到減刑目的。同時(shí),緩和了加害人與被害人之間的敵對(duì)狀態(tài),修復(fù)了受損的社會(huì)關(guān)系,也使被害人得到了及時(shí)的救助,減少其損失。不得不說與現(xiàn)代的刑事和解制度有異曲同工之妙。類似的例子不勝枚舉,《唐律》、《大元通制》都有相關(guān)記載。和解傳統(tǒng)的歷史甚至可以追溯到西周的“調(diào)人”制度,到秦朝的什伍制度,再到唐宋時(shí)期的鄉(xiāng)保、都保制度,直至明、清的里甲、保甲制度而日臻完善??梢娦淌潞徒庵贫仁菛|方經(jīng)驗(yàn)與傳統(tǒng)與西方思想碰撞的產(chǎn)物,具有旺盛的本土生命力。

      正如上文所說“上帝賜予我們針線以縫修關(guān)系,而無需用刀劍來切斷這種關(guān)系。”刑事和解便是一種避免以傳統(tǒng)刑法的剛性切斷關(guān)系,而是用平等協(xié)商的針線來修復(fù)被害人與被告人之間破損的社會(huì)關(guān)系的一種制度。其明顯的制度優(yōu)越性也豐富了我國較為單一的非訴訟糾紛解決機(jī)制,同時(shí)兼顧了國家、被害人、被告人三者的利益。陳光中教授認(rèn)為:“刑事和解的適用應(yīng)當(dāng)有更為寬廣的思路,在適用的案件種類上,既可以適用于不少輕罪案件,也可以有條件地適用一些嚴(yán)重犯罪乃至可能判處死刑的案件。”刑事和解的逐步完善與發(fā)展使得未來司法實(shí)踐中國家、被害人、被告人利益的“三贏”局面成為可能。既可和解當(dāng)事人的爭執(zhí),復(fù)可使當(dāng)事人恢復(fù)舊感,重歸于好,無芥蒂橫梗于其胸。盡管具體的適用中出現(xiàn)了一些問題,但我們不能因噎廢食,應(yīng)著眼于怎樣更好地解決問題,進(jìn)一步規(guī)范刑事和解的相關(guān)法律規(guī)定,使刑事和解過程中的每一步都有法可依、依法行使。

      【注釋】

      [1]參見陳光中教授《刑事和解再探》。

      [2]林榕年主編:《外國法制度史》,中國人民公安大學(xué)出版社1992年版

      [3][德]漢斯·約阿希姆·施奈德著,許章等譯;《國際范圍內(nèi)的被害人》

      [4][德]漢斯·約阿希姆·施奈德著,許章等譯;《國際范圍內(nèi)的被害人》

      [5]馬靜華、蘇鏡祥等著《刑事和解理論基礎(chǔ)與中國模式》

      [6]Jennifer Gerarda Brown,The Use of Mediation to Resolve Criminal Cases;A Procedural Critique,Emory Law Journal,F(xiàn)all,1994

      [7]參見施鵬鵬教授《十字架上的正義》中國民主法制出版社,2014年版,第203頁

      [8][美]烏格朋:《社會(huì)變遷》。

      [9]《禮記·中庸》

      [10]參見陳光中教授《刑事和解再探》

      [11]《陜甘寧邊區(qū)高等法院指示信》

      作者簡介;陳玠含(1991-03)性別:女籍貫:吉林民族:漢學(xué)歷:碩士在讀職稱:無學(xué)校:中國政法大學(xué)證據(jù)科學(xué)研究院,法庭科學(xué)專業(yè)2015級(jí)碩士,研究方向:法庭科學(xué)。

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